Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Охрана изобретений

Нргпгтпятрпьйпгть < в '• понятая несостоятельное™, ГДС^Ш^11»Я1СЛЬН1»СГЬ банкротства и конкурсного производства. | Понятия несостоятельности, банкротства и конкурсного производства | Источники правового регулирования несостоятельности | Субъекты несостоятельности | Начало производства по делам о восстановлении экономического положения предприятий и компаний, судебном урегулировании долгов и ликвидации имущества | Условия открытия конкурсного производства | Объявление должника несостоятельным и его правовые последствия | Органы конкурсного управления | Ликвидация имущества несостоятельного должника и прекращение правосубъектности неплатежеспособного юридического лица | Общая характеристика и источники |


Читайте также:
  1. Антенатальная охрана.
  2. Безопасность и охрана труда в горячем цехе.
  3. Вооруженная охрана
  4. Вопр. 67. Охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми нуждами, пенсионеров и т.д.
  5. Вопрос 20. Охрана земель.
  6. Глава 1. Товарный знак и знак обслуживания, их правовая охрана
  7. Глава 21. Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана

1. Основная часть изделий, поступающих на рынки, изготовляется с использованием изобретений. Изобретением в юридическом смысле (invention, Erfindung, invention) является отвечающее предусмотренным в законе требованиям (условиям патентоспособности) техническое решение, признаваемое государством в качестве

489


особого объекта охраны на основании специального документа — патента.

Изобретение, будучи техническим решением, то есть идеальным объектом, воплощается в объектах техники и технологии. Изобретение-устройство, относящееся к конструкции изделий, реализуется в машинах, оборудовании и т. д.; изобретение-вещество, относящееся к вещественному составу,— в лекарствах, красителях, удобрениях и пр.; изобретения-способы, относящиеся к способам производства,— в технологии изготовления, хранения и перевозки изделий, передаче энергии, лечении людей и животных и т. д., и т. п. Изобретением считается также применение уже известных устройств, веществ и способов в другой области техники, по новому назначению.

Устанавливаемая патентом юридическая монополия на изобретение обеспечивает его обладателю исключительную возможность изготовлять и продавать патентованные товары и способы с особыми потребительскими качествами, то есть поддерживать экономическую монополию на объекты техники и технологии. Опираясь на патент, фирма-разработчик может не только возместить затраты на созданные изобретения, но и в силу своего монопольного положения на рынке получить прибыль, превышающую среднюю на данный вид товара. Патент, будучи одним из эффективных средств конкуренции, оказывает стимулирующее воздействие на научно-технический прогресс. Но в то же время, исключая беспрепятственное применение технических новшеств, патентная охрана в ряде случаев искусственно сдерживает, затормаживает его. О значении юридической охраны в современном производстве и торговле как факторе конкуренции свидетельствует действие более 3,5 млн. патентов только в 14 промышленно развитых странах.

Во всех системах права охрана изобретений регулируется специальным патентным законодательством. Его основу составляют патентные законы, принятые в основном в 70—80-е годы, а также нормативные акты патентных ведомств («патентные правила») по экспертизе заявок на патенты. Имеется и ряд международных конвенций, в том числе Парижская конвенция 1883 года. Договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г., утвердивший специальный механизм предварительной проверки заявок органами международной экспертизы, и некоторые другие.

2. Документом, удостоверяющим квалификацию технической разработки как изобретения и закрепляющим за его обладателем исключительное право на изобретение, является патент. Документ выдается патентным ведомством по результатам экспертизы заявки на патент изобретателю или его правопреемнику. Основная часть патентов принадлежит организациям (обществам, компаниям), получающим право на подачу заявки на патент или же уступку им рабочими и служащими патента на изобретение, квалифицируемое по закону или договору найма как служебное изобретение. Фирмы также скупают «независимые» изобретения у создателей техни


ческих новшеств. Крупным обладателем портфеля патентов является государство в лице своих органов и организаций.

