Читайте также: |
|
Раздел IV. Защита прав
сделать что-либо или не делать чего-либо; присягнувший ответчик получает exceptio iurisiurandi.
На этой же стадии решался принципиальный вопрос о допустимости иска вообще. Предложенная к рассмотрению претензия могла быть оставлена без защиты, если искомого процессуального средства просто не существовало. Претор мог, напротив, отказать истцу в иске, который был объявлен в эдикте (denegatio actionis), разумеется, обосновав отказ. Наконец, претор мог допустить повторное вчинение иска лицом, проигравшим первый процесс по неопытности (если ему не было 25 лет) или по другой уважительной причине — in integrum restitutio.
Denegatio actionis не могла быть окончательной, поскольку при другом преторе ответчик мог повторить попытку. Эта проблема иногда решалась посредством cautio amplius non peti — принуждения истца пообещать не предъявлять требование вновь. Состояние источников не позволяет уточнить, при каких обстоятельствах это было возможным.
Наконец, стороны должны были согласовать выбор судьи. Помимо особых случаев, когда дело должно было слушаться в коллегиальном суде "ста мужей" (centumviri) или рекуператоров (recuperatores)15, они могли вькбрать любое частное лицо (iudex unus). Если стороны не приходили к согласию, судья назначался по жребию из числа судей, объявленных в специальном списке — album iudicium16. Имя судьи заносилось в формулу, которая — по форме — была обращением претора к определенному лицу с предписанием, каким образом решать данное дело.
§2. Процессуальное представительство
На стадии in iure стороны могли выставить заместителей. Известно два вида процессуальных представителей: cognitor и procurator ad litem. О назначении когнитора противнику со-
15 Рекуператоры — коллегия из трех судей (иногда больше), назна
чавшаяся по делам особой публичной важности (о свободе, о тяжких де
ликтах, об откупах).
16 Первоначально в списки судей вносились только сенаторы (всад
ники, добавленные по реформе Тиберия Гракха, были вновь исключены
Суллой). В 70 г. до н. э. lex Aurelia ввел смешанные списки сенаторов,
всадников и эрарных трибунов (tribuni aerarii). Цезарь восстановил моно
полию сенаторов и всадников. В эпоху Принципата возобладал имущест
венный принцип: три декурии судей (iudices selecti) составляли сенаторы
и всадники, еще две — лица, имущественный ценз которых был не менее
200 тыс. сестерциев (половина всаднического ценза), — ducenarii.
Глава 3. Этапы судопроизводства per formulas
общалось посредством одностороннего акта — datio cognitoris (Gai., 4,83). Когнитор вел дело от своего имени, поэтому использовалась формула с перестановкой лиц: в intentio упоминалось имя представляемого (dominus litis), тогда как condemnatio обращалась на когнитора. Например, если вместо П.Мзвия процесс вел Л.Тиций, формула иска с intentio certa будет такой (Gai., 4,86):
SI PARET NumNum P.ME- ЕСЛИ ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО Н.НЕ-VIO SESTERTIUM X МША ГИДИЙ ДОЛЖЕН ДАТЬ 10 ТЫСЯЧ DARE OPORTERE, IUDEX, СЕСТЕРЦИЕВ П.МЭВИЮ, СУДЬЯ, N^mNum L.TITIO SESTER- ОСУДИ Н.НЕГИДИЯ НА 10 ТЫСЯЧ TIUM X МША CONDEMN А, СЕСТЕРЦИЕВ В ПОЛЬЗУ Л.ТИ-SI NON PARET ABSOLVE. ЦИЯ, ЕСЛИ НЕ ВЫЯСНИТСЯ, ОПРАВДАЙ.
