Читайте также:
|
|
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Змістовий модуль 1. Історія становлення інституту адвокатури.
План
1.Історичні аспекти виникнення та формування інституту адвокатури.
2. Історія розвитку інституту адвокатури у світі.
3. Історія розвитку адвокатури України.
1.Історичні аспекти виникнення та формування інституту адвокатури.
Адвокатура – найдавніша і водночас загальнолюдська інституція. Саме слово «адвокатура» походить від латинського кореня «advocare», «advocatus» («закликати», «запрошений»).
Тривалий час точаться дискусії між юристами щодо визначення сутності адвокатури, її основних завдань. І справа тут зовсім не в ідеології, як це може здатися на перший погляд. Так, один з найвідоміших процесуалістів дореволюційного часу Є.В.Васьковський писав, що адвокат – це уповноважений суспільства, який зобов’язаний пильнувати суспільний інтерес. І навпаки, уже в сталінські часи цю позицію піддав критиці професор М.М.Полянський, який про сутність роботи адвоката висловився коротко і чітко: «Метою захисту і є захист». Аналогічні дискусії тривали і на Заході. Переважна більшість фахівців підтримує позицію, яку влучно й образно висловив Е. Пікар: "Як магнітна стрілка компаса вказує на північ, так і адвокат повинен перш за все захищати". Тож адвокат повинен керуватися насамперед інтересами клієнта. Однак при цьому є багато обмежень, які зобов'язують адвоката дотримуватися певної поведінки. М.Ю. Барщевський при цьому виокремлює основні її складові: чесність, компетентність і добросовісність.
Розуміння сутності адвокатури в наш час набуло зовсім нового забарвлення. Зокрема, якщо в радянські часи, не без впливу комуністичної тоталітарної державної ідеології, в суспільстві поширеним було ставлення до адвокатів як до людей, які захищають злочинців і зрадників Батьківщини, то тепер таке "розуміння" сутності адвокатури змінилося на інше: адвокат - це ділок, який за шалені гроші обслуговує багатіїв, кримінальні структури та захищає службовців-злодіїв від справедливої кари. У такій ситуації потрібно шукати наукове, юридично обr'рунтоване визначення, забезпечуючи практичне застосування його положень.
Вважаємо дуже слушною думку Є.В. Васьковського, який ще у 1893 р. писав про сутність адвокатури: "На перших ступенях юридичного розвитку людського суспільства, коли правові норми є настільки простими і нескладними, що доступні для розуміння всіх і кожного, позивач має можливість вести справи особисто, не звертаючись до сторонньої допомоги. Але з розвитком культури життєві відносини стають усе більш різноманітними та заплутаними, а разом з тим ускладнюються і відповідні юридичні норми. Знання та застосовування їх стає складнішим для більшості громадян; позивач, не маючи спеціальної підготовки, вже неспроможний сам вести справи, йому необхідна допомога людини, яка добре ознайомлена з нормами матеріального права та формами процесу; виникає потреба в особливій групі осіб, які б спеціально займалися вивченням законів і могли б надавати юридичну підтримку або здійснювати правозаступництво. Саме ці спеціалісти-правознавці одержали назву адвокатів. Отже, адвокатура у власному розумінні слова - правозаступництво, правозахист, тобто, іншими словами, - юридична допомога, що надається тим, хто її потребує, спеціалістами-правознавцями".
О.Д. Святоцький пише, що за своєю природою адвокатура є громадською, самостійного виду організацією професійних юристів, яка виконує важливу суспільну функцію - захист прав і законних інтересів громадян та організацій.
Серед юридичних засобів захисту прав людини чільне місце належить адвокатурі. Про це свідчить, зокрема, те, що на VIII Конгресі ООН, що відбувся у серпні 1990 р. в Нью-Йорку, було прийнято спеціальний документ - "Основні положення про роль адвокатів" (далі - "Основні положення").
Сприяти забезпеченню належного рівня захисту покликані приписи "Основних положень", які стосуються загальних обов'язків адвокатів. У них, зокрема, зазначено, що такими обов'язками є: консультування клієнта про його права й обов'язки; надання допомоги клієнту законним способом і здійснення певних дій для захисту його інтересів; надання клієнту допомоги в судах, трибуналах, адміністративних органах.
Важливі приписи вміщено в "Основних положеннях" щодо забезпечення доступності юридичної допомоги, яку покликані надавати адвокати, а саме: обов'язок державних органів гарантувати реальний і рівний доступ до адвокатури для всіх осіб, які проживають на території держави, зокрема забезпечити фінансування юридичної допомоги незаможним людям. Особлива увага приділяється проблемам забезпечення юридичної допомоги у кримінальному провадженні. Підкреслюється, що держава зобов'язана гарантувати кожній людині права на юридичну допомогу в разі її арешту, затримання або обвинувачення у злочині, зокрема забезпечити доступ до адвоката не пізніше 48 годин з моменту арешту або затримання; фінансувати послуги адвоката, якщо людина не має необхідних коштів для їх оплати; створити умови для зустрічі адвоката з особою, яка затримана, заарештована або перебуває в тюрмі, без перешкод і цензури.
Головна соціальна місія, фундаментальне призначення адвокатури - це захист прав людини. Це положення має бути визначальним У вирішенні проблеми досконалого функціонування цього надзвичайно важливого правозабезпечувального інституту.
Е. Пікар писав, що адвокатура створена не для насолоди тих, хто до неї належить, а для суспільного служіння, тяжкого, суворого і серйозного. Звернення до нас клієнтів не прохання, а вимога, від якої ми можемо лише тоді ухилитися, коли очевидно, що законна підтримка і суперечка з приводу їхніх вимог неможливі.
Реальна здійсненність і надійна захищеність прав людини - найвищий критерій гуманістичності, прогресивності, "якісності" адвокатури. Будь-які системи організації та діяльності адвокатури, що існують нині в різних країнах, будь-які пропозиції щодо їх поліпшення, удосконалення мають оцінюватися саме під кутом зору їх здатності забезпечити права людини.
Отже, поняття і сутність інституту адвокатури можна сформулювати так: адвокатура - це незалежна самостійна громадська організація професійних юристів, яка у встановленому законом порядку виконує важливу суспільну функцію - захист прав і законних інтересів громадян і організацій, а також надає їм необхідну правову допомогу.
2. Історія розвитку інституту адвокатури у світі
Зародження адвокатури
На перших стадіях юридичного розвитку суспільства адвокатура не існувала в тому вигляді, в якому ми її спостерігаємо нині у європейських народів. Ще у ХІХ ст. професор Є.В. Васьковський писав, що адвокатура, подібно до всіх соціальних інститутів, не виникає одразу в цілком організованому вигляді, а утворюється спочатку у вигляді незначного зародка, який може за сприятливих умов формуватися і досягти певного розквіту.
Адвокатура не виникла разом із судом. Лише в міру ускладнення політичної організації шляхом об'єднання кількох племен під владою єдиного вождя відправляти правосуддя стало не під силу одній особі. Вождь для успішного виконання урядового контролю уже потребував помічників. Він збирав біля себе людей, які здобували для нього необхідні відомості, давали поради та виконували його накази. Деякі з них допомагали йому відправляти правосуддя і, таким чином, виникали органи суду. У народів, які досягли цього ступеня розвитку, вже можна знайти перші зародки адвокатури. Це - королівства зулусів, бечуанів. У кафрів (Південно-Східна Африка) позивач приходив до суду зі своїми рідними, які здійснювали функції адвокатів. У Китаї захист дозволялося здійснювати родичам або приятелям обвинуваченого. У Туреччині були так звані муфтії знавці ісламського права, обов'язки яких полягали в наданні юридичних порад зацікавленим особам. Вони коментували правові норми, і їхня думка мала силу закону. У стародавніх іудеїв захисником міг бути будь-який бажаючий. Це допускалося і навіть вважалося священним обов'язком: “Робіть добро, прагніть до справедливості, допомагайте пригнобленим, віддавайте право сиротам і захищайте вдів".
