Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Институт законодательства и сравнительного правоведения 21 страница



В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы подлежат специальной государственной регистрации. Правовая охрана предоставляется им на основании патента, выданного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом (ст. 1346 ГК). Наследнику необходимо оформить такой патент на свое имя, поэтому для того, чтобы получить нотариальное свидетельство о праве на наследство на исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, наследник должен представить нотариусу патент, выданный наследодателю или полученный взамен него самим наследником, а при его отсутствии - решение Роспатента о выдаче патента или иной документ, подтверждающий, что наследодатель является патентообладателем в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Наследники автора изобретения, промышленного образца или полезной модели, не являющегося патентообладателем, могут быть заинтересованы в том, чтобы в нотариальном свидетельстве было отражено их право на вознаграждение за использование служебного изобретения, промышленного образца или полезной модели (п. 3 ст. 1345, п. 4 ст. 1370 ГК). Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное (ст. 1347 ГК). Таким образом, доказательством авторства в подобных случаях может служить предоставление упомянутой заявки либо самого патента или официальной публикации в бюллетене Роспатента о выдаче патента, поскольку в этих документах также, как правило, содержатся сведения об авторе.

Сложности на практике может вызвать случай, когда при жизни изобретатель не успел подать заявку на получение патента. Исключительное право, возникающее лишь в