Если когнитор выступал на стороне ответчика, то в intentio упоминалось имя dominus litis, а в condemnatio присуждению подвергался когнитор (Gai., 4,87). Datio cognitoris новировало требование, поэтому если когнитор представлял истца, то его требование все равно погашалось посредством litis contestatio. В приговоре указывалось имя когнитора, и actio iudicati давалась ему или против него (если он представлял ответчика). Претор, однако, давал представляемому (или против него) иск, аналогичный иску из судебного решения, — actio iudicati utilis.
Прокуратором в процессе мог быть управляющий всем имуществом представляемого (procurator omnium bonorum), a мог быть специально назначенный по воле dominus litis (посредством iussum — приказа или mandatum — поручения) заместитель (procurator ad litem). О назначении прокуратора противнику не сообщалось (Gai., 4,84), так как эта фигура обычно появляется именно в отсутствие dominus litis. Прокуратором считалось и лицо, взявшее на себя ведение процесса без специального приказа или поручения — по доброй совести ("bona fide", — Gai., 4,84). Поскольку в этом случае требование не погашалось вследствие litis contestatio, добровольный прокуратор должен был пообещать, что представляемый не начнет процесс вновь, посредством особой cautio rem ratam dominum habiturum (клятвы в том, что dominus litis одобрит его действия), называемой также cautio de rato.
Если прокуратор представлял ответчика, то чтобы считаться достойным заместителем в процессе (idoneus defensor), он давал cautio iudicatum solvi — обещание исполнить судеб-
Раздел IV. Защита прав
ное решение (Gai., 4,90). При назначении когнитора такую cautio давал сам dominus litis: логично, что он отвечал и по actio iudicati utilis (FV., 317).
Прокуратор также вел процесс от своего имени, и претор составлял формулу с перестановкой субъектов, но в этом случае он не давал actiones utiles в пользу и против представляемого (FV., 3]/7). Взаимоотношения прокуратора и dominus litis регулировались договором поручения (mandatum) или теми отношениями, на основании которых сторона в процессе дала iussum. Обычно посредством этого вида представительства достигалась цессия долгового требования или перенос своего долга на другое лицо. Тогда прокуратор защищал в процессе свой собственный интерес — procurator in rem suam (поверенный в своем деле), хотя его требование и было основано на чужом праве (а ответственность — на чужом обязательстве, если он представлял ответчика).
В постклассическую эпоху исковое требование утрачивалось и в том случае, если истца представлял прокуратор. Соответственно отпала и необходимость в cautio de rato, которая требовалась лишь при представительстве без поручения со стороны dominus litis.
От указанных случаев добровольного представительства следует отличать процессуальное представительство, устанавливаемое по необходимости в отношении лиц с ограниченной дееспособностью. Безумный (furiosus) и расточитель (prodigus) не могут выступать в суде самостоятельно: вместо них дело ведет куратор (curator), но процесс производит эффект непосредственно на стороне представляемого (активно или пассивно управомоченным на actio iudicati лицом является сам подопечный). Сходный режим установлен для ведения дел опекуном малолетнего или женщины в отсутствие подопечных, тогда как в нормальном случае — они действуют в суде сами, но при условии утверждения акта опекуном (tutore auctore). Женщина нуждалась в услугах опекуна, только если процесс являлся iudicium legitimum (Ulp., Reg., 17,27). Назначить прокуратора она могла и без auctoritas tutoris (FV., 327). Младенца (infans) всегда представляет опекун.
§3. Отказ от защиты (indefensio)
Необходимость участия ответчика в установлении процесса предполагает особую квалификацию его поведения, направленного на срыв судебной формы разрешения конфликта. Поскольку самостоятельность сторон в процессуальном решении спора яв-
Глава 3. Этапы судопроизводства per formulas
ляется необходимой формой реализации основного принципа права, отказ от участия в процессе воспринимается как утрата автономии личности в объеме предмета судебного разбирательства. Не приняв условия системы, защищающей формальное равенство всех участников, ответчик ставит себя вне общества в той степени, в какой гражданский процесс гарантирует его от произвола. На этом уровне присутствие лица в гражданском обороте воплощает его имущество (bona), которое отныне (с отказом от защиты) воспринимается как лишенное индивидуальной цели, поскольку его хозяин более не обладает в этом отношении социально признанной волей. Логичным следствием является констатация права истца распоряжаться этим объектом в пределах его интереса.
