Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обеспечение исполнения обязательств.

Читайте также:
  1. IV. ПРОИЗВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ.
  2. Next: компания, разрабатывающая программное обеспечение
  3. V УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  4. VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  5. VII. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
  6. АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ. КРИЗИС № 6
  7. Белковое обеспечение

Под обеспечением исполнения обязательств понимается создание благо­приятных условий, гарантирующих выполнение законных обязательств долж­ника перед кредитором посредством принятия специальных мер, именуемых способами обеспечения исполнения обязательств.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ к таким способам, с помощью которых обеспечивается исполнение обязательств, относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, бан­ковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных зако­ном или договором.

Неустойка — это такой способ обеспечения исполнения обязательств, который выступает в виде обусловленной законом или договором определенной суммыденег,выплачиваемойдолжникомкредиторувслучаеневыполненияшш не­надлежащего выполнения им обязательств. Чаще всего это происходит в слу­чаях несоблюдения сроков (просрочки) исполнения обязательств.

В зависимости от характера и оснований возникновения она подразде­ляется на законную и договорную неустойку. Соответственно законная неус­тойка возникает на основе закона, а договорная — на основе соглашения сторон. Применение законной неустойки не зависит от волеизъявления сто­рон. В соответствии с действующим гражданским законодательством кре­дитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, незави­симо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сто­рон или нет.

Соглашением сторон в данном случае может быть лишь увеличен раз­мер законной неустойки, если закон это не запрещает (ст. 332 ГК РФ). Что же касается уменьшения размеров неустойки, то это вправе сделать только суд при условии, что «подлежащая уплате неустойка явно несораз­мерна последствиям нарушения обязательства» (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

В отличие от законной неустойки договорная неустойка, включая ее раз­меры, определяется лишь волеизъявлением сторон. Однако закон строго устанавливает требование, в соответствии с которым соглашение о неус­тойке должно быть обязательно совершено в письменной форме «незави­симо от формы основного обязательства». Несоблюдение данного требова­ния влечет за собой недействительность соглашения о неустойке.

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства характеризу­ется тем, что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит данное имущество (залогодателя), за изъятиями, которые установлены законом.

Залоговые правоотношения могут возникать не иначе как только на основе закона или же на основе соглашения сторон — договора.

Наибольшее распространение в гражданско-правовой сфере имеют до­говорные залоговые отношения. Что же касается залога, возникающего на основании закона, то это происходит только при наступлении указанных в законе обстоятельств, «если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находя­щимся в залоге» (пп. 1, 3 ст. 334 ГК РФ).

К залогу, возникшему на основании закона, применяются одинаковые правила Гражданского кодекса РФ, как и к залогу, возникшему на основе договора, если законом не установлено иное.

Предметом залога может быть любое имущество, включая вещи и иму­щественные права (требования). Исключение составляет имущество, изъя­тое из оборота, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредитора. Речь идет, в частности, о таких требованиях, как требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных правах, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Кроме того, законом может быть запрещен или ограничен залог от­дельных видов имущества, например имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания.

В гражданском праве различают несколько видов залога. Так, в зависимо­сти от видов имущества, передаваемого в залог, залоговые обязательства подразделяют на: залог земельных участков, предприятий, зданий, соору­жений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека); залог цен­ных бумаг; залог денежных средств; залог транспортных средств; залог то­варов в обороте.

В зависимости от того, передается ли заложенное имущество залого­держателю или же оно остается у залогодателя, соответственно различают залог закладной и залог товаров в обороте.

При этом согласно гражданскому законодательству залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложен­ное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или догово­ром:

1) обеспечить страхование за счет залогодателя заложенного имущест­ва в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения;

2) принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

3) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества (п. 1 ст. 343 ГК РФ).

Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества несет залогодатель, если иное не предусмотрено договором о залоге. Залогодержатель же отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в соответствии с нормами Гра­жданского кодекса РФ (ст. 401).