3. По праву каждой из стран, исходящему, по существу, из универсальной концепции, техническое решение, юридически признаваемое изобретением, должно отвечать трем основным условиям патентоспособности. Но объем конкретных требований в рамках этих условий, «стандарт изобретения», в разных странах неодинаков.

Во-первых, техническое решение должно быть новым, то есть неизвестным в технике до даты подачи заявки на патент по устанавливаемому законом кругу источников информации. К таким источникам относятся ранее опубликованные патентные материалы (патентные заявки и патенты), устные и письменные публикации (книги, журналы и иные печатные материалы, а также устные сообщения), факты открытого применения изобретения (продажа изделий, их экспонирование, технические испытания и пр.). Но все эти источники информации порочат новизну заявленного предложения или действительность уже выданного патента лишь в случае, если установлено, что они являются общедоступными, открытыми для всех третьих лиц и полностью раскрывают сущность технического решения, проверяемого на новизну. В подавляющем большинстве стран предъявляются требования абсолютной мировой новизны, когда учитываются все источники информации на дату признания первенства (приоритета), имевшие место как в данной стране, так и за границей. Лишь в отдельных странах принято правило локальной новизны, когда принимаются во внимание лишь источники информации, ставшие уже известными в данной стране на дату подачи заявки.

Во-вторых, новизна должна быть существенной, то есть вносить изменения в саму сущность уже известных в технике решений. Это условие об определенном изобретательском уровне технического решения предъявляется в виде требования о воплощении в нем «изобретательской активности» (романо-германская система права) либо его «неочевидности» (англо-американская система права). Субъективным критерием оценки служит факт превышения в изобретении уровня знаний и опыта, доступных «среднему специалисту» в данной отрасли техники. Созданное на уровне такого специалиста техническое решение, очевидное для него из существующего состояния техники, рассматривается как результат обычной инженерной разработки, но не изобретение.

Наконец, в-третьих, изобретение должно быть пригодно к применению, позволяющему получить технический результат (эффект). Это требование «промышленной применимости» (ФРГ, Франция, Швейцария и др.) или «полезности» (англо-американское право) понимается как принципиальная возможность практической осуществимости решения. И только в некоторых случаях требуется получение конкретной пользы, удовлетворение практической потребности.


4. Исключительное право из патента представляет собой совокупность правомочий патентообладателя по монопольному использованию изобретения в производственной и торговой деятельности. Суды и доктрина очень широко толкуют содержание этих правомочий.

В производственной сфере — это исключительное право, во-первых, изготовлять патентованные изделия в широком понимании «изготовления», включающем законченное и незавершенное производство объекта, монтаж таких изделий и их капитальный ремонт;

во-вторых, применять патентованные изделия как орудия производства в любой отрасли хозяйства; и, в-третьих, применять патентованную технологию, когда объектом патента выступает способ, процесс и т. д.

В торговой или коммерческой сфере — это исключительное право вводить патентованные объекты — изделия и технологию — в хозяйственный оборот. Под этим имеется в виду: во-первых, продавать патентованные объекты и предлагать их к продаже, то есть посылать оферты, рекламировать, выставлять в торговых залах и на витринах, экспонировать на выставках и т. п.; во-вторых, ввозить (импортировать) патентованные объекты из-за границы в страну действия патента, а в большинстве стран — и вывозить (экспортировать) их на иностранные рынки; в-третьих, осуществлять патентную маркировку изделий, проставляя на них патентный знак, то есть слово «патент» и его регистрационный номер; в-четвертых, осуществлять иные способы коммерциализации — сдавать внаем, передавать в залог и пр.

Осуществляя монопольно эти правомочия, обладатель патента вправе запретить «любому и каждому» осуществление таких действий, преследуя нарушителя по иску о нарушении патента. Однако во всех системах права продажа патентованных объектов рассматривается в качестве акта, который исчерпывает право из патента и предоставляет покупателю и его правопреемникам возможность юридически беспрепятственно использовать приобретенное изделие или технологию.