Практически это достигается административными средствами: введением истца во владение имуществом ответчика — missio in bona — с последующей продажей его с торгов ("cuius bona possideri proscribi venire ducique eum iubeat"17).
Соучастие ответчика в установлении процесса должно отвечать необходимым требованиям ("se uti oportet defendere"18), которые по отношению к нему ужесточаются, поскольку его конформность социально признанным нормам поведения поставлена под сомнение. Как отказ от защиты — indefensio — квалифицируется не только неявка в суд или несогласие на litis contestatio, но и неподчинение судебному решению (iudicatum). Чтобы избежать возможного срыва процесса, ответчику предлагается утвердиться во взятой на себя роли уже на первой стадии, и в судебных разбирательствах, имеющих предметом вещный иск, принять на себя в стипуляционной форме с предоставлением гарантов ряд обязательств — sadisdatio (cautio) iudicatum solvi. При этом он должен был гарантировать исполнение судебного решения — ob rem iudi-catam; свое конструктивное участие в развитии процесса — ob rem bene defensam; а также воздержание от умышленных действий, которые могут сорвать процесс — ob dolo malo.
Лицо, признанное indefensus, подвергается строгим санкциям, которые ужесточаются по мере того, как игнорирование требований правопорядка становится более злостным. При вещных исках претор прибегает к намеренной перемене положения сторон во
17 "Пусть прикажет ему овладеть его имуществом, выставить его на
продажу, продать и увести", — Lex Gall.Cis., 22,50 (текст приведен без
сохранения лапидарных форм).
18 "Защищаться, как следует", — фраза, упоминаемая уже в Lex de
Gallia Cisalpina (22, 45 и 49).
Раздел IV. Защита прав
владении (так называемая translatio possessionis), так что ответчик, не пожелавший принять защиту, оказывался вынужден в дальнейшем — при вчинении сходного иска — нести бремя доказывания (onus probandi). Если вещь, объект спорного права, была движимой, цель достигалась посредством приказа истцу увести или унести ее с собой (duci vel ferri iubere) или посредством actio ad*exibendum (иск о выдаче вещи), в зависимости от того, находилась спорная вещь в судебном присутствии или нет. Если ответчик не подчинялся и не выдавал вещь, претор прибегал к введению истца во владение всем имуществом ответчика — missio in bona — с целью организации аукционной распродажи. В отношении недвижимых вещей истцу давался специальный интердикт, позволявший ему изъять владение спорной вещью, — interdictum quem fundum или иное аналогичное средство (например, при споре о наследстве — interdictum quam hereditatem: FV., 92). Отказ владельца вступить в процесс о праве на вещь не препятствовал истцу получить фактический доступ к объекту своего притязания.
Indefensio при личных исках сразу вела к missio in bona. Более мягкий режим косвенного принуждения отвечать по actiones in rem в конце классической эпохи получил обобщение в виде принципа: "Invitus nemo rem cogitur defendere" — "Никто помимо воли не принуждается защищать вещь по суду" (Ulp. D.50,17,156; Fur.Ant, D.6,1,80).
