Читайте также: |
|
Виды вещных прав: 1) владение- фактическое господство лица над вещью, соединенное с намерением считать ее своей.; 2) право соб-ти – является наиболее полным вещным правом, к-е наделяет своего носителя способностью по собст. Усмотрению польз. Своей вещью потреблять ее плоды, дает ему власть распоряжаться ею так, как ему заблагорассудится, пресекая в от-нии этой вещи вмешательство со с-ны всех иных лиц; 3) сервитутные права – право пользования чужой вещью, к-е уст. Или для создания опр. Выгод при эксплуатации опр. Зем. Участка или в пользу отдельных лиц; 4) право эмфитемзиса – долгосрочное, отчуждаемое и наследуемое право пользования чужим зем. Участком для с/х потребностей; 5) право суперфиция – долгосрочное, отчуждаемое и наследуемое право пользования чужой землей для застройки; 6) залоговое право- Залоговое право - законно признанное право залогодержателя предъявлять требование на собственность другого лица в случае неуплаты долга или невыполнения обязательства; средство обеспечения исполнения обязательств.
13 Римское право знало три вида юридических лиц:
Юридическое лицо в римском праве – объединение людей, выступающее в обороте как единое целое.
Правоспособность юридических лиц – юридическое лицо признавалось способным иметь права патроната и не считалось (за немногими исключениями) способным получать имущество по наследству и т. п.
Дееспособности юридические лица не имели. Для совершения юридических действий необходим был законный представитель (actor), который имел право выступать от имени юридического лица, предъявлять иски, совершать сделки, причем во всех этих случаях его положение и права были наравне и идентичны с правами частного лица.
Ниже приведены виды юридических лиц:
1. Товарищество (societas) – объединение средств и усилий нескольких лиц в достижении единой цели. Товарищество считалось созданным с момента соглашения, т. е. товарищество представляло консенсуальный контракт. Главная цель товарищества – итоговая прибыль. Собственность товарищества – совместная собственность членов товарищества (condominium). Товарищество прекращалось: с выходом прежнего или вступлением нового члена (возникало новое); с достижением его цели.
2. Объединение (universitas):
– корпорация (corporatio) – объединение не менее трех полноправных римских граждан. Создавались с разрешения закона, сенатусконсульта или императора. Корпорация могла иметь свой устав – статут, но это не было обязательным. Признаки: наличие имущества корпорации, кассы (или казны) и доверенного лица, действующего от имени корпорации. Высший орган – общее собрание всех членов, на котором решения принимались простым большинством голосов. Имущество корпорации было отдельным от имущества своих членов, и члены ее не могли иметь никаких претензий на это имущество; только в случае прекращения деятельности корпорации ее имущество делилось между последним составом ее членов. Корпорация не отвечала за обязательства или за правонарушения своих сочленов. Корпорации прекращались: запретом государства или суда на ее деятельность; истечением срока либо выполнением поставленных целей, которые предусматривались при образовании корпорации; собственным решением сочленов, принятым или единогласно, или большинством голосов; Корпорациисоздавалисьпорелигиозномуилипрофессиональномупринципу. Это были союзы жрецов (коллегии понтификов, авгуров); союзы должностных лип (писцов, счетоводов); производственные союзы - цехи (союзы ремесленников, торговцев, булочников и т. д. по однородности деятельности). С переходом к монархии корпорации стали вызывать подозрение у властей, и поэтому практически все они (кроме древнейших) были распущены. После этого был издан закон, существенно затруднявший создание новых корпораций, так как на их образование теперь требовалось специальное разрешение Сената, а иногда еще и санкция самого императора.
– коллегия (collegium) могла заключать договоры стипуляции, дарения, принимать наследство и завещательные отказы, отпускать рабов на волю, выступать в суде через представителей. Объем ответственности коллегии определялся общим имуществом и казной.
Виды коллегий:
– общины (муниципии) и близкие к ним общественные объединения (коллегии жрецов, монашеские объединения, цехи торговцев и ремесленников, сообщества откупщиков или других предпринимателей). Правоспособность их ограничивалась сферой частного права. В качестве самостоятельных корпораций могли быть признаны объединения с общественно полезной целью, пользующиеся покровительством государства; помимо собственного имущества и органов управления, муниципии изначально обладали правом получать имущество по завещательным отказам. Корпорации получили такое право лишь со II в. н.э.Правоспособность
муниципий была намного шире, чем корпораций. Кроме остальных прав, они имели право истца и ответчика, т. е. обладали гражданско-процессуальной правоспособностью. Муниципии могли свободно назначаться наследниками, а корпорации — только при наличии специальной привилегии.