Найбільш чітко оформленою адвокатура була у Греції та Римі. Хоч у Греції особливого стану адвокатів і не було, але вже сформувався особливий прошарок осіб, які займалися складанням промов для виголошення Їх позивачами в суді.
М.О. Чельцов-Бебутов, розкриваючи зміст судового розгляду епохи розквіту афінської демократії VI – lV ст. до н. е., вказував на наявність права обвинуваченого мати захисника. Незважаючи на те, що закон Афін вимагав від сторін вести свою справу самостійно, без сторонньої допомоги вони могли вести лише приватні дрібні процеси. У більш складних процесах необхідно було не тільки надати факти, що роз'яснюють справу, а й згрупувати Їх у належному вигляді й висвітлити так, щоб справа була зрозумілою для суддів. Саме у зв'язку з цим виникла потреба в тих, хто, добре знаючи звичаї і закони, міг допомогти вдалому веденню справи. Це були логографи та диктографи, найбільш видатні з них - такі знані оратори, як Антіфон, Лізій, Ісократ, Есхіл, Демосфен.
Обов'язки логографа перед клієнтом полягали у збиранні матеріалу, що був потрібний для попередньої перевірки справи, а також у виборі найбільш вигідного виду скарги. у тих випадках, коли покарання встановлювалося не законом, а стороною, вони пропонували відповідну кару. Головним завданням було написання промови для клієнта, яку логограф вивчав і оголошував перед судом.
Ще одним видом захисту був виступ синегора. Обвинувач чи обвипувачений у цьому випадку проголошували короткий вступ, а саму промову чи найбільш важливу її частину вимовляли за них, з дозволу суддів, синегори. Поширеним видом захисту у кримінальному процесі Стародавньої Греції була участь параклета - оратора з народу, який у своїй промові, як правило, зображував моральні якості чи громадянську гідність підсудного . О.Д. Святоцький та М.М. Михеєнко зазначають, що грецький народ великою мірою був схильний до мистецтва, зокрема до ораторства, тому грецька адвокатура більше тяжіла до ораторського мистецтва, ніж до правознавства.
3 римської адвокатури почався розвиток світової адвокатури, тому на ній слід зупинитися більш детально.
У кримінальному процесі Риму (П ст. до н. е.) судове представництво спочатку здійснювали знатні громадяни-патрони. Пізніше їх монополію було скасовано, і до судового захисту були допущені всі вільні громадяни.
Виділяли три групи захисників:
а) адвокати - особи, які надавали сторонам юридичні поради;
б) лаудатори - особи, які говорили не про сутність справи, а висловлювалися про особисті риси обвинуваченого;
в) патрони - особи, які обиралися з найбільш гідних громадян: не тільки з фахівців-законників, а й з тих, що відзначалися здібностями і глибокими знаннями (18).
Пізніше римський літопис давав таку класифікацію захисників:
а) патрон - оратор, який захищає будь-кого в суді;
б) адвокат - особа, яка допомагає юридичними порадами або своєю присутністю виражає дружню підтримку;
в) повірений - особа, яка веде справу;
г) когнітор – особа, яка бере на себе справу присутнього і захищає як свою (19).
Для римської адвокатури характерними були як необмежена свобода, так і необмежена регламентація. У республіканський період адвокатура була абсолютно вільною професією, і законодавча регламентація її майже не зачепила. Існували певні правила діяльності адвокатури, але вироблені вони були лише практикою та звичаями. Так, молоді люди, які вступали до адвокатури, викликалися на форум для презентації, при цьому їх супроводжувала впливова особа з колишніх магістратів (консулів, преторів або цензорів). Якісь умови для здобуття професії адвоката – визначені не були. Кандидати в адвокати прослуховували курс риторики, брали консультації у знаменитих правознавців, відвідували засідання судів, але ні порядок, ні термін, ні обов’язковість цих занять не було визначено законом. Таким чином, будь-яка особа, яка мала здібності та досвід, могла надавати своїм співгромадянам юридичну допомогу. Правозаступництво було відокремлено від судового представництва: адвокати здебільшого були ораторами. Слід зазначити, що адвокатура це був один з прямих шляхів до вищих посад у державі, висунувши зі своїх лав таких видатних судових ораторів, як Марк Антоній, Гай Гракх, Красс, Юлій Цезар, Помпей, Цецерон.
Пізніше організувалася римська адвокатура як особливе об’єднання, що складалося з певного числа вчених-юристів, на яких поширювалася адміністративна влада суду.
За часів імперії (I ст. до н. е. – IV ст. н. е.) римська адвокатура зазнала істотних змін. Адвокатська професія була помітно обмежена. Так за кодексами Юстініана вона прирівнювалася до державної служби. Допуск до адвокатури залежав від вищого адміністративно-судового чиновника міста чи провінції. Не допускалися до адвокатури неповнолітні, особи з фізичними вадами (глухі, німі), позбавлені громадянської честі, притягнуті до кримінальної відповідальності, жінки та ін. 3аборонялося займатися адвокатською діяльністю суддям і намісникам провінцій. Кандидат до адвокатури повинен був закінчити спеціальний п' ятирічний курс В юридичній школі та вдало скласти іспити. Адвокатів заносили до списку ("rotula") за префектурами у порядку їх допуску до професії. Перший у списку був старшиною ("primas"). Усі адвокати поділялися на два розряди: штатних ("statuti"), кількість яких була обмежена і які мали право виступати у всіх судах, і позаштатних ("supernumerarii"), кількість яких не була обмежена і які практикували у нижчих судах. Штатні адвокати призначалися правителем провінції з числа позаштатних. Головними професійними злочинами вважалися: віроломна зрада клієнта, вимагання великих гонорарів, кляузництво. 3а ці та подібні порушення професійних обов'язків на адвокатів чекало єдине покарання - заборона займатися адвокатською діяльністю. Перед розглядом кожної судової справи адвокати складали особливу професійну присягу, в якій зобов'язувалися докладати всіх зусиль до захисту законних і справедливих вимог клієнта, відмовлятися від ведення справи у будь-який час, навіть під час їі провадження, якщо переконаються у неправоті вимог, незалежно від того, чи буде ця неправота юридичною або моральною. Якщо адвокат відмовлявся від участі у справі, позивач не міг запросити іншого, щоб, як зазначалося в законі, "нехтуючи кращими адвокатами, сторони не стали б обирати нечесних". Якщо ж позивач мав кількох адвокатів, і частина з них відмовлялася продовжувати справу, а частина - ні, то на місце перших заборонялося запрошувати інших, а другі продовжували захист. На суді адвокат повинен був уникати образливих висловів і свідомо не затягувати процес. До розгляду справи адвокат не мав права встановлювати розмір гонорару, але після закінчення розгляду він уже міг це робити. 3а відсутності домовленості гонорар за позовом адвоката призначав суд, з огляду на складність справи, талановитість адвоката, традиції адвокатури та ранг суду. У цей період правозаступництво злилося із судовим представництвом.
Під час імперії адвокати виконували функції республіканських адвокатів, повірених та юрисконсультів.