§4. Установление предмета тяжбы (litis contestatio)
После составления формулы, когда претор в ответ на ожидания сторон предоставил процессуальные средства — datio iudicii, истец и ответчик (впрочем, последний — под угрозой оказаться indefensus) выражали свое согласие с предложенной формулой -dictare ed accipere iudicium (предложить и принять судебное разбирательство). Это соглашение трех сторон и называется litis contestatio — особый момент в развитии процесса, после которого интересы истца и ответчика считаются адекватно воплощенными в процессуальных правах и обязанностях. Поскольку формула направлялась определенному судье (на чье имя она была составлена), datio iudicii включала в себя и iussum iudicandi — приказ судье вынести решение по делу. Это распоряжение невозможно без выраженного согласия сторон на iudicium в том окончательном виде, который формула получила в момент litis contestatio. Стороны могли зафиксировать формулу в специальном документе посредством особой процедуры засвидетельствования — testatio,
Глава 3. Этапы судопроизводства per formulas
которая, однако, несущественна для перехода процесса в новую фазу — apud iudicem (у судьи).
Litis contestatio погашает право требования истца, исключая возможность сделать его предметом повторного судебного разбирательства (преклюзивный эффект). Действие преклю-зивного эффекта зависит от типа судебного разбирательства. Lex Iulia iudiciorum privatorum устанавливал деление на iudicia legitime и iudicia imperio continentia (Gai., 4,103—104). Судебное разбирательство считается legitimum, если процесс происходит в Риме между римскими гражданами и у одного судьи (iudex unus), который также является римским гражданином. Все остальные судебные разбирательства — происходящие не в Риме, при посредничестве рекуператоров, или если одна из сторон не является римским гражданином — считаются imperio continentia (основанными на власти магистрата). Несомненно, категория iudicia legitime смоделирована с древней формы процесса per legis actionem.
Преклюзивное действие litis contestatio в древности происходило ipso iure — в силу самого права (Gai., 4,108). В процессе per formulas повторное вчинение иска исключалось либо ipso iure, либо посредством искового возражения (ope exceptionis) о том, что требование уже было предметом litis contestatio. В режиме ipso iure погашался личный иск с формулой in ius concepta, предъявленный в iudicium legitimum (Gai., 4,107). Во всех остальных случаях иск сам по себе сохранялся, но ответчик получал exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae (исковое возражение о том, что по делу было вынесено судебное решение или что дело уже было предметом судебного разбирательства).
После litis contestatio требование истца становится нечувствительным к переменам в материальной стороне отношения, что определяет переход ответственности за риск, связанный с ходом процесса, на сторону ответчика. Гибель объекта спора вследствие действия непреодолимой силы не освободит ответчика; сугубо личные требования — как штрафные иски — переходят по наследству; срок исковой давности не засчиты-вается. Этот консервирующий эффект litis contestatio связан с преобразованием материальных прав сторон в процессуальные, специфической новацией обязательства на основе выраженного соглашения сторон (D.15,1,3,11: "iudicio contrahi"). Prudentes уподобляли litis contestatio вербальному контракту и споры об ее эффекте вели на этом основании (D.45,1,83,1).
Превосходное обобщение со ссылкой на veteres — республиканских юристов — дает Гай (Gai., 3,180—181):
Раздел IV. Защита прав
Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum. Nam tunc obligatio quidem principalis dissolvitur, incipit autem tene-ri reus litis contestatione; sed si coniiemnatus sit, sublata litis contestatione incipit ex causa iudicati teneri. Et hoc est quod apud veteres scriptum est ante litem contestatam dare debito-rem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem iudica-tum facere oportere. 181. Unde fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo ipso iure agere поп pos-sim, quia inutiliter intendo DARI MIHI OPORTERE, quia litis contestatione dari oportere desiit. Aliter atque si imperio continenti iudicio egerim; tunc enim nihilo minus obligatio durat, et ideo ipso iure postea agere possum, sed debeo per exceptionem rei iudicatae vel in iudicium deductae sum-moveri.
Обязательство также прекращается вследствие litis contestatio, если только дело велось посредством законного судебного разбирательства. Ведь тогда первичное обязательство погашается, и ответчик становится обязанным на основании litis contestatio; если же он осужден, то с отменой litis contestatio отвечает на основании судебного решения. И это то, что написано у старых юристов: до litis contestatio должник должен дать, после litis contestatio его должны осудить, после осуждения он должен исполнить судебное решение.