– учреждения (храмы, благотворительные фонды, больницы) признавались субъектом специальных имущественных отношений только в случае их признания или организации посредством специального акта со стороны властей. Способны были принимать дарение, заключать от своего имени сделки. Их существование было про-изводно от более значимого публично-правового субъекта – церкви, представленной окружной церковной властью.
- Наиболее привилегированный статус имела государственная казна (фискус). На имущество казны не распространялись сроки исковой давности; исковые требования казны имели преимущество исполнения по сравнению с другими требованиями и т. д.
- Статусом юридического лица обладали и военные подразделения – легионы
- Держава (Populus Romanus) була головним суб'єктом політичної влади і пов'язаних з нею публічно-правових відносин. Разом з тим, вона мала свою власність (ager publicus, державні раби, міські стіни, будівлі тощо), а, отже, була суб'єктом майнових правовідносин, які могла реалізовувати незалежно від здійснення громадянами їхніх приватних прав. Таким чином, держава була суб'єктом і публічного, і приватного права, оскільки вважалося, що римський народ може вступати в абстрактному виді у приватноправові за своїм змістом правовідносини: відчужувати чи набувати майно, одерясувати спадщину тощо.
Вначале допускалась почти полная свобода создания корпораций, лишь бы их устав не противоречил законам. С переходом к монархии корпорации стали вызывать подозрение у властей, и поэтому практически все они (кроме древнейших) были распущены. После этого был издан закон, существенно затруднявший создание новых корпораций, так как на их образование теперь требовалось специальное разрешение Сената, а иногда еще и санкция самого императора.
14 Виконання зобов'язань полягає в здійсненні зобов'язаною особою (боржником) дій, що становлять зміст зобов'язання (передача речі, надання речі в тимчасове користування, виконання якої-небудь роботи). Предметом виконання зобов'язання за загальним правилом є об'єкт зобов'язання, який без згоди кредитора не може бути замінений іншим предметом. За грошовими зобов'язаннями виконання називалось платежем. Будь-яке зобов'язання — це тимчасові правовідносини. Нормальний спосіб його припинення — виконання (платіж). До цього моменту боржник пов'язаний зобов'язанням, тобто він певною мірою обмежений у своїй правовій свободі, аж поки не виконає зобов'язання.
Для того, щоб зобов'язання вважалося виконаним, необхідно додержуватися таких вимог:
Зобов' язання має бути виконане в інтересах кредитора. Виконання мусив прийняти сам кредитор. Для цього він мав бути дієздатним. Виконання зобов'язання на користь інших осіб без згоди на те кредитора не допускалось. Однак кредитор міг поступитися своїм правом вимоги іншим особам за цесією. Якщо він був недієздатним або став таким, то виконання приймав його законний представник (опікун, повірений). Але й при доброму здоров'ї кредитор міг доручити третій особі прийняти виконання зобов'язання. Нарешті, після смерті кредитора виконання зобов'язання мали право прийняти його спадкоємці.
Зобов'язання виконує боржник. Для кредитора не завжди мала значення особа боржника. Не так уже й важливо, хто поверне борг за позикою, чи сам боржник, чи його син, важливо, щоб було виконано зобов'язання. Проте у зобов'язаннях, що тісно пов'язані з особою боржника, кредитор вправі був вимагати виконання саме боржником. Якщо ж особа боржника не мала для кредитора особливого значення, то зобов'язання могло бути виконано будь-якою третьою особою за дорученням боржника. В цьому разі належало додержуватися правила: боржник мав бути здатним до виконання, розпоряджатися своїм майном, тобто бути дієздатним. При його недієздатності виконання зобов'язання повинен здійснити його законний представник.
Місце виконання зобов'язання має важливе практичне значення для визначення ціни, суми боргу, розміру шкоди тощо. За умов розвинутого обігу широко застосовували договори, контрагенти яких перебували у різних місцях (наприклад, продавець в Африці, а покупець у Римі). Якщо місцем виконання був визначений склад покупця в Римі, то обов'язок доставити туди товар покладали на продавця, який у свою чергу встановлював ціну, здатну відшкодувати витрати на транспортування. Місце виконання зобов'язання також зумовлювало момент переходу права власності на куплений товар, розподіл ризику випадкової загибелі під час його транспортування. Через це місце виконання зобов'язання обумовлювалось у договорі; в інших випадках діяли за загальними правилами. Якщо предметом зобов'язання була нерухомість, то місцем його виконання було місцезнаходження майна. Якщо місце виконання визначалося альтернативне, то право вибору належало боржникові. В інших випадках місце виконання визначалося місцем можливого подання позову. Таким місцем за загальним правилом вважалося місце проживання боржника або Рим за принципом: «Roma communis nostra patria est» — Рим наша спільна батьківщина (Д. 50.1.33).