А.Стоянов писав, що значні зміни, які відбулися в інституті захисту в часи Римської імперії, були зумовлені централізацією державної влади. Скасовувалися демократичні форми здійснення правосуддя, приватне право обвинувачення послаблялося, розширювалися публічні засади судочинства, обмежувалися змагальність і усність процесу. Відсутність публіки під час розгляду кримінальних справ у суді призвела до того, що адвокати здебільшого ставали донощиками. Здійснювати захист стало непрестижно, й у судову практику "відкрився приплив гірших людей", які у своїй діяльності керувалися не принципами правосуддя, а лише користю. Водночас із різних причин від здійснення захисту в кримінальному судочинстві ще не можна було відмовитися. Усе це призвело до необхідності вирішення питання про організаційний устрій адвокатури. Державному регулюванню підлягала не лише кримінально-процесуальна діяльність захисників (у цей період захисниками називалися не тільки особи, які реалізовували функцію захисту), а й організаційне підпорядкування з метою впливу на осіб, які надавали правову допомогу сторонам.
Таким чином, хоча зародки інституту адвокатури виникли на найнижчих ступенях юридичного розвитку людського суспільства, наявність у стародавньому світі окремої групи осіб, що сприяла захисту прав та інтересів постраждалого й особи, яка скоїла злочин, є характерною для держав з більш високим рівнем суспільного розвитку, базованих на демократичних засадах (Стародавній Рим, Греція тощо). Характерною рисою становлення інституту адвокатури є те, що спочатку надавати правову допомогу мали право не лише юристи, а й будь-хто. Згодом до надання правової допомоги допускалися особи, які відповідали певним вимогам. Професіоналізація надання правової допомоги сторонам у кримінальному судочинстві супроводжувалась її підпорядкуванням державним інтересам.
Адвокатура у середні віки
У середні віки (V – XV ст..) принципи організації адвокатури зазнали певних змін. Зокрема, це стосувалося допуску до адвокатської діяльності. У Франції для цього необхідно було мати юридичну освіту, скласти присягу і бути зарахованим до списку адвокатів (практичний досвід не був обов’язковим). У Німеччині адвокатська професія була абсолютно вільною, нею міг займатися будь-хто, звання адвоката давалося судом на невизначений строк.
Слід зазначити, що в епоху інквізиції інститут адвокатури зазнав істотних обмежень. Це зумовлювалося тим, що сторони особисто вели процес, висловлюючи всі необхідні зауваження та заперечення. Винятки становили лише деякі категорії кримінальних справ. Так, у Франції духовні особи, літні люди, жінки, діти і каліки могли мати представника для двобою. У Німеччині закон регулював випадки, коли інтереси малолітнього, старого, жінки, покаліченого чи пораненого міг представляти опікун. Але таке представництво назвати правовою допомогою навряд чи можна.
Класичний порядок допуску до адвокатури склався в Англії. Кандидат до адвокатури мав пройти восьмирічний курс навчання в судовій колегії і через три роки отримував звання «внутрішнього адвоката» («inner barrister»), бо не мав права виступати в суді, а ще через п’ять років навчання – «зовнішнього адвоката» («outer, utter barrister»), і отримував право практикувати.
Для внутрішньої організації середньовічної адвокатури були характерними такі особливості. Так, у Німеччині адвокати були самостійними і незалежними від своїх колег і в організації не об'єднувалися. У Франції сформувалися засади станової організації. У ХІV ст. у складі релігійного "братства св. Миколи" (який, до речі, є патроном юристів) утворилася община адвокатів і повірених на чолі з депутатами, які обиралися їі членами, розпоряджалися майном общини, були їі представниками у відносинах з урядовими установами, захищали права та привілеї своїх членів. В Англії у ХІІІ ст. виникли перші чотири "судові колегії", які й сьогодні готують та об'єднують у єдину корпорацію практикуючих юристів (суддів та адвокатів).
Гонорарна практика у середні віки пішла шляхом юстініанового законодавства. Так, У Франції застосовувалась такса, що встановлювала максимум винагороди, яку міг визначити й отримати адвокат, обумовивши її розмір перед початком процесу. Якщо такої угоди не було або клієнт вимагав зменшення гонорару, то його розмір визначав парламент. Адвокат міг також у разі ухилення клієнта від сплати гонорару звернутися з позовом до суду. У Німеччині встановлювалася такса юридичних послуг, за порушення якої адвокат позбавлявся права практикувати і разoм з клієнтом, який переплатив, піддавався штрафу, а іноді - й тілесному покаранню.
Професійна діяльність адвокатів включала надання юридичних порад, захист у суді, складання судових паперів. Великих змін у середні віки зазнала діяльність адвокатів у кримінальному процесі. У цей період публічний і змагальний процес почав перетворюватися на таємний та інквізиційний, що значно обмежувало участь адвоката у кримінальному процесі. Наприклад, у Франції в 1539 р. указом короля Франциска І участь адвоката у кримінальному процесі дозволялася лише за спеціальним дозволом суду.
Загалом характерними для адвокатури середньовіччя були:
• відсутність чіткої станової організації;
• відокремлення правозаступництва від судового представництва;
• відносна свобода професії;
• тісне спілкування із судом;
• дисциплінарна залежність від судів;
• римська система визначення гонорару.
Адвокатура у Новий час
Упродовж ХVІ-ХІХ ст. адвокатура поступово набувала іншого вигляду. У цей час вона стала на самостійний шлях і виробила ту станову організацію, яку має і сьогодні. Можна стверджувати, що інтерес до інституту адвокатури в період буржуазних революцій у європейських країнах відродився. Це пов'язано насамперед з розвитком вчення про права людини. У Франції під час обговорення Статуту 1670 р. Ламуаньон зазначав, що адвокат дається обвинуваченому не в силу ордонансів, а завдяки природному праву, що є найдавнішим з усіх людських законів. Робесп'єр, відстоюючи вільну адвокатуру, говорив, що право мати захисника спирається на основні начала людського розуму й за сутністю є невідчужуваним та природним правом.
Так, у Франції формування самостійного стану - общини адвокатів - відбулося в результаті розпаду "общини адвокатів і повірених", про яку йшлося вище. Органом самоврядування адвокатської общини стали комітет або рада.
В Англії організація судових колегій набула більш стрункого вигляду: вони перетворилися на самоврядні общини з виборними старшинами, членами яких були як адвокати, так і кандидати. Вони присвоювали кандидатам авання адвоката, здійснювали нагляд за внутрішньою дисципліною, позбавляли звання адвоката та загалом відали всіма справами общини.
у Німеччині за статутом 1878 р. адвокати об'єднувались в адвокатську камеру (колегію) на чолі з виборною радою.
у США за законом 1871 р. адвокати Нью-Йорка об'єднувалися в одну самоврядну колегію на чолі з виконавчою комісією і головою.
У Канаді в ті самі роки всі адвокати та повірені також об'єднувалися в єдину самоврядну колегію, яка поділялася на шість відділів (секцій) за округами головних міст країни.
У цей період утвердилася додаткова умова щодо допуску до адвокатської професії - наявність практичного стажу юридичної діяльності або стажування. Наприклад, у Франції згідно з указом 1822 р. вимагали наявність трирічного практичного стажу або п'ятирічне стажування. У Німеччині статут 1878 р. встановив трирічну практичну підготовку до самостійної адвокатської діяльності.
Докорінної зміни зазнала і гонорарна практика. Винагорода за захист у суді або за надання юридичної поради перестала бути платою за особисту послугу і перетворилася на почесний подарунок з боку клієнта, який не можна було ні обумовлювати, ні вимагати судом (зокрема у Франції та Англії). Але і клієнт, сплативши гонорар, не міг вимагати його повернення. У Німеччині за законом 1879 р. визначення гонорару відбувалося як за домовленістю, так і за таксою. У США та Канаді гонорар обумовлювався договором, на підставі якого адвокат міг подати до клієнта судовий позов.