Отсюда получается, что, если я истребую долг посредством законного судебного разбирательства, впоследствии я не могу вчинить этот, же иск в силу самого права и мое требование "МНЕ СЛЕДУЕТ ДАТЬ" ничтожно, поскольку обязательство "дать" прекращено посредством litis contestatio. Иначе происходит, если предъявляю требование посредством судебного разбирательства, основанного на власти магистрата; ведь тогда обязательство тем не менее остается, и поэтому впоследствии я могу в силу сшиого права опять вчинить этот иск, но я должен быть опровергнут посредством искового возражения о деле, по которому был вынесен приговор, или о деле, бывшем предметом судебного разбирательства.
Принцип преобразования материального права в процессуальное в результате действия litis contestatio породил примечательную контроверзу между классическими школами по вопросу о допустимости добровольного удовлетворения истца ответчиком на стадии apud iudicem: последователи Прокула полагали, что ответ-
Глава 3. Этапы судопроизводства per formulas
чик все равно должен быть осужден, Сабин и Кассий — что он может быть оправдан. Большая древность взгляда учителей прокулианской школы подтверждается уже тем фактом, что они не были столь строги в отношении iudicia bonae fidei. Их оппоненты считали исполнение первичной обязанности ответчика целью судебного разбирательства любого типа (Gai., 4,114: "...omnia iudicia absolutoria esse" — "...во всех видах тяжб предпочтительнее оправдание") и пренебрегали в этом вопросе требованиями юридической формы, обращая большее внимание на интересы сторон.
Предмет контроверзы остается актуальным: насколько адекватно процессуальный аспект права соответствует материальному? Сабин и Кассий признавали единство требования, независимо от установления процесса, 'то есть по существу отрицали новирующий эффект litis contestatio (что и было отличительной чертой iudicia imperio continentia, при которых пре-клюзивное действие происходило ope exceptionis). Последователи Прокула обособляли право кредитора в материальном плане от его права в качестве истца в процессе. Этот взляд отвечает приципу прекращения обязательства в результате litis contestatio (новирующий эффект).
Погашение искового требования ipso iure в новом процессе формально соответствует правилам процесса per legis actiones; исключение, однако, составляют actiones in rem. Это различие отражает глубокие изменения в порядке процессуального преобразования прав и в сущности процесса. Гай (Gai., 4,108) говорит, что в древности исковое требование всегда погашалось ipso iure и повторение процесса исключалось автоматически. Современная романистика видит в прекращении ipso iure вещных исков при старом судопроизводстве проблему, будто собственник, снова утратив вещь, не смог бы повторно вчинить иск, если бы она оказалась у того же лица. Сходная проблема вообразима и при личных исках: абстрактный характер stipulatio приводил бы к тому, что обещание одинаковой суммы, данное одним и тем же лицом, не могло быть истребовано дважды19. В таком случае проигрыш процесса создавал бы большие преимущества, чем победа. Однако информация Гая требует адекватной интерпретации: юрист исходит из того, что в старом процессе не было исковых возражений и преклюзивный эффект не мог действовать в режиме ope exceptionis.
19 В процессе per formulas указанная трудность при личных исках преодолевалась посредством включения в формулу иска специального искового предписания — praescriptio (pro actore), которое позволяло точно определить предмет litis contestatio -— конкретное требование — по основанию, объему, времени его возникновения и другим обстоятельствам.
Раздел IV. Защита прав
Соответствие между двумя видами процесса в отношении пре-клюзивного эффекта litis contestatio указывает на специфику древнейших вещных исков, которые в новых условиях могли бы быть с большим основанием классифицированы как actiones in personam. Относительность правовой позиции сторон в процессе legis actio sacramentum in rem, в котором каждый из претендентов доказывал не абсолютное право на вещь, а лучшее, чем у противника, реальное полномочие, согласуется с таким подходом. Процесс мог быть повторен, поскольку судебное решение относилось к конкретному спору сторон и после процесса права оставались на том же уровне признания, что и до него20. Устранение данного противника не наделяло победителя правами против всех третьих лиц. Поражение в процессе также не препятствовало тому, чтобы впоследствии лицо могло приобрести ту же вещь по иному основанию.
