Читайте также:
|
|
Порядок наложения ареста на акции и иные ценные бумаги определяется Постановлением Правительства РФ от 12.08.98 г. № 934. В соответствии с данным Постановлением при наложении ареста на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг на предъявителя) судебный пристав-исполнитель обязан убедиться в праве собственности должника на них. Порядок наложения ареста на ценные бумаги зависит от формы выпуска ценных бумаг. Так, арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения, а арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельца этих ценных бумаг (по месту нахождения регистратора). О наложении ареста
324 • Акционер против акционерного общества
на ценные бумаги судебным приставом-исполнителем составляется акт ареста ценных бумаг. В акте ареста ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги. После наложения ареста на ценные бумаги судебный пристав-исполнитель обязан принять решение о передаче их на хранение владельцу ценных бумаг или об изъятии ценных бумаг с передачей их на хранение специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию. В вышеуказанном Постановлении указывается также порядок хранения, пользования, обеспечения сохранности и случаев выплаты доходов (дивидендов) по арестованным ценным бумагам. [1]
На практике судебный пристав-исполнитель накладывает арест на бездокументарные ценные бумаги путем вынесения постановления в адрес регистратора, вследствие чего регистратор делает в реестре запись о блокировке операций по соответствующему лицевому счету.
На одного из акционеров ЗАО заведено уголовное дело. В качестве обеспечения гражданского иска в уголовном деле следователь вынес два постановления: первое — о наложение ареста на имущество (в том числе на акции), а второе — на ограничение прав пользования акциями. Может ли акционер, в отношении которого вынесено постановление о наложении ареста на акции и об ограничении прав на использование акций, принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров?
При расследовании уголовного дела с целью обеспечения гражданского иска допускается арест имущества (в том числе и арест акций). Наложение ареста на имущество (в том числе и на акции) осуществляется на основании ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ).
Часть четвертая • 325
Наложение ареста на имущество может быть произведено одновременно с выемкой или обыском либо самостоятельно. Имущество, на которое наложен арест, передается по усмотрению следователя на хранение одному из лиц, указанных в ст. 175 УПК РФ.
О наложении ареста на имущество следователь составляет мотивированное постановление. Арест акций призван обеспечить сохранность данных акций как в количественном, так и в стоимостном отношении. При аресте акций следователь в постановлении об аресте может дополнительно указать, на какие именно права, предоставляемые акциями, накладывается ограничение; если этого сделано не было, владелец арестованных акций ограничивается во всех правах, предоставляемых данными акциями. Неучастие акционера, акции которого находятся под арестом, в общем собрании акционеров может привести к существенному уменьшению доли акционера в уставном капитале общества (путем принятия решения о дополнительном выпуске акций или их конвертации в акции с меньшей номинальной стоимостью). Такое участие акционера в общем собрании акционеров противоречит целям и смыслу наложения ареста на акции.
По нашему мнению, при наложении ареста на акции в том случае если в постановлении не указывается, какие именно права по акциям ограничиваются, лицо, обладающее данными акциями, лишается всех прав по ним, в том числе: права распоряжаться акциями и права принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров. Обжаловать вынесение постановления следователя можно путем направления жалобы прокурору либо в суд. [1]
Заметим, что акции, в отношении которых вынесено постановление, запрещающее их владельцу принимать участие в ОСА, тем не менее, остаются голосующими.
В акционерном обществе по решению суда введена процедура внешнего управления. Генеральный директор АО в соответствии с процессуальным законодательством хочет обжаловать решение арбит-
326 • Акционер против акционерного общества
ражяого суда первой инстанции. Имеет ли право генеральный директор данного АО подготовить и подписать апелляционную жалобу на решение, вынесенное арбитражным судом первой инстанции?
В соответствии со ст. 30 Закона о несостоятельности должник является лицом, участвующим в деле о банкротстве. Статья 68 Закона о несостоятельности предоставляет должнику право обжаловать решение суда первой инстанции, а также постановление суда апелляционной инстанции о признании должника банкротом. В соответствии с законодательством генеральный директор действует от имени общества и обязан представлять интересы общества во всех гражданских отношениях, в том числе и в отношениях, возникающих при процедуре банкротства, производящейся, как известно, при непосредственном участии арбитражного суда. При введении процедуры внешнего управления в акционерном обществе внешнему управляющему переходят только те права, которые в основном связаны с управлением и распоряжением имуществом данного общества. Такое ограничение прав органов управления необходимо для обеспечения в основном только имущественных интересов кредиторов, но не акционеров и работников общества. Обязанность защищать права и законные интересы акционеров и работников общества даже при введении внешнего управления лежит на исполнительном органе общества, в данном случае — на генеральном директоре. Поэтому право руководителя-должника на инициирование и подписание апелляционной (кассационной) жалобы не может ограничиваться и является вполне законным. В том случае если общество обладает признаками банкротства, но шансы на его возрождение не утрачены, руководитель должен сделать все необходимое для этого, естественно не нарушая при этом закон. [1]
Может ли акционер подать иск по признанию сделок с акциями притворными по месту нахождения истца (спор между физическими лицами) или же только по месту нахождения ответчика? И в случае если
Часть четвертая • 327
Ответчик ЮЛ (признание сделок с акциями ничтожными), а истец — физическое лицо, возможно ли подать иск по месту жительства истца, если ответчик и истец находятся в разных областях страны?
Иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика. Иск к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа или имущества юридического лица (ст. 117 Гражданского процессуального кодекса). Только в том случае, если имущество, ставшее предметом спорных сделок, находится там же, где проживает истец, возможно предъявление иска по месту жительства истца. Если предмет сделок — бездокументарные ценные бумаги, то суды порой соглашаются с тем, что спорное имущество находится по адресу регистратора.
Как обжаловать или оспорить «независимую» оценку? Предприятие, где я являюсь акционером, разместило по закрытой подписке под дружественную структуру большой пакет акций, необходимый для получения контрольного пакета. При этом привлекли «независимого оценщика», который стоимость акции определил в 100 раз ниже величины чистых активов, приходящихся на акцию. Произошло это по той причине, что большая доля акций предприятия размыта среди мелких акционеров, которые не проявляют по ряду причин необходимой для данной ситуации активности, и, как следствие, владелец неконтрольного пакета акций получил возможность протолкнуть решение о закрытой подписке. Руководство предприятия плюет на такие пустяки как права акционеров, поэтому преимущественным правом приобретения акций никто не смог воспользоваться. Добавлю, что предприятие находится в прекрасном финансовом положении и его деятельность прибыльна.
Тогда вам необходимо в суде оспаривать способ размещения дополнительной эмиссии, поскольку право преимущественного приобретения нарушено эмитентом.
Без суда тут не обойтись. Закажите свою «независимую» оценку, ее результаты будут служить доказательством в суде. Учтите, что если нет прямых аргументов о неправиль-
328 • Акционер против акционерного общества
ной оценке (как-то другая оценка), то суд Вам не убедить. Если вопрос в оплате оценки, то можно делать ее выборочно. То есть взять какой-то один элемент и оценить его (подразумевается, что это дешевле, чем оценка всего целого), а затем на основе этого требовать новой оценки. Беда в том, что если Вы не можете заплатить за оценку сами, то Ваши контрагенты всегда получат нужные им результаты. Оценка имеет огромное значение для махинаций с акциями общества. [2]
Может ли акционер ЗАО требовать в судебном порядке признания сделки купли-продажи акции, совершенной между одним акционером этого ЗАО и третьим лицом, недействительной по тому лишь основанию, что акции ЗАО не прошли государственную регистрацию? Какова перспектива иска?
До 25.04.1996 г. действовало Постановление №78. Если совершались сделки с акциями, выпуск которых не был зарегистрирован в установленном порядке, то суд писал: «в результате заключения сделок имело место обращение на территории РФ ценных бумаг, которые не прошли государственную регистрацию..., что в силу пунктов 6 и 8 Положения (п. №78) не допускается» идалеешлассыл-канаст. 168 ГК, т. е. сделка ничтожна(Дело№А56-14108/ 98 ФАССЗФО). После 25.04.1996 г. аналогичный вывод делается в силу Закона «О рынке ценных бумаг».
Заинтересованным лицом, имеющим право подачи иска, безусловно, является акционер, получивший акции при учреждении, другие лица — под большим вопросом. Кроме того, иск может быть предъявлен ФКЦБ или общественным объединением инвесторов — физических лиц (ст. 18 Закон о защите прав инвесторов...).
Нас собирается проверить РО ФКЦБ. Меня больше всего волнует пункт про раскрытие информации. Наше ОАО — предприятие крупное и относится к ядерно-топливному комплексу. Раньше это был почтовый ящик. Поэтому (вероятно по привычке) ни ба-
Часть четвертая • 329
лансы, ни соотношение стоимости чистых активов, ни существенные факты (такие как сделки с заинтересованностью никогда не раскрывали). Чем это может грозить?
Очень не хочется Вас пугать, но кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 15.19) предусматривает наложение штрафов за нарушение эмитентом порядка раскрытия информации (в том числе в связи с ее не опубликованием в СМИ). Теоретически наказать могут, но практически — не знаю (по-моему, кого-то все-таки штрафовали), обычно, видимо, обходятся Предписаниями об устранении нарушений.
Однако, если Вы до сих пор сидите под соответствующим агентством, то берите закон о государственной тайне и приказ агентства о перечне информации, подлежащей засекречиванию (есть в 1 отделе). Когда люди из ФКЦБ прий-дут — зачитайте, но не показывайте им этот перечень. Если хотят с чем-то ознакомиться — пусть предъявят справку о допуске соответствующей формы и предписание. Для информации: допуски к государственной тайне во всем аппарате ФКЦБ оформлены только у председателя комиссии и трех его замов. 1 отдел существует только в центральном аппарате комиссии в Москве. Можете предложить проверяющим посодействовать им в оформлении допуска, но не забудьте предупредить об ограничениях на выезд за границу после ознакомления с соответствующими материалами (5 или 10 лет, в зависимости от формы). [3]
Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Можно ли с помощью нотариуса зафиксировать точное число акционеров, которые пришли на ОСА для последующего оспаривания итогов голосования в судах? | | | Что писать и как писать |