У підсумку слід зазначити, що, виникнувши на нижчих стадіях розвитку людської культури і проходячи через різноманітні фази свого розвитку, адвокатура найбільшого розвитку набула в цивілізованих державах Західної Європи. Первинною ії формою є родинна або сусідська адвокатура, яку ми бачимо як у некультурних народів, так і в Стародавніх Греції та Римі. Поступово в напівцивілізованих державах адвокатура переходить до сторонніх осіб і перетворюється на професію. Почався цей перехід у Греції, але там не встиг закінчитися. Відбувся в Римі, а потім і в усіх інших цивілізованих країнах Європи. Перетворившись на професію, адвокатура тривалий час залишалась неорганізованою сферою діяльності, доступною для всіх бажаючих.
3 економічним та соціальним розвитком і ускладненням правовідносин у суспільстві почалась організація діяльності адвокатури. У республіканському Римі законодавча діяльність поширювалася лише на обмежені сторони адвокатської професії. Визнаючи її абсолютно вільною, римське право створило межі допуску до адвокатури та вирішило питання винагородження юристів. Організація римської республіканської адвокатури r'рунтувалася на принципах відокремлення правозаступництва від судового представництва, абсолютної свободи професії, відносної її безоплатності. Зі зміною форми правління в Римі змінилося і становище адвокатури. Місце вказаних принципів зайняли інші, їм протилежні. Так, правозаступництво злилося із судовим представництвом, професія з вільної перетворилася на замкнуту, повна незалежність змінилася підпорядкуванням судово-адміністративній владі, гонорар з добровільного пожертвування перетворився на винагороду, одержувану через суд.
У такому вигляді адвокатура перейшла в середні віки. Протягом цього періоду принципами її організації були: відсутність станової організації, відокремлення правозаступlІицтва від судового представництва, відносна свобода професії, тісний зв'язок із судовими органами та дисциплінарна залежність від останніх, римська система визначення гонорару. У Новий час (ХУІ-ХІХ ст.) сталися зміни двох останніх принципів: адвокатура оформилася у стан, знову запроваджується відносна безоплатність праці адвоката.
У ХХ ст. адвокатура домоглася незалежності та солідарності. Вона стала силою, яка активно використовується в усьому світі для забезпечення демократичних прав і свобод людини.
3. Історія розвитку адвокатури України.
Адвокатура у Київській Русі
Становлення і розвиток інституту адвокатури в Україні проходили під впливом загальних світових тенденцій розвитку кримінально-процесуального права. У Київській Русі (ІХ-ХІІІ ст.) роль захисників у судах виконували рідні і приятелі сторін, "послухи" (свідки порядного життя обвинуваченого), "видоки" (свідки вчиненого стороною або спірного факту), У цей період, коли українське судочинство характеризувалося суцільним пануванням звичаєвого права та повною його перевагою над писаним законом, робота захисника у судах мала характер громадського, товариського, а не професійного знання. Роль захисника полягала виключно в моральній підтримці своєї сторонни.
Для судочинства Київської Русі основним видом сприяння сторонам у процесі була самодопомога сусідських громад ("свод", "гонение следа"). Як зазначає М.О. Чельцов- Бебутов, змагальна (обвинувальна) форма боротьби сторін виросла з тих методів вирішення конфліктів, що існували ще в епоху родоплемінних відносин. "Суперники" (чи "сутяжники") інколи силою вирішували свої суперечки, сторонами були цілі родові групи. Природною видозміною цієї форми вирішення конфліктів - уже за участю органів громадської влади - була активна допомога родичів "сутяжников" та їх "суседей", "миру", оскільки родові громади перетворювалися в сусідські громади. Підставою для допуску в кримінальне судочинство осіб, які сприяли сторонам, були родинні відносини та здатність дати показання з приводу. обставин справи або про особу, яка виступала однією зі сторін. Знання права у судочинстві Київської Русі ще не відігравало істотної ролі.
Українська адвокатура за часів Козаччини
У період польсько-литовської доби (XIV-XVI ст.) в Україні формувалася професійна адвокатура. Тут виник новий тип захисника - "прокуратор", або "речник". Така поява була зумовлена запровадженням магдебурзького права, а в подальшому - прийняттям Литовського статуту, який діяв на українських землях в усіх своїх трьох редакціях (t529, 1566 та 1588 рр.) аж до 1842 р.
Стаття 10 Першого Литовського статуту передбачала обмеження для іноземців виступати як прокуратор (адвокат) у суді. Третій Литовський статут у розділі IV встановив, що захисником могла бути кожна вільна людина (навіть не шляхтич), за винятком духовних осіб та судового персоналу замкових і земських судів у своїх округах. Прокуратор повинен був подати судді засвідчений письмовий документ на право представляти інтереси сторони. Якщо ця сторона була присутня в суді, то вона лише усно це підтверджувала. Був передбачений спеціальний урядовий захисник для убогих людей, вдів і сиріт, які не могли самі себе захищати. Передбачались і досить гострі санкції за порушення замисником адвокатської етики - від позбавлення права займатися адвокатською діяльністю до смертної кари. Артикул 61 визначав співвідношення повноважень адвоката особи, яку він представляв.
Норми Литовського статуту і магдебурзького права діяли і під час Гетьманщини, але в тогочасній Україні вони не могли знайти повного застосування. У 1743 р. закінчилася кодифікація українського права, у результаті чого було вироблено проект кодексу українського права під назвою "Права, по которым судится малороссийский народ" (далі - "Права... "). Цей законопроект так і не був прийнятий царським урядом, але застосовувався на практиці. Основу "Прав... " становили чи не найпрогресивніші на той час нормативні акти - Статут Великого Князівства Литовського і "Зерцало Саксонське". Саме в "Правах... " уперше на території Російської імперії і майже за 120 років до прийняття Статуту кримінального судочинства 1864 р. значна увага була приділена багатьом аспектам надання правової допомоги у кримінальному процесі.
У зазначеному документі вперше вживається термін "адвокат", або "повірений"; у пункті 1 артикулу 7 глави 8 сказано: "Адвокатъ, пленипотентъ, патронъ, прокураторъ и поверенный называется, которий въ чужомъ деле, съ порученія чіего, вместо его, в суде обстоюетъ, ответсвуетъ и росправляется". Пункт 2 регулює питання "Какіи повереннии и при какихъ судахъ должни бить присяжини, и о присяги ихъ". Також у цьому пункті наведено текст присяги повірених. "Права... " також уперше передбачили обов'язкову реєстрацію професійних адвокатів у судах, де вони виявили бажання працювати, та обов'язок складати присягу.
Крім професійних адвокатів в окремих випадках до судового захисту допускалися непрофесійні захисники (батьки, опікуни, визначені судом, обрані за бажанням сторін). До адвокатів ставили великі вимоги: це мали бути чоловіки без будь-яких відхилень, повнолітні, християни, розумово й фізично дужі, світського стану. Нехристіяни могли захищати тільки своїх одновірців, а духовні особи – лише духовних, церкви, монастирі. Адвокатською діяльністю не могли займатися судові службовці у своїх округах. У «Праваї…» досить чітко було сформульовано поняття та громадську роль адвоката, етичні вимоги, що ставляться до нього, обов’язки, принципи оплати адвокатської праці, відповідальність адвоката за порушення своїх адвокатських обов’язків. В артикулі 7 «Прав…» регламентовано питання щодо порядку вступу повірених у справу, обов’язкової участі у ній. Артикулом 8 встановлено деякі обмеження щодо участі у справі повірених. Так, у пункті 1 йдеться, що «судіямъ и протчіимъ урядникамъ, в томъ суде, где сами заседаютъ… поверенними битъ не надлежитъ». Відповідно до пункту 2 артикулу 8 глави 8, «ни въ комъ суде поверенними битъ не имеютъ те именно: духовние, священническаго, мирскаго и монашескаго чина, кроме въ поручаемих себе от своїхъ началниковъ делах церковнихъ и монастирскихъ, а такожъ люде подозрителние и опороченние, да въ уме и въ телесныхъ чувствахъ поврежденние, къ тому жъ малолетние».