Предметом гражданского процесса является не вещное право, абстрактно значимое против всех (erga omnes), но отдельное требование, основанное на этом правовом притязании, которое возникает, когда данное право нарушено, и — в соответствии с этим — значимо только против конкретного лица. Здесь различие между личным и вещным правом снимается, что отвечает единству режима преклюзивного действия litis contestatio в процессе посредством legis actiones. Естественно, что такое требование может стать основанием лишь для одного судебного определения, раз последнее является средством добиться искомого поведения обязанного лица. Материальный аспект права истца закономерно преобразуется в право требования на основании судебного решения.
С этой точки зрения преклюзивный эффект ope exceptionis — когда активная сторона в правоотношении удерживает требование в первоначальном виде — выявляет недостаточность impe-rium судебного магистрата для адекватного воздействия на право в материальном плане, что соответствует подчиненному положению ius honorarium по отношению к ius civile.
20 Только становление института права собственности — абсолютного индивидуального права на вещь — привело к тому, что, оставаясь субъ-' ектом прежнего права, победитель процесса in rem тем самым подтверждал свое полномочие erga omnes. Идентичность его правовой позиции выразилась теперь в том, что преклюзивный эффект не мог наступить ipso iure. Угроза повторных разбирательств устранялась посредством искового возражения о победе в процессе, которое на практике приводило к перераспределению бремени доказывания: перемену в правовом положении собственника после последнего процесса должен был обосновать противник.
Глава 3. Этапы судопроизводства per formulas
§5. Конкуренция исков
Субъективные и объективные ограничения на повторение процесса представляют собой не что иное, как определения самого требования — предмета судебного разбирательства (res) — в процессуальных категориях. Принцип "Bis de eadem re ne sit actio" ("He должно быть двух процессов по одному делу") конкретизируется в понятиях конкуренции лиц или исков.
Если пассивная сторона в обязательстве представлена несколькими лицами, отвечающими солидарно (in solidum), вчинить иск по этому делу можно только против одного из должников. "Electa una via, non datur recursus ad alteram" ("Раз избран один путь, не дозволено прибегать к другому"), — говорили средневековые юристы. Этот принцип называется альтернативной конкуренцией лиц.
Иногда одно отношение защищается несколькими исками. Возможность параллельно предъявить разные иски (кумулятивная конкуренция) или необходимость использовать эти средства избирательно (альтернативная конкуренция) определяется характером исков.
Gai., 4,6—8:
Agimus autem interdum, ut Иск же мы предъявляем, иногда
rem tantum consequamur, in- чтобы только удовлетворить
terdum ut poenam tantum, интерес по делу, иногда только pa-
alias ut rem et poenam. ди наказания, в других случаях — и
ради дела, и ради наказания.
7. Rem tantum persequimur Мы преследуем только интерес
velut actionibus ex contractu. no делу, например, посредством
исков из договора.
8. Poenam tantum persequi- Мы преследуем только наказание,
тиг velut actione furti et in- например, посредством иска из
iuriarum... воровства или иска из правонару
шения...
Первоначально иски делились только на actiones rei persecu-toriae (термин не поддается дословному переводу) и на actiones poenales (штрафные иски): первые подчинялись правилам альтернативной, вторые — кумулятивной конкуренции. Убедительный пример кумулятивной конкуренции дает гипотеза кражи (furtum), когда пострадавший располагал штрафным иском из воровства (actio furti, вид которого определялся в зависимости от состава кражи) и нештрафным иском для истребования самой вещи. Два иска разного типа могли быть предъявлены к каждому из
Раздел IV. Защита прав
нарушителей, так что кумулятивная конкуренция исков сопровождалась кумулятивной конкуренцией лиц. Однако для истребования вещи мог быть предъявлен лишь один из нештрафных исков: condictio ex causa furtiva или rei vindicatio.
