Читайте также: |
|
Наследственное право — это самый сложный вид нотариальных действий, вызывающих множество вопросов на практике. Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в главе 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что "право наследования гарантируется" (п.4 ст. 35). В свою очередь, ГК РФ в п. 2 ст. 218 указывает на то, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Наследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав и обязанностей граждан до принятия третьей части нового ГК России осуществляется на основании норм, содержащихся в седьмом разделе ГК РСФСР 1964 г. Некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в Инструкции Министерства юстиции РФ, а также в Постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ. Кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями ГК РФ и Семейного кодекса РФ.
Наследство, по действующему законодательству, открывается в двух случаях.
Во - первых, при смерти наследодателя. Сам факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельство выдается органами записей гражданского состояния (ЗАГС).
Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ, гражданин может быть объявлен судом умершим, если на месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет; а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.
Документами, которые подтверждают факт смерти наследодателя и могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться:
- свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГС. В случае если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, — на основании его органами ЗАГС также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц, то днем смерти считается последний день этого месяца; а если : в нем указан только год смерти — днем смерти и, соответственно, временем открытия наследства является 31 декабря указанного года. На практике бывают случаи, когда сотрудники ЗАГСа в свидетельстве о смерти ставят, например, такую дату смерти: первая декада такого-то месяца такого-то года. Но понятие "декада" не применяется в ГК РФ в статьях о сроках. Как быть в этом случае? Представляется, что органы ЗАГС должны руководствоваться только ГК, а не ссылаться на справку патологоанатома, где указана была такая дата. В данном случае в свидетельстве, если указана первая декада (а это с 1 по 10 число месяца), надо указывать 10 число месяца. Время открытия наследства имеет важное практическое значение. В соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г.№ 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам наследования" круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Время открытия "наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство. Согласно п. 45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г.№ 42 "По применению Закона РФ "О государственной пошлине", за выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства. Если смерть граждан, которые могли бы наследовать после смерти друг друга, наступила одновременно, наследство открывается после смерти каждого из них; нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. При этом одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.
Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследования переходит государству. Как решить вопрос в случае, когда одновременно умершие наследодатели являлись, супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являющееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним супругом или за каждым из них? Как выдавать наследство наследникам? В данном случае все зависит от самих наследников. Если нет споров, то каждый может получить то наследственное имущество, которое принадлежало при жизни каждому из умерших. Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль. Все имущество было приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует сестра. В случае отсутствия между наследниками спора о разделе наследственного имущества нотариус вправе выдать сыну наследодателя свидетельство о праве на наследство па автомобиль, а сестре наследодательницы — на квартиру. В случае спора наследникам следует рекомендовагь обратиться в суд, так как нотариус в случае смерти обих супругов определять их доли в совместной собственности не правомочен. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. а если оно неизвестно — место нахождения имущества или основной его части (ст. 529 ГК РСФСР). Если будет неправильно определено место открытия наследства, то возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.
Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов:
— справкой жилищно - эксплуатационной организации;
— справкой органа исполнительной власти (администрации);
— справкой с места работы умершего о месте его жительства;
— справкой адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства:
— справкой ЖСК;
— выпиской из домовой книги;
— справкой военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу.
Если нет никаких документов, подтверждающих место жительства наследодателя то гражданам надо обращаться в суд, чтобы он установил факт места наследства и вынес соответствующее решение. Местом открытия наследства является постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в ВУЗах, средних специальных учебных заведениях, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в учебное заведение.
Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживавшего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания это не относится к исключительной компетенции этого государства. В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры иди иного недвижимого имущества; место постановки на учет автотранспортного средства и т.п.). Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества.
Существуют некоторые особенности в определении места открытия наследства в отношении оформления наследственных дел после смерти наследодателей, постоянно проживающих за пределами РФ, в частности, на Украине, в Белоруссии и т.д.
В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества ведет учреждение Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство но делам о наследовании недвижимого имущества будет вести учреждение Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства.
Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество.
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА Для приобретения имущества в порядке наследования наследник должен сделать юридически значимое действие — принять наследство. Принять наследство можно двумя способами:
- формально, т.е. путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства;
- фактически, т.е. вступлением во владение наследственным имуществом, сопровождающимся любыми действиями по управлению и пользованию им.
Принятие наследства должно быть произведено в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Когда нотариус принимает заявление о принятии наследства, то он заверяет подлинность подписи наследников, открывает наследственное дело, записывает его в регистрационную книгу и объясняет наследникам, какие документы нужно собрать в дальнейшем, чтобы оформить наследство. На практике бывают, например, такие случаи:
наследница выслала заявление о вступлении в наследство по почте и тут же приходит на другой день с заявлением, что она хочет от него отказаться.
В данном случае это сделать невозможно, так как заявление о принятии либо об отказе от наследства — это сделка окончательная. Сделка — потому что в данном случае к заявлению о принятии либо об отказе от наследства применяются правила по сделкам.
Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника. За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами: за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, — их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при этом сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей.
Если подастся заявление об отказе несовершеннолетнего от наследства, в обязательном порядке нотариус запрашивает органы опеки и попечительства. Без этого невозможно принять отказ несовершеннолетних от наследства. В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указано не все наследственное имущество. В любом случае нотариус должен принять такое заявление, зарегистрировать его и предложить наследникам конкретизировать наследственное имущество.
Заявления можно подавать от двух наследников совместно, можно разные — от каждого наследника. В случаях, если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения 6-месячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу должен быть приобщен конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанция об отправке письма (ценного или заказного). В последнее время мы стали скептически относиться к справкам из сельсовета, которые могут подтвердить, что наследник фактически вступил в право наследования и распорядился этим имуществом путем оплаты налогов, обработки земельного участка и т.д.
Потому что был случай, когда секретарь сельсовета выдала фактически две одинаковые справки о принятии наследства разным наследникам. Нотариус выдала свидетельство о праве наследования но первой справке, а через некоторое время обратился и другой гражданин с такой же справкой, подтверждающей факт принятия наследства. В данном случае было судебное разбирательство, и свидетельство было признано недействительным.
Дела, связанные с продлением срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство, или налоговой инспекции, если наследство уже перешло к государству.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, т.е.:
— нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться;
— нельзя принять наследство, а потом от него отказаться, и наоборот;
— нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя. Бывают случаи, например, когда наследник подал заявление на наследство по закону, потом узнал, что есть еще наследник, и попросил, чтобы нотариус принял заявление по завещанию (нашел завещание и принес его в нотариальную контору). В данном случае нотариус отказал ему в этом и предложил обратиться с этим вопросом в суд, так как случай спорный.
Отказ от наследства. Наследник но закону или завещанию в течение 6 месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства.
Отказ от наследства может быть оформлен без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства (безоговорочный отказ). Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником, наследство переходит к государству. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства, а также в пользу юридических лиц. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания к наследованию.
Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся наследниками. Не допускается отказ от наследства, если наследник принял наследство, и наоборот: наследник, отказавшийся от наследства, не вправе впоследствии претендовать на него. Наследник, отказавшийся от части наследства, считается отказавшимся от всего наследства.
В практике распространены случаи, когда наследник, отказавшийся от наследования какого-то конкретного имущества, спустя какое-то время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, требование об универсальности и безусловности отказа. Было бы целесообразно дополнять традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкой следующего содержания: "Мне разъяснено нотариусом, что, отказываясь от наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество".
Наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о принятии отказа недействительным только в судебном порядке по общим основаниям, предусмотренным законодательством, для признания сделок недействительными (если отказ имел место под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п.). Заявление об отказе от наследства оформляется и подается нотариусу аналогично правилам, установленным законом для оформления и подачи заявлений о принятии наследства. Заявление об отказе от наследства также подлежит регистрации в книге учета наследственных дел. По заявлению об отказе от наследства нотариусом заводится наследственное дело, даже если заявлений о принятии наследства ни от кого из наследников еще не поступило.
В практике возникал такой вопрос: вправе ли нотариус засвидетельствовать подлинность подписи гражданина на заявлении об отказе от наследства по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, если такое заявление требуется для направления в другую нотариальную контору, суд и т.п.? В данном случае нотариус может удостоверить подписи на заявлениях следующего содержания: "Я (ф.и.о.) сообщаю, что наследство после смерти моего отца (ф.и.о.) я не принимал;
на него, в чем бы оно ни заключалось, не претендую и в суд для продления срока принятия наследства и раздела наследственного имущества обращаться не намерен".
Ст. 1155 ГК РФ позволяет принять наследство в случае пропуска наследниками шестимесячного срока для вступления в права наследства, но только в случае восстановления этого срока в судебном порядке. Суд должен признать причину пропуска срока уважительной. Новеллой в данной статье является то, что для наследника, пропустившего срок для принятия наследства, ставится условие обращения в суд в течение шести месяцев после того, как уважительные причины пропуска отпали. Если в судебном порядке наследник признан принявшим наследство, то суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, в этом случае наследники не возвращаются к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. Было бы целесообразно при возвращении наследственного дела из суда к нотариусу просить суд приобщать копию судебного решения. В том случае, если имеется письменное согласие всех наследников, принявших наследство, оно может быть принято и по истечении шестимесячного срока без обращения в суд. Письменное согласие наследников на принятие наследства новым наследником по истечении срока является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. В том случае, если наследственное имущество по выданному свидетельству прошло государственную регистрацию, нотариус выносит постановление об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а органы государственной регистрации вносят соответствующие изменения в запись о государственной регистрации.
Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Удостоверение завещаний. | | | Выдача свидетельств о праве на наследство |