Українська адвокатура за часів Російської імперії
Як зазначав І.Я. Фойницький, Петро І переніс ідею, закладену в німецькому законодавстві, згідно з якою у будь-якому "присутственому місці" молодший член за посадою захищає відповідача, а обвинувачення надається начальству та суду. Крім того у панства було право на представництво інтересів селян, що їм належали, а окремим відомствам, що направляли для цього на суд своїх депутатів, право представництва осіб, які належали до нього. Розрізняли постійних депутатів і "временно наряжаемых" (ст. 150-152 Зводу законів Російської імперії 1857 р.). Неможливість звернення до особи, спеціально уповноваженої законом сприяти сторонам у захисті прав і законних інтересів, привела до появи "заступників у чужих справах", тобто йшлося не про правозаступництво, а про судове представництво.
Наступним етапом становлення інституту адвокатури стала судова реформа середини ХІХ ст. у Росії. Зміна форми кримінального процесу з розшукової на змішану передбачала розвиток змагальності судового розгляду. У 1862 р. Об'єднані департаменти Державної ради визнали за необхідне запровадити інститут "присяжних повірених", без яких неможливо було забезпечити змагальність у кримінальному судочинстві (41). У результаті цієї реформи з'явилися "присяжні" і "приватні повірені". Характерною рисою їх процесуального статусу було об'єднання функцій правозаступництва і судового представництва.
Здійснювати захист у кримінальних справах могли і деякі інші особи. І.Я. Фойницький так визначав представництво у кримінальному процесі: "... воно є організацією судової допомоги, яка не покриває саму особу того, кого представляють, але допомога ця грунтується, головним чином, у громадських інтересах правосуддя; служіння приватним інтересам даної сторони є лише засобом для досягнення громадських інтересів". Дослідник вважав, що право представництва в кримінальному процесі належить обом сторонам - обвинувачу й обвинуваченому; право першого на судове представництво розподіляється між державою і потерпілим від злочиних дій; право обвинуваченого на судове представництво дістало назву формального захисту.
Уже в процесі підготовки проекту Статуту кримінального судочинства 1864 р. висловлювалися пропозиції про допуск захисника на досудове слідство. Однак на законодавчому рівні ця пропозиція була закріплена лише через століття - спочатку у виняткових випадках, а потім і в обов'язковому порядку. Це питання було предметом жвавої дискусії, що тривала в комісії з підготовки нового кримінально-процесуального законодавства 1894-1895 рр. Як зазначалося в редакційній статті журналу "Вісник права", "це була очна ставка всіх доводів pro і contra, які можуть бути висунені прибічниками і противниками цієї міри; це була генеральна битва між аргументами тієї та іншої сторони і, як це нерідко траплялося у цієї комісії, теоретично перемога залишилась за меншістю, що вимагала впровадження захисту, а практично - за їх противниками. Перевага аргументів була на одній стороні, перевага голосів на іншій». Таким чином, відповідно до Статуту кримінального судочинства 1864 р. захисник допускався до участі у справі лише в судових стадіях.
У цілому адвокатура на українських землях у складі Російської імперії розвивалася в рамках загальноросійського правового процесу.
Українська адвокатура на західноукраїнських землях до 1939 р.
На території західноукраїнських земель становлення інституту адвокатури відбувалося під впливом законодавства Польщі та Австро-Угорщини.
Уже з ХІІІ ст. польській юриспруденції відомі про куратори. Конституцією 1511 р. захисника було проголошено самостійною процесуальною фігурою. Конституція 1588 р. поряд із цим закріпила обов'язок суду забезпечити підсудному адвоката, коли той не в змозі сам його найняти через матеріальний стан.
Після першого поділу Польщі у 1772 р. розвиток адвокатури на українських землях відбувався під впливом законодавства держав-окупантів.
Законом від 1781 р. на Буковині було започатковано адвокатуру, яка розвивалася "в загальному руслі еволюції австрійської адвокатури". Вона була тісно пов'язана із судом, їх розглядали разом як два необхідні напрями єдиного судового порядку. Законодавством передбачалися певні вимоги до кандидатів, які бажали займатися адвокатською діяльністю:
• громадянство Австрії;
• незаплямована репутація;
• ступінь доктора права, отриманий у вищих навчальних закладах Австрії;
• складання іспиту.
У 1868 р. в Австрії було прийнято постійне Положення про адвокатуру. Указом австрійського Міністерства юстиції від 18 жовтня 1901 р. був затверджений розпорядок буковинської адвокатської палати. Він складався із 23 параграфів і визначав порядок проведення зборів палати, виборів президента і членів президії, порядок внесення та розгляду питань тощо. Загалом на 1913 р. на Буковині було 214 адвокатів.
На землях Польщі, державність якої було відновлено у 1918 р., діяльність адвокатури продовжувалась на підставі попереднього австрійського законодавства.
Політичні події 20-х років ХХ ст. стимулювали українських адвокатів до більш тісного об'єднання. Так, у Львові було створено Союз українських адвокатів, статут якого зареєстрований 5 травня 1923 р.
Узагалі до 1917 р. українська адвокатура не змогла набути своїх особливостей та специфічних рис, бо в цей час Україна не мала своєї державності, тому і державні інститути, до яких повною мірою можна віднести і адвокатуру, належним чином розвиватися не могли.
Проте визнання рівного політичного права для кожного члена суспільства, притаманне українському народові, що особливо виявилося у період козаччини, не могло не позначитися на адвокатурі. Так, у "Правах, по которым судится малороссийский народ" досить чітко було сформульовано поняття та суспільну роль адвоката, його етичні вимоги, обов'язки, відповідальність адвоката за їх порушення, принципи оплати праці.
У цілому перші організаційні форми української адвокатури відповідали принципам, запозиченим європейською адвокатурою зі Стародавнього Риму (відносна свобода адвокатської професії, її тісний зв'язок із судовими органами, система визначення гонорару тощо).
Становлення радянської адвокатури
У 1917 р. влада в Україні певний час належала Центральній Раді, яка частково реформувала судову систему царської Росії, але щодо організації та діяльності присяжних і приватних повірених не було внесено ніяких змін.
Першим законодавчим актом радянської влади в Україні з питань судоустрою і судочинства була постанова Народного секретаріату Української Народної Республіки "Про введення народного суду" від 4 січня 1918 р., що в цілому дублювала положення Декрету про Суд № 1 1917 р., у статті 3 якого говорилося, що обвинувачами і захисниками, які допускалися до участі у справі на стадії попереднього слідства, були всі незганьблені громадяни чоловічої та жіночої статі, які користувалися цивільними правами. У статті 18 постанови вказувалося, що "обвинувачами і захисниками в суді і на попередньому слідстві можуть бути усі громадяни, які досягли 18 років". Як зазначав М.О. Чельцов, за першими декретами захист допускався на будь-якій стадії, але в період інтервенції це право було обмежене. Характерною рисою забезпечення права на правову допомогу була широка участь громадськості. У кримінально-процесуальній літературі така допомога одержала назву "інститут загальногромадянського обвинувачення і захисту".