виконання зобов' язання у належний строк. Серед вимог до виконання істотне значення має строк платежу, який забезпечує усталеність цивільного обігу. Строк виконання зобов'язань, зазвичай, встановлювався сторонами у договорі. У позадоговірних зобов'язаннях він здебільшого визначався законом. Важче було, якщо строк платежу (виконання) не зазначався ні в договорі, ні в законі. Тоді діяло правило: «В усіх зобов'язаннях, в яких строк не передбачений, борг виникає негайно» (Д. 50.17.14), а також: «Якщо договір укладено без строку й умови, то момент виникнення зобов'язання і строк виконання збігаються» (Д. 50.16.213).
При настанні строку платежу (виконання), зазначеного договором або визначеного іншим шляхом, боржник повинен виконати зобов'язання. В іншому разі він порушує строк платежу, прострочує його, тобто опиняється у прострочці (in mora).
Для визнання боржника у прострочці вимагалися такі умови: а) наявність зобов'язання, що захищається позовом; б) настання строку платежу (виконання), «стиглість» зобов'язання; в) наявність вини боржника в порушенні строку; г) нагадування кредитора про настання строку платежу. У пізньому римському праві допускалися випадки, коли прострочка наставала незалежно від нагадування кредитора. За Юстиніа- на було встановлено, якщо зобов'язання має точний строк виконання, то він ніби нагадує боржнику про необхідність платежу (виконання), тобто «строк нагадує замість людини».
Прострочка виконання мала для боржника негативні наслідки: а) кредитор мав право вимагати відшкодування всіх заподіяних прострочкою збитків; б) ризик випадкової загибелі предмета зобов'язання переходив на винну в прострочці сторону; в) кредитор міг відмовитися від прийняття виконання, якщо воно втратило для нього інтерес.
Порушити строк виконання зобов' язання міг і кредитор (наприклад, відмовився прийняти виконання без поважної причини). У такому разі для нього теж наставали негативні наслідки. Він мав відшкодувати заподіяні неприйняттям збитки. Після прострочення кредитора боржник відповідає тільки за навмисне заподіяні збитки, а не за просту вину (Д. 18.6.18). Ризик випадкової загибелі речі також переходить на кредитора, що перебуває в прострочці.
5. Виконання має відповідати змісту зобов'язання. Зобов'язання слід виконувати відповідно до умов договору. Без згоди кредитора воно не може виконуватися частинами (якщо це не передбачено договором), достроково, не допускається заміна предмета зобов'язання. Будь-які відхилення від змісту зобов'язання допускалися лише зі згоди кредитора.
15 Владение всегда приобреталось первоначально и самостоятельно лицом, желающим владеть вещью. Требование самостоятельности не исключало содействия при этом подвластных и рабов, но право владения возникало лишь у домовладыки.