Штрафные иски носят строго личный характер: они не переходят по наследству и не допускают процессуального представительства на стороне ответчика. Считалось, что пострадавший преследует особый интерес, наказывая нарушителя: получение им известных выгод от взимания штрафа в свою пользу рассматривалось как побочный эффект отношения. Различие оснований определяло и допустимость параллельного вчинения нештрафного иска. Избирательная конкуренция нештрафных исков, напротив, связана с единством интереса, защищаемого несколькими исками. В то же время следует иметь в виду, что недопустимость кумулятивной конкуренции в этом случае достигалась не за счет преклюзивного действия litis contestatio, а специальным вмешательством судьи. Это явление показывает, что наличие нескольких исков зависит от наличия нескольких требований, даже если они имеют общее основание.
В дальнейшем вырабатывается категория исков смешанного характера — actiones mixtae. Эта категория исков, посредством которых преследуются и интерес, и наказание, распадается на две группы. Первую составляют иски, о которых Гай говорит (Gai., 4,9; 4,171; Paul., Sent., 1,19,1) как о тех, посредством которых истребуется стоимость вещи в двойном размере (in duplum) в том случае, если должник отрицает свой долг (infitians): actio iudicati (об исполнении судебного решения), actio depensi (о возмещении расходов поручителю, уплатившему долг, — Gai., 3,127), actio legatorum nomine (об исполнении legatum per damnationem, — Gai., 2,282), — все те случаи, которые в древности давали ход manus iniectio, — а также actio damni iniuriae legis Aquiliae (иск о противоправном нанесении ущерба по закону Аквилия)21. Режим этих исков такой же, как и при истребовании простой стоимости вещи (in simplum), то есть — нештрафной: здесь нет кумулятивной конкуренции. Их систематизация как "смешанных" связана с анализом значения двойного объема требования: взыскание одной стоимости
21 Actio damni iniuriae legis Aquiliae, в котором взыскание состояло in simplum, был штрафным; смешанным считается иск ex lege Aquiliae против отрицающего свою вину с удвоенным объемом взыскания (Gai., 3,216: "...quod ea lege adversus infitiantem in duplum agitur").
Глава 3. Этапы судопроизводства per formulas
вещи представлялось нормальным, а другой-— штрафным. Сочетание двух simplum при таком подходе выявляло комбинированный характер иска.
Другую группу составляют штрафные иски (в основном ■— преторские22), за которыми позже признали качества нештрафных: в их отношении не допускается кумулятивная конкуренция с нештрафными исками, но они не переходят по наследству и их можно вчинить всем солидарным должникам по отдельности (кумулятивная конкуренция лиц).
§6. Судопроизводство на стадии apud iudicem
После litis contestatio и datio iudicii претор давал тяжущимся судью (datio iudicem). По закону Пинария (IV в. до н. э.) это происходило через 30 дней (Gai., 4,15). Затем истец призывал ответчика явиться в суд apud iudicem через день (comperendinum diem). Если ответчик не являлся, судья, в соответствии с нормой XII таблиц (1,8), после полудня выносил приговор в пользу присутствующего.
Lex Iulia устанавливал предельную продолжительность тяжбы в 18 месяцев для iudicia legitima и до окончания срока пребывания претора в должности для iudicia imperio continen-tia. По истечении этого срока litis contestatio теряла силу — mors litis (смерть спора), — тогда как требование истца оставалось погашенным. Намеренное затягивание процесса ответчиком пресекалось судьей.
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Срок (dies) 3 страница | | | Срок (dies) 5 страница |