У загалі ставлення до інституту захисту в ХХ ст. у нашій країні було не завжди однаковим. Так, під час громадянської війни 1918-1920 рр. було прийнято нормативні акти, які фактично ліквідували інститут адвокатури в Україні (постанова Народного секретаріату "Про введення народного суду" від 4 січня 1918 р.; Положення про революційні трибунали, аатверджене 23 лютого 1918 р.; Декрет Ради Народних Комісарів України "Про суд" від 14 лютого 1919 р.; Тимчасове положення про народні суди і революційні трибунали УСРР, прийняте Раднаркомом України 14 лютого 1919 р.; Декрет Раднаркому України "Про трудову повинність спеціалістів 110 судовій частині" від 16 квітня 1919 р. В Україні було організовано колегії правозаступників, члени яких обиралися з громадян, що відповідали вимогам, встановленим для виборців, і перебували на державній службі. Питання про допуск захисника до участі в досудовому слідстві було винесено на розгляд слідчого.
У цей період в Україні починається активне втручання державних органів у діяльність адвокатури, зокрема керівництво адвокатурою в різних формах державними структурами. Нарком юстиції УСРР М.О. Скрипник виступав проти надання адвокатурі автономії, за встановлення над нею судового нагляду.
Крім того, адвокатура політизувалася і керувалася насамперед не інтересами клієнта, а політичними інтересами. Це призвело до правової незахищеності громадян, зокрема у політичних процесах, в Україні, коли захист перетворився на формальну процедуру.
Певні зміни інститут адвокатури зазнав у зв'язку з прийняттям Кримінально-процесуального кодексу (КПК) УСРР 1922 р. У ньому зазначалося, що обвинувачення на суді підтримується прокуратурою. Потерпілому право обвинувачення надається лише у випадках, встановлених законом (ст. 8). Статті 55, 56, 57 регламентували коло осіб, які могли виступати як представники потерпілого, цивільного позивача і захисники обвинуваченого. КПК УСРР 1922 р., посилюючи роль прокурора у кримінальному процесі, одночасно послаблював значення інших осіб у наданні правової допомоги потерпілому, тобто поклав початок підпорядкуванню інтересів потерпілого інтересам держави. Цим самим нормативним актом надання обвинуваченому допомоги захисника передбачалося лише на судових стадіях. Обмеження в реалізації права на захист у кримінальному судочинстві були пов'язані зі структурно-організаційними змінами адвокатури.
За відносно короткий час організація адвокатури змінювалась кілька разів:
• адвокатура загальногромадянська, за якої кожний непорочний громадянин міг виступати в суді як захисник (Декрет про Суд № 1);
• адвокатура посадова, за якої адвокати були посадовими особами держави (Тимчасове положення про народні еуди і революційні трибунали);
• адвокатура як громадська організація на засадах самоврядування, що перебувала під контролем державних органів (Декрет про Суд № 2).
Реорганізація адвокатури великою мірою обгрунтовувалася необхідністю контролю за суб'єктами захисту в кримінальному судочинстві.
2 жовтня 1922 р. після обговорення Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом було прийнято законопроект про реформування колегій правозаступників як Положення про адвокатуру Української СРР. На його підставі Наркомат юстиції УСРР затвердив 14 листопада 1922 р. Інструкцію про організацію губернських колегій захисників при губрайнарсудах, а 27 грудня 1922 р. - Положення про консультацiї для надання юридичної допомоги населенню, що організовуються колегіями захисників.
Відповідно до цих документів було створено нові адвокатськi органи, які відрізнялися ширшими правами самоврядування. Але водночас Наркомат юстиції був наділений дуже широкими повноваженнями щодо контролю за діяльністю колегій захисників.
Колегії захисників з перших років існування намагалися підвищити престиж і авторитет своєї професії. Так, у 1923 р. Київська колегія захисників прийняла звернення до членів колегії, яке містило норми професійної етики. У 1926 р. Харківська губернська колегія захисників звернулася до Раднаркому УСРР з пропозицією про зміну назви "колегія захисників" на "колегія адвокатури". Але через негативне ставлення до дореволюційної та закордонної адвокатури ця пропозиція не знайшла підтримки. 3 кінця 20-х років ХХ ст. висловлювалися заперечення щодо цього кримінально-процесуального інституту. Участь захисника на досудовому слідстві заперечував А.Я. Вишинський, мотивуючи це недостатньо високою і довершеною технікою нашого слідчого апарату, з одного боку, і неможливістю очікувати ідеально-суспільний підхід у виконанні взятого на себе обов'язку захисту - з іншого.
У цей час серед юристів розгорнулася дискусія щодо шляхів реорганізації колегій захисників, у результаті якої сформувалося п'ять позицій:
1) необхідно скасувати існуючий інститут адвокатури і запровадити колегії правозаступників, які б утримувалися за рахунок держави;
2) момент для остаточного одержавлення адвокатури ще не настав, і тому колегії захисників повинні бути реорганізовані в інститут державної адвокатури зі скасуванням приватних кабінетів і запровадженням державних адвокатських контор на засадах госпрозрахунку та самоокупності;
3) перетворення адвоката на державного чиновника суперечить основній ідеї адвокатури, однак у зв'язку з необхідністю юридичного обслуговування державних і колективних установ необхідно створити кооперативні артілі адвокатів із самостійними адвокатськими конторами;
4) юридичні консультації повинні бути реорганізовані в колективні кабінети захисту, які б поступово витіснили існуючу індивідуальну форму діяльності адвоката;
5) доцільно залишити існуючу форму організації колегій захисників.
У результаті дискусії 12 вересня 1928 р. колегія Нарком’юсту УСРР прийняла постанову «Про реорганізацію колегій захисників», згідно з якою робота членів колегій захисників була переведена на колективні форми організації, а приватна адвокатська практика ліквідована.
У новому Положенні про судоустрій від 11 вересня 1929 р. було передбачено, що колегії захисників працюють при окружних судах і діють як на підставі цього Положення, так і на підставі наказів і розпоряджень Нарком’юсту України. Відповідно до цього 20 жовтня 1929 р. Нарком’юст УСРР затвердив Положення про колективні форми роботи колегій захисників.
За першими підсумками ліквідації приватної адвокатської практики і переходу колегій захисників на колективні форми роботи вважалося, що цей досвід себе виправдав. У юридичних виданнях того часу зазначалося, що колективні методи діяльності колегій захисників дали можливість усунути з їх складу «чужі» елементи (було виключено 14% від загальної кількості членів колегій), розширити коло громадян, яким надавалася юридична допомога, сконцентрувати в колективах усю роботу з правового обслуговування державних установ і організацій. Водночас кількість захисників скоротилася з 3197 осіб у 1929 р. до 1884 – у 1931 р.
26 квітня 1932 р. Нарком’юст УСРР запровадив систему госпрозрахунку, за якою кожна юридична консультація колегії перетворювалася на госпрозрахункову бригаду. Зміст цієї системи полягав у тому, що консультаціям давався фінансовий план, який передбачав контрольну суму прибутків. Така система фактично діяла до 90-х років ХХ ст.
Після прийняття 5 грудня 1936 р. Конституції (Основного Закону) СРСР 16 серпня 1939 р. Раднарком СРСР затвердив Положення про адвокатуру CРСР. Ним були визначені завдання адвокатури, керівництво її діяльністю, структура і порядок прийому та виключення з колегії адвокатів, дисциплінарна відповідальність. У цьому Положенні термін "захисник" не вживався, натомість було введено терміни "адвокатура" і "адвокат". Повернення до вживання цих термінів було схвально зустрінуте переважною більшістю працівників юстиції.