Способы приобретения владения:
1) завладение – приобретение никому не принадлежащих движимых вещей и диких животных. Завладение представляло собой окончательный захват вещи. Так, дикими зверями можно завладеть не путем ранения, а при окончательной поимке, так как в промежуток времени после ранения может произойти такое, что помешает поймать зверя. Поимка и захват должны быть окончательными, обеспечивающими фактическое господство. В случае возникновения споров о захвате факт захвата доказывается установлением волевого и материального элементов владения;
2) передача владения, традиция. Приобретение владения первоначально, даже если владение передается одним лицом другому. При приобретении движимых вещей от прежнего владельца с его согласия достаточно, чтобы вещи были перемещены от отчуждателя в дом приобретателя и находились там под охраной. Способы передачи владения:
– передача товара осуществлялась путем передачи ключей от помещения, где находится товар. Передача должна была происходить перед складами, чем подчеркивалось наличие товара и свободный доступ к нему. При приобретении владения недвижимостью от предшествующего ее владельца требование материального овладения сводилось к допущению к частичному овладению (достаточно вступить лишь на какую-либо часть имения) при полноте знаний плана и границ имения;
– «передача длинной рукой». Продавец при отчуждении недвижимости мог просто показать покупателю передаваемый участок с башни, этого было достаточно для передачи владения;
– «передача короткой рукой» (стала возможна при Юстиниане) – передача владения лишь изменением субъективного момента, т. е. воли сторон в отношении вещи. Применялся тогда, когда объективный момент уже имелся у приобретателя. Например, если наниматель покупал вещь у наймодателя;
3) самовольный захват владения. Постороннее лицо насильственно завладевало земельным участком в отсутствие и без ведома владельца. Данным способом владение приобреталось окончательно, если прежний владелец, узнав о самовольном захвате, не оспаривал его либо оспаривал, но безуспешно;
4) приобретение владения через других лиц получило признание лишь в классическую эпоху, когда крупную роль в хозяйствах стали играть вольноотпущенники. Такое приобретение предполагает подчинение лицом вещи своему господству, а также намерение этого лица приобрести вещь для другого лица, изъявившего волю приобрести владение через постороннее лицо. Согласно мнению Павла владение прекращается при отпадении волевого и материального элементов владения. Но это предполагает активность только владельца, но для потери владения характерно влияние ряда внешних обстоятельств и намерения третьих лиц, действующих без ведома владельца.
Основными способами прекращения владения были:
отпадение одного из элементов владения (объективного или субъективного);
изъятие вещи из оборота;
лишение владельца правоспособности, т. е. capitis deminutio maxima владельца;
смерть владельца (наследники должны были снова осуществить и обосновать весь состав владения в своем лице).
16 Приобретение и прекращение права собственности
Основания приобретения права собственности.
Первоначальный способ приобретения права собственности заключался в том, что право собственности на данную вещь возникало впервые или против воли бывшего собственника.
К первоначальным способам относились:
Захват ничейной вещи (occupatio rei nulljus) порождал право собственности у того лица, которое первым захватывало ничейную вещь. Сюда же относились вещи, от права собственности на которые собственник отказался, — выброшенные. Первый, кто захватил такую выброшенную вещь, становился ее собственником
Клад — это обнаруженные ценности, неизвестно кем и когда спрятанные. Клад также считался ничейным (поскольку его собственник не был известен) и переходил в собственность того, кто его обнаружил. Однако если клад найден на земле другого владельца, то одна половина его принадлежала собственнику земельного участка, а другая тому, кто его нашел.
Переработка вещей (specificatio) — порождала право coбственности у лица, которое изготовило вещь из одной или нескольких других, принадлежавших ему. Если вещь создавалась в результате переработки чужой вещи (материала), то вопрос о праве собственности решался следующим образом: новая вещь принадлежит собственнику материала или спецификатору («переработчику») в зависимости от того, может ли она быть обращена в прежнюю форму. Так, если новую вещь можно было] опять превратить в материал, из которого она была сделана, то ее собственником становился собственник материала, если же нет, то право собственности на нее принадлежало ее создателю (спецификатору). В то же время по праву Юстиниа на спецификатор всегда становился собственником новой вещи, если он к чужому материалу прибавил частично и свои собственный.
Приобретение права собственности по давности (usucapio) основано на давности владения имуществом, не принадлежавшим его обладателю. В доюстиниановский период срок давности устанавливался в один год для движимых вещей и два года — для недвижимых. В праве Юстиниана были установлены сроки приобретательной давности в три года для движимого имущества и десять лет — для недвижимого.
Для приобретения права собственности по давности требовались следующие условия: а) наличие правового основания владения (купля-продажа, дарение и т. п., которые имели место, но из-за дефектов не привели к немедленному возникновению права собственности); б) добросовестность владельца, который не знал и не мог знать о своем неправомерном владении: в) непрерывность владения в течение установленного срока (три года для движимого имущества и десять лет для недвижимого).
Украденные вещи не могли перейти в собственность по давности владения.
Соединение вещей (confusio) имело место в случаях, когда одна вещь поглощалась другой так, что нельзя было их отделить. Например, при строительстве дома использовано бревно другого собственника. В этом случае собственность на присоединенную вещь переходила к собственнику основной вещи, который обязан был возместить собственнику присоединенной вещи ее двойную стоимость.