Иностранное патентование изобретения осуществляется в основном в целях обеспечения экспорта и лицензионной торговли. С одной стороны, обеспечивается проведение экспортером операций «под свой патент». Действие патента исключает для конкурентов беспрепятственное и безвозмездное применение изобретения в этой стране, патентование ими этого изобретения от своего имени в целях монополизации рынка, а также ввоз ими запатентованных экспортером изделий и технологии на данный рынок. С другой стороны, получение патента создает для экспортера юридическую основу продажи лицензий третьим лицам.

Действие патента в пределах только территории выдавшего его государства имеет важные юридические последствия.

Наличие в каждой из стран своего массива патентов обязывает экспортера предварительно проверять правомерность ввоза изделия

492


или продажи лицензии (т. е. их «патентной чистоты») в каждую страну отдельно.

Для патентного обеспечения экспорта необходимо патентование изобретения в каждой предполагаемой стране экспорта. В любой из стран, где патент не получен, конкуренты вправе беспрепятственно промышленно и коммерчески использовать чужое изобретение, вплоть до копирования изделия и технологии.

И наконец, аналогичные патенты, полученные разработчиком на одно и то же изобретение в разных странах, юридически самостоятельны и не зависят друг от друга. Это означает, что изменение или прекращение действия одного национального патента не имеет значения для судьбы остальных, а против нарушителей патентов разных стран должны быть приняты самостоятельные меры защиты.

Начиная с 70-х годов в соответствии с международными соглашениями были введены в практику также региональные патенты, действие которых распространяется по желанию заявителя на территорию нескольких стран: «европейский патент» и «патент Сообщества» — по положениям Мюнхенской конвенции о выдаче европейских патентов от 5 октября 1973 г. и Люксембургской конвенции о европейском патенте для Общего рынка от 15 декабря 1975 г.

Патент обеспечивает временную юридическую монополию на изобретение. Номинальные сроки действия патента, предусмотренные законом, составляют от 15 до 20 лет (в США, Англии, ФРГ, Франции, Швейцарии — 20 лет). Однако ввиду морального устаревания изобретений реальные сроки действия патентов значительно сокращаются — в большинстве случаев до 5—10 лет — в результате формального отказа патентообладателей поддерживать их в силе, но чаще путем прекращения уплаты ими патентных пошлин.

К обязанностям патентообладателя относятся уплата прогрессивно возрастающих по размерам пошлин и применение изобретения в течение трех-четырех лет с момента подачи заявки или выдачи патента под страхом принудительного лицензирования изобретения или аннулирования патента. Но достаточным признается «номинальное» применение, например публикация оферты на продажу лицензии, чем широко пользуются на практике.

§ 3. Охрана «ноу-хау»

1. Во всех странах правовая охрана предоставляется не только изобретениям, но и сведениям (информации) об иных технических решениях. Эта информация получила наименование «ноу-хау», что представляет собой сокращение английского выражения «to know how to do it» («знать, как это делать»).

Относимые к «ноу-хау» сведения, нередко определяемые в литературе как «знания и опыт», могут представлять собой не только техническую, но также организационную и коммерческую инфор-

493


мацию, касающуюся организации и экономики производства, коммерческой деятельности, финансирования и т. д. Но основной массив «ноу-хау» составляют полезные технические и технологические сведения, применимые в производстве. К сфере их реализации относятся изготовление и использование машин, оборудования, материалов и пр., применение способов производства, строительства и т. п.

Многие технические решения, квалифицируемые как «ноу-хау», отвечают признакам изобретения и являются патентоспособными, но не патентуются разработчиками в интересах сохранения их в секрете, ибо патентование неизбежно «раскрывает» сущность разработки и тем самым новое направление в решении технической задачи, которым конкуренты могут воспользоваться. Но в значительной своей части «ноу-хау» представляют собой непатентоспособные решения, что, однако, нисколько не умаляет их хозяйственной ценности.