У цей час місце і роль адвокатури були зведені нанівець прийняттям деяких нормативних актів, які обмежували права громадян. Так, Постановою Президії ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р. "Про порядок ведення справ про підготовку або вчинення терористичних актів" (80) усувалась участь захисника навіть у суді. Аналогічний порядок був запроваджений 14 вересня 1937 р. у справах про шкідництво та диверсії. Негативну роль відігравали також так звані "Особлива нарада", "трійки", "двійки", які розглядали справи без адвоката.
Друга світова війна внесла істотні корективи в роботу адвокатури "України. 22 червня 1941 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла "Указ "Про воєнний стан", згідно з яким у місцевостях, переведених на воєнний стан, усі справи про злочини стосовно порушення громадського порядку та державної безпеки передавалися на розгляд військових трибуналів. Справи розглядалися у складі трьох постійних членів суду, як правило, без прокурора й адвоката, вироки касаційному оскарженню не підлягали. 25 грудня 1941 р. Нарком'юст СРСР у листі "Про призначення захисту на вимогу судів" встановив порядок виділення адвокатів для захисту обвинувачених у справах, що розглядалися військовими трибуналами і загальними судами. В умовах війни адвокатські колегії значно розширили перелік безкоштовної допомоги.
Розвиток української адвокатури під повоєнних років до нашого часу
Повоєнні роки поставили перед адвокатурою завдання насамперед поповнити втрачені адвокатські кадри. Іншим завданням стало підвищення професійного рівня адвокатів.
У квітні 1956 р. Мін'юст СРСР визнав за необхідне переглянути чинне Положення про адвокатуру СРСР, і, як результат цього, відділом адвокатури Мін'юсту СРСР був розроблений новий проект Положення. Однак законодавець пішов шляхом децентралізації адвокатури. 3окрема, у грудні 1958 р. Верховна Рада СРСР затвердила Основи законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік, Основи кримінального законодавства Союзу СРСР і союзних республік, Основи кримінального судочинствa Союзу РСР і союзних республік. Відповідно до цього Верховна Рада УРСР 30 червня 1960 р. прийняла 3акон про судоустрій Української РСР, а 28 грудня 1960 р. затвердила нові Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси з уведенням їх у дію з 1 квітня 1961 р. Ці нормативні акти стали правовою основою для деяких змін у правовому статусі адвокатури. Так, адвокат допускався до участі у розгляді будь-якої кримінальної справи. Крім того, якщо до цього адвокат мав можливість брати участь у справі лише в суді, то тепер захисник одержав можливість брати участь на попередньому слідстві з моменту оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред' явлення йому всіх матеріалів справи для ознайомлення. У справах про злочини неповнолітніх та осіб, які через свої фізичні чи психічні вади не могли самі здійснювати своє право на захист, захисник допускався з моменту пред' явлення обвинувачення. Було розширено перелік випадків обов'язкової участі захисника в розгляді справ у суді. На підставі зазначених нормативних актів Мін'юст УРСР розробив проект Положення про адвокатуру, який Верховна Рада затвердила 25 вересня 1962 р.
У серпні 1972 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР" було розширено участь захисників на попередньому слідстві. Тепер захисник мав змогу брати участь у будь-якій справі з моменту пред'явлення обвинувачення, якщо прокурор винесе відповідну постанову.
І все ж говорити про ефективність діяльності адвокатури в той час не можна -- через нехтування принципами демократії, порушення прав людини, декларативність основних законодавчих актів. Як у теорії кримінального процесу, так і в практичній діяльності правоохоронних органів був зведений практично в абсолют пріоритет захисту державних і суспільних інтересів перед правами громадянина та конкретної особи. Це була офіційна позиція держави, що знайшло безпосереднє відображення в Конституції СРСР 1977 р., у тексті якої основні права та свободи громадян містяться у главі 7 після викладу положень про політичну й економічну системи, соціальний розвиток і культуру та ін.
20 квітня 1978 р. Верховна Рада УРСР прийняла нову Конституцію УРСР, в якій повторювалися положення Конституції СРСР 1977 р. Зокрема, у статті 159 Конституції УРСР було закріплено,що для надання юридичної допомоги громадянам і організаціям діють колегії адвокатів. У зв’язку зі зміною законодавства було прийняте нове Положення про адвокатуру, затверджене Верховною Радою УРСР 1 жовтня1980 р. Тривала відсутність законодавчої регламентації участі адвоката на досудових стадіях спричинила те, що в цілому теоретичні дослідження були присвячені проблемам правового становища адвоката в судових стадіях. У роботах, присвячених участі адвоката на досудовому слідстві, аналізувалися лише деякі аспекти його кримінально-процесуальної діяльності як захисника, тактичні прийоми захисту.
Характеризуючи співвідношення прав учасників кримінального процесу і суспільних інтересів, підкреслимо, що за загальним правилом особисті інтереси визнавалися такими, що заслуговують задоволення, і тому закріплювалися в законі у вигляді так чи інакше гарантованих суб'єктивних прав, якщо вони відповідали суспільним інтересам або не суперечили їм. Інші особисті інтереси законом не визнавалися і, відповідно, захистом з боку держави не забезпечувалися.
Узагалі політичний режим України часів радянської влади не дуже поважав особистість, що не могло не позначитися на спрямованості та змісті кримінального процесу. Сформований у ті роки, він ще багато в чому зберігся у чинному кримінально-процесуальному законодавстві та практиці його застосування.
У другій половині 80-х років ХХ ст. було зроблено перші кроки до оновлення правової основи державного та суспільного життя України. Так, 13 листопада 1989 р. Верховна Рада СРСР прийняла нові Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про судоустрій, відповідно до нких значно розширювалася сфера діяльності адвоката у кримінальному процесі. Тепер участь захисника гарантуваласн вже на попередньому слідстві з моменту затримання, арешту чи пред'явлення обвинувачення. Було розширено перелік випадків обов' язкової участі захисника на попередньому слідстві; значно розширено права захисника.
У зв'язку з переходом економіки країни на ринкові відносини та введенням різноманітних форм власності змінились і форми юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям та окремим особам. Особливо гостро постала проблема організаційного оформлення адвокатури, що, нарешті, вирішило б питання її незалежності. 20-22 вересня 1990 р. у м. Києві відбувся установчий з'їзд адвокатів республіки, на якому було утворено Спілку адвокатів України - незалежну, самоврядну організацію, метою якої відповідно до прийнятого з'їздом статуту стало об'єднання зусиль адвокатів республіки для формування демокритичної правової держави; підвищення рівня юридичної допомоги, що надається громадянам, установам, організаціям, у тому числі іноземним фізичним і юридичним особам, ролі й авторитету адвокатури в суспільстві та державі; сприяння законодавчому закріпленню індивідуальної, приватної адвокатської діяльності; досягнення адвокатурою повної самостійності і самоврядування; захисту адвокатурою професійних прав і соціальних інтересів адвокатів, їх честі та гідності; поширення історичних традицій української адвокатури; розвитку і поглиблення міжнародних зв’язків адвокатів тощо.
19 грудня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про адвокатуру», який мав на меті піднести роль адвокатури в суспільстві як одного з гарантів забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
Проте час спливає, і правозастосовна практика виявила певні недоліки зазначеного закону. У ситуації, коли реформується все законодавство держави, законодавство про адвокатуру не може стояти на місці.
Змістовий модуль 2. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини
План
1. Зміст поняття "права людини" та юридичний механізм їх забезпечення.
2. Адвокатура - неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
1. Зміст поняття "права людини" та юридичний механізм їх забезпечення.