Смешение вещей (commixtio) — это такое их соединение, при котором невозможно было установить, какая из вещей поглотила какую. В результате смешения однородных вещей возникала общая собственность для двух или нескольких собственником
Приобретение права собственности на плоды. Приплод животных, урожай сада и другие плоды с момента отделения их от и подопри носящей вещи, т. е. с того момента, с которого плоды 1 ыновились отдельной вещью, принадлежали собственнику пиодоприносящей вещи.
Производные способы приобретения права собственности за- к иочались в том, что право собственности переходило от одного лица к другому по их взаимной воле (желании).
К производным способам возникновения права собственности относились договор и наследование.
Для договорного приобретения собственности применялось 3 способа: манципация (mancipatio), уступка права (in jure ccssio) и передача (traditio).
В праве Юстиниана сохранилась только передача (traditio).
Манципация (mancipatio) — символический акт, по которому в присутствии пяти свидетелей из числа совершеннолетних римских граждан и весовщика происходила фактическая передача вещи либо ее символа отчуждателем приобретателю.
Уступка права (in jure cessio) представляла собой мнимый судебный процесс для перенесения права собственности от одного лица другому. Приобретатель (якобы истец) требовал oi отчуждателя (якобы ответчика) вещь, которую он приобретал утверждая, что она принадлежит ему: «Я заявляю, что эти вещь — моя по праву квиритов». Одновременно он касался вещи (ее символа) палочкой. Отчуждатель признавал требование истца либо просто не возражал, тем самым как бы проигрывал процесс. Претор, перед которым осуществлялась эта процедура, признавал право собственности за приобретателем.
Передача (traditio) заключалась в передаче фактического владения вещью от отчуждателя к приобретателю, что быловыпол нением предварительного соглашения, каковым мог являться договор купли-продажи, мены, дарения и т. д. Для перенесения права собственности посредством передачи (traditio) имело значение правомерное основание (causa justa possessionis), по которому передача совершалась, а также намерение сторон (взаимная воля) передать и приобрести это право.
Прекращение права собственности. К основаниям утраты права собственности относились:
гибель вещи. Это могла быть как физическая гибель (например, сгоревшая или разбитая вещь), так и юридическая гибель (изъятие вещи из оборота);
отказ собственника от своего права. Например, собственник просто выбрасывал свою вещь;
передача права (отчуждение), т. е. переход права собственности на вещь от одного лица к другому путем его передачи, например в результате договоров купли-продажи, дарения, мены и т. п.;
лишение лица права собственности помимо его воли. Например, вследствие конфискации вещи, приобретения права собственности на нее другим лицом в силу давностного владения и т. д.
17 В архаическом праве коллегии создавались свободно. В классическом праве возникли крупные и многочисленные корпорации эквесторов (всадников), публиканов (откупщиков), аргентариев (банкиров) и т.д. Юридические лица, кроме религиозных и некоторых привилегированных (например, похоронных), стали создаваться с разрешения Сената и санкции императора.
Товарищество считалось созданным с момента соглашения, т. е. товарищество представляло консенсуальный контракт. Товарищество прекращалось: с выходом прежнего или вступлением нового члена (возникало новое); с достижением его цели.
Коллегии создавались с разрешения закона, сенатусконсульта или императора. Корпорации прекращались: запретом государства или суда на ее деятельность; истечением срока либо выполнением поставленных целей, которые предусматривались при образовании корпорации; собственным решением сочленов, принятым или единогласно, или большинством голосов;
Прекращалась деятельность юридических лиц с достижением цели либо с распадением личного состава (по классическому праву минимальное число членов - три), если их деятельность принимала противозаконный характер.
Признание христианства государственной религией спо- юбетвовало появлению и таких юридических лиц, которые • п одня называют учреждениями. Сначала это были церковные учреждения, затем обычно связанные с церковью частные благотворительные учреждения (больницы, приюты и т. п.), которые были наделены имущественной правоспособностью.
Юридическое лицо не прекращается выходом отдельных членов из его состава
18 Ответственность представляет собой санкцию за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
В древнейшие времена эта санкция выражалась в убийстве или продаже должника в рабство. И нередко в этом случае говорят о личной ответственности должника за неисполнение обязательства. Несколько позднее ответственность за неисполнение обязательства стала выражаться в имущественном воздействии на должника в виде штрафа, начиная с изъятия в принудительном порядке принадлежащих ему вещей (имущественная ответственность).
Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (нарушение обязательства) наступала только при наличии двух условий — наличия убытков и вины должника
По характеру убытков было принято различать реальный ущерб (damnum emergens) и упущенную выгоду (lucrum cessans). Например, если по вине нанимателя раб погибал до истечения срока договора, то стоимость погибшего раба составляла реальный ущерб, а плата по договору найма, которая могла бы быть наймодателем получена за оставшуюся часть договорного срока, — упущенной выгодой.
Необходимо отметить, что ответственность должника за неисполнение
договорных обязательств в древнем праве определялась объективно: должник был обязан возместить причиненный ущерб без ссылок на причины, которые помешали ему выполнить обязательство: по вине должника или под действием непреодолимой силы. Лишь в течение классического периода принципы объективной ответственности постепенно были заменены принципами субъективной ответственности должника — должник обязывался возместить ущерб в том случае, когда он был причинен из-за невыполнения во время обязательства по вине должника.
Под виной понималось несоблюдение того поведения, которое требовалось правом. Вина имела две степени: dolus и culpa. Как dolus, или умысел, определялось всякое умышленное и сознательное неисполнение договорного обязательства, т. е. должник предвидел последствия своего действия или бездействия и желал наступления этих последствий, а как culpa — всякое неисполнение договорного обязательства вследствие небрежности. неосторожности, неопытности, т. е. когда должник не предвидел, но должен был предвидеть эти последствия.
В свою очередь culpa в источниках распадалась на два вида: грубая неосторожность (culpa lata), когда субъект не соблюдал никаких правил предосторожности, т. е. вел себя с крайней халатностью («не понимал того, что все понимают»), и легкая вина (culpa levis), когда неосторожность не имела особо тяжкого характера. Легкая вина делилась на два подвида: culpa levis in abstracto и culpa levis in concreto. Culpa levis in abstracto (абстрактная легкая небрежность) состояла в непредвидении и непринятии таких мер заботливости, которые бы предпринял каждый добрый и рачительный домохозяин по исполнению договорного обязательства. Culpa levis in concreto (конкретная легкая вина) состояла в непредвидении и непринятии таких мер для выполнения обязательства, которые должник предвидел бы и предпринял, если бы речь шла о его личных, собственных интересах.
В классическом праве появился такой тип ответственности, как custodia ответственность за сохранность вещи, т. е. за то, если она будет похищена или насильственно повреждена кем- либо.
Custodia возлагала ответственность на должника за кражу доверенных ему вещей, совершенную третьим лицом, независимо от вины должника, а также за вред, причиненный вещам третьими лицами. За custodia, например, отвечали залогодержатель относительно заложенной вещи, портной, принимающий платье в починку или утюжку, подрядчик относительно вещей, переданных ему заказчиком, и некоторые другие лица, которые являлись держателями чужой вещи.
20 Згаданий вище підхід було використано, зокрема, при кодифікації цивільного законодавства в Європі XIX століття, причому не лише у Німеччині. Тому розглянемо коротко найпомітніші з цих кодифікації.
Торкаючись питання про вплив римського приватного права на перебіг та результати західноєвропейських кодифікацій цивільного законодавства у XIX ст., слід, насамперед, звернути увагу на докорінні зміни у підходах до рецепції римського права, що відбулись на той час. Ці зміни, зокрема, позначилися на характері кодифікацій, найбільш значними з яких було створення Цивільного кодексу французів та німецького Цивільного кодексу. Власне, вони намітились уже наприкінці XVIII ст. після Великої Французької революції 1789 р., коли було прийнято Декларацію прав людини й громадянина, яка увібрала у себе не лише національний, а й світовий досвід та традиції. Саме її прийняття було необхідною умовою і поштовхом до реальної рецепції римського приватного права у Франції. З іншого боку, цьому сприяли зміни не лише політичні, а й у галузі економіки, що вимагало удосконалення правового регулювання майнових відносин.
До революції 1739 р. у Франції цивільне законодавство не було кодифіковано. Як уже зазначалося, в той час на півдні Франції діяло римське право, на півночі — звичаєве право. Деякі майнові відносини регулювались ордонансами Людовика XIV. Звісно, такий різнобій, така різноманітність правових норм могли зберігатись лише за достатньо нерозвиненої торгівлі, спонукали до революційних змін. Тому реформування правової системи Франції почалось вже у перші роки Революції, хоч робилось це не завжди логічно і послідовно. Роботи зі створення Цивільного кодексу почались ще 1790 р., однак жоден з підготовлених законопроектів не був досить вдалим.
Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РИМСКИХ ГРАЖДАН | | | Ответствовал термин caput. 2 страница |