Информация, признаваемая как «ноу-хау», как правило, имеет секретный характер, составляет секрет производства, хранимый как производственная тайна разработчика. Коммерческая ценность ее как неизвестной третьим лицам информации состоит в технико-экономических преимуществах в производстве и конкуренции на рынке, которые она предоставляет обладателю. К «ноу-хау» относят также известную в принципе техническую или иную информацию, доступную неопределенному кругу лиц. Коммерческая ее ценность состоит прежде всего в том, что она облечена разработчиком в форму технической или технологической документации, готовой для непосредственного использования принимающей стороной. В договорной практике «ноу-хау» как объект сделки представляет собой полностью или частично секрет производства.

Во всех системах права юридическая охрана предоставляется «ноу-хау» как исключительно секретной информации. Это требует от обладателя «ноу-хау» принятия надлежащих мер по ее секретному (конфиденциальному) промышленному и коммерческому использованию, в том числе включению в договор на передачу «ноу-хау» специального условия о конфиденциальном использовании информации принимающей стороной.

2. Юридическая охрана «ноу-хау» характеризуется и рядом других особенностей, которые значительно усложняют защиту прав и интересов обладателя информации и существенно снижают эффективность самой охраны.

Технические решения, составляющие «ноу-хау», не являются объектом государственной регистрации и не пользуются защитой на основании какого-либо специального охранного документа, в частности патента. Характер «ноу-хау» как непатентованной информации затрудняет, в частности, установление самого содержания «ноу-хау» в качестве объекта охраны. Это придает особое значение точному и полному определению «ноу-хау» в тексте договора на передачу информации (во избежание споров о предмете договора).

494


«Ноу-хау» не является объектом исключительного права. Любое физическое или юридическое лицо признается правомочным обладателем «ноу-хау», если самостоятельно, своими средствами его разработало либо добросовестно приобрело у другого лица. Ничто не мешает, в частности, двум или нескольким самостоятельным разработчикам на равных законных основаниях пользоваться и распоряжаться одним и тем же «ноу-хау». В современную эпоху научно-технического прогресса в связи с огромным расширением и интенсификацией научно-технических работ становятся обычными случаи, когда две или несколько фирм независимо друг от друга приходят к созданию идентичного технического решения. Каждому из таких добросовестных обладателей «ноу-хау» обеспечивается возможность использования разработки без каких-либо ограничений и юридической защиты ее как секрета производства.

Ни в одной из стран не действуют специальные нормативные акты по охране «ноу-хау»: защита осуществляется на основании общих норм гражданского и/или уголовного права. Эти нормы применяются к лицам, нарушающим свои обязательства, вытекающие из закона или договора. Обладатель «ноу-хау» защищает свои права и интересы против действий контрагента, нарушившего договорное условие о конфиденциальном использовании информации, опираясь на общие нормы договорного права, в частности о возмещении убытков. Против такого контрагента, а также третьих лиц, недобросовестно действовавших при приобретении «ноу-хау» у контрагента, используются также нормы о борьбе с недобросовестной конкуренцией (см. § 8). Наконец, против лиц, похитивших информацию (промышленный шпионаж), и против служащих, раскрывших секреты производства, могут быть применены также нормы уголовного права.

3. В литературе отмечается недостаточная эффективность правовой защиты обладателя «ноу-хау» в договорных отношениях, ее слабость. Такая ситуация определяется тем, что обнаружение факта использования «ноу-хау» третьим лицом или лицами само по себе недостаточно для преследования контрагента по договору:

необходимо доказать факт неправомерной передачи им этим лицам информации в нарушение условий договора о конфиденциальном применении полученных сведений. Но это крайне затруднительно или даже невозможно, поскольку передающая сторона не контролирует производственные и коммерческие связи контрагента и, кроме того, не может получить доступ для ознакомления с производством подозреваемого приобретателя информации (разрешения судов на инспекционный осмотр предприятий с закрытым доступом крайне редки).

Поэтому, как отмечается в литературе, реальной гарантией соблюдения принимающей стороной условия договора о конфиденциальном использовании «ноу-хау» остаются, по существу, лишь доверительный характер отношений контрагентов и хозяйственная заинтересованность получателя информации в строгом выполнении договорных обязательств.

495


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Субъективные авторские права| Охрана промышленных образцов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)