У слов'янських мовах словом "право" одночасно позначаються поняття, які відображають принаймні два різних соціальних явища: перше існує до виникнення держави в будь-якому людському суспільстві й тому має загальносоціальну природу, будучи загальносоціальним феноменом; друге - результат власне державної діяльності, прояв волевиявлення держави. Кожному з цих явищ відповідають поняття, які можна розрізнити за допомогою таких термінологічних словосполучень, як "загальносоціальне право" і "спеціально-соціальне право".
3агальносоціальне право - це певні можливості суб'єктів суспільного життя, що об'єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та рівними для всіх однойменних суб'єктів.
3алежно від виду носіїв таких можливостей розрізняються права людини, сім'ї, народу, класу або іншої соціальної спільноти, права громадських об'єднань, трудових та інших колективів тощо.
Основні права людини - це певні її можливості, необхідні для існування та розвитку в конкретно-історичних умовах. Вони об'єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними і рівними для всіх людей.
У міжнародно-правових документах і національному законодавстві, науковій та публіцистичній літературі досить часто вживається вислів "права і свободи людини". Проте відмінність між правами і свободами як соціальними явищами, а також між відповідними поняттями (якщо не вважати їх тотожними) дотепер не з'ясовано на загальнотеоретичному рівні. Тому терміни "права" і "свободи" на практиці використовують як синоніми. І якщо зміст поняття пран людини розкривається через філософську категорію "можливість", то така його інтерпретація, очевидно, охоплює й поняття свобод людини.
Основнi права людини закріплені в широконизнаних міжнародно-правових актах. Створені й функціонують спеціальні міжнародні органи з контролю за їх дотриманням та захисту.
Поступове утвердження на міжнародному рівні ідеї про людину як вищу соціальну цінність, процес розвитку міжнародних стандартів з прав людини, підвищення ролі та значущості міжнародних механізмів у їх забезпеченні дають змогу зробити висновок про формування в сучасний період ще одного з прав людини - права на міжнародний захист. Але реальна можливість здійснення основних прав людини конкретною людиною забезпечується насамперед юридичними механізмами відповідної держави. Інакше кажучи, основними гарантами прав людини має бути національне законодавство держави, на території якої проживає особа. Про це, зокрема, свідчать і встановлені процедури міжнародного правозахисту: особа може реалізувати своє право на міжнародний захист лише в тому випадку, якщо вона вичерпала всі внутрішньодержавні засоби правового захисту (до речі, таким правом можуть скористатися громадяни лише тієї держави, яка визнала юрисдикцію відповідних міжнародних органів). Тому, як зазначалося вище, саме держава (відповідно до ч. 3 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) зобов'язана забезпечити кожну людину, права якої порушено, ефективними засобами захисту.
Доцільно дати коротку теоретичну характеристику загальної системи юридичного правозабезпечення, яка в тому чи іншому вигляді існує або може існувати в державі. Ця характеристика включає розкриття змісту таких понять, як юридичний механізм забезпечення, юридичні процедури реалізації, юридичні засоби охорони і захисту прав людини.
Юридичnий механїзм забезпечення прав людиnи - це система ефективних юридичних засобів реалізації, охорони і захисту прав людини. Він складається з:
• національного законодавства;
• юридичних засобів (процедур) реалізації прав людини;
• юридичних засобів охорони прав людини;
• юридичних засобів захисту прав людини.
Розглянемо кожний з елементів юридичного механізму забезпечення прав людини докладніше.
Національне законодавство є основою юридичного механізму забезпечення. Визначаючи зміст позитивних законів держави, будучи їх соціальним джерелом, права людини, щоб перетворитися з можливості на реальність, мають бути піднесені до рангу юридичних. Тому особливого значення набувають визнання і закріплення в національному законодавстві основних прав людини відповідно до міжнародно-правових актів. Хоч Україна і допускає нині безпосереднє застосування укладених і належним чином ратифікованих нею договорів нарівні з внутрішнім законодавством, домінуюче значення останнього полягає в тому, що воно передбачає і юридичні засоби реалізації, охорони та захисту прав людини. Саме тому національне законодавство є визначальним, головним елементом юридичного механізму забезпечення цих прав.
Розглянемо юридичні засоби (процедури) реалізації прав людини.
Будь-яке право людини здійснюється у певному порядку, певній послідовності. Порядок його реалізації визначається лише самою людиною. Але реалізація більшості прав, визнаних і зафіксованих у законодавстві, потребує встановлення відповідних процедур з боку держави, оскульки без них вона взагалі неможлива. За відсутності юридичної процедури приписи законів перетворюються на декларації, обіцянки, наміри.
Юридична процедура реалізації прав людини - це встановлена в законі і спрямована на здобуття людиною певних особистих чи соціальних цінностей послідовність і узгодженість дій уповноважених суб'єктів, а також зміст, обсяг, форми, способи, методи та строки вчинення таких дій.
Основним критерієм важливості юридичної процедури для реалізації прав людини є тип (характер) юридичного обов'язку, яким забезпечується це право. Інакше кажучи, цим критерієм є активність або пасивність зобов'язаної особи. Встановлення юридичних процедур є необхідним тоді, коли реалізація певного права (наприклад, права на освіту) залежить від виконання позитивних зобов'язань інших суб'єктів (тобто від їх обов'язку вчинити активні дії). І навпаки, там, де реалізація права залежить лише від активної поведінки зацікавленої особи, від її волі і бажання (наприклад, у разі захисту права на честь і гідність), а інші суб'єкти зобов'язані лише не вчиняти певних дій, утримуватися від них (у розглянутому прикладі - не посягати на честь і гідність), у встановленні саме юридичної процедури потреби немає.
Є два основні види юридичних процедур реалізації права:
• процедури, пов'язані з правозастосуванням (реалізація права на громадянство, на соціальне забезпечення тощо);
• процедури, не пов'язані з правозастосуванням (наприклад, порядок укладання угод, що не потребують нотаріального посвідчення).
У межах кожного із зазначених видів процедур може існувати стільки їх різновидів, скільки існує прав, але такі процедури відрізнятимуться лише конкретним змістом. Якщо, встановлюючи перший вид юридичних процедур, законодавець повинен у кожному конкретному випадку точно і детально їх визначити (адже зобов'язаною стороною тут виступає державний орган), то, встановлюючи другий вид, законодавець має прагнути до створення такої процедури, яка б надавала можливість самій особі обирати найдоцільніший для неї у конкретній життєвій ситуації варіант використання свого права. Але, так чи інакше, юридична процедура - це оптимальний засіб реалізації прав людини, здатний забезпечити максимальне задоволення її потреб.
Наступним елементом юридичного механізму забезпечення є юридичні засоби охорони прав людини.
Права людини потребують не лише гарантій їх належної реалізації, а таких засобів, які б могли захистити людину від можливих посягань на її права. Тому у правовій системі держави є різноманітні юридичні засоби охорони прав людини. До них належать усі юридичні засоби, що виконують превентивну, запобіжну функцію.
Зважаючи на різноманітність правоохоронних засобів, Їх можна поділити за певними критеріями на відповідні групи (види).
За онтологічним статусом у правовій системі юридичні засоби охорони прав людини розрізняються за:
1) нормами права, які встановлюють:
• заборони (вказівки на неприпустимі, недозволені дії, що порушують права людини);
• завдання і компетенцію відповідних органів щодо охорони цих прав;
• конкретні заходи запобігання порушенням прав, заходи юридичної відповідальності, що застосовуються до правопорушника;
• певний процесуальний порядок здійснення превентивних державних заходів;
2) діяльністю компетентних органів із застосування зазначених юридичних норм, яка має на меті запобігти можливим порушенням прав (наприклад, таку діяльність може здійснювати Конституційний Суд України, оскільки до йо
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
О письмах святителя | | | Принципи та гарантії адвокатської діяльності. |