Залоговые правоотношения между залогодателем и залогодержателем прекращаются в связи со следующими обстоятельствами: а) с прекращени­ем обеспеченных залогом обязательств; б) в связи с требованием залогода­теля при возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества; в) в случае гибели заложенной вещи или прекращения зало­женного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановле­ния предмета залога в разумный срок или правом его замены другим рав­ноценным предметом, и г) в случае продажи заложенного имущества с публичных торгов, а также в случае, когда его реализация стала невоз­можной в силу названных в законе причин (п. 4 ст. 350 ГК РФ).

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе, если должник не исполняет в срок свои обязательства по оплате этой вещи или возме­щению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены (п. 1 ст. 359 ГК РФ).

Согласно закону удержанием вещи могут быть обеспечены также тре­бования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которо­го в своих действиях по отношению друг к другу выступают как предпри­ниматели.

Закон устанавливает также, что кредитор вправе удерживать находя­щуюся у него вещь, несмотря на то что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. При этом требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в том объеме и порядке, которые предусмотрены для удовлетво­рения требований, обеспеченных залогом.

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств пред­ставляет собой договор, заключенный между кредитором должника и поручите­лем, в соответствии с которым поручитель обязуется перед кредитором долж­ника отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частич­но перед первым.

Договор поручительства может быть заключен не только в отношении существующих обязательств, но и в отношении тех обязательств, которые возникнут в будущем.

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 362) договор поручительства должен быть совершен только в письменной форме. В противном случае он будет признан недействительным.

В соответствии с данным нормативным актом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, обеспе­ченного поручительством, поручитель и должник отвечают перед кредито­ром солидарно, если в законе или договоре поручительства не предусмот­рена субсидиарная ответственность поручителя.

При солидарной ответственности поручитель отвечает перед кредито­ром в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмеще­ние судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусматривается договором поручительства.

По исполнении обязательства к поручителю согласно ст. 365 ГК РФ, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обяза­тельству, и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Пору­читель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Договор поручительства прекращает свое действие по следующим ос­нованиям: а) в связи с прекращением обеспеченного им обязательства; б) в случае изменения этого обязательства, повлекшего за собой увеличе­ние ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручи­теля, без согласия последнего; в) в связи с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; г) если кредитор отка­зался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или по­ручителем; д) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно было дано.

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств является новым институтом отечественного гражданского права[1]. Соответ­ственно новой, заимствованной из римского права является и терминоло­гия, «обслуживающая» данный институт. В частности, имеются в виду прежде всего такие термины, как принципал ~ основной в данном обяза­тельстве должник и бенефициар — сторона (лицо), в пользу которой совер­шается платеж, кредитор.

Банковская гарантия при этом характеризуется тем, что в силу ее как ин­ститута банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого га­рантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письмен­ного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ).

Назначением банковской гарантии является обеспечение надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром (основ­ного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал должен уплатить гаранту определенное вознаграждение.

Временем вступления банковской гарантии в силу считается день ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.

Специфическими особенностями банковской гарантии являются та­кие, как независимость банковской гарантии от основного обязательства; ее безотзывность со стороны гаранта, если в самой банковской гарантии не будет предусмотрено иное, и непередаваемость принадлежащего бене­фициару по банковской гарантии права требования к гаранту другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.

Банковская гарантия, а вместе с ней обязательство гаранта перед бене­фициаром по гарантии прекращается: 1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств (ст. 378 ГК РФ).

Задатком как одним из способов обеспечения исполнения обязательств признается денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сто­рон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказа­тельство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ).

Сторонами в отношениях, возникающих по поводу задатка, являются задаткодатель - должник и задаткополучатель — кредитор.

Соглашение о задатке, независимо от его суммы, должно быть совер­шено в письменной форме.

В соответствии с действующим законодательством задаток, выданный в обеспечение исполнения обязательств, должен быть возвращен при пре­кращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не зави­сящим от сторон (пп. 1, 2 ст. 381 ГК РФ).

Однако если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неисполнение до­говора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если догово­ром не предусматривается иное.

Наряду с названными способами обеспечения исполнения обяза­тельств существуют и другие, аналогичные им по своему назначению, спо­собы. Они предусматриваются действующим законодательством или дого­ворами.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Источники обязательств| Ответственность за нарушение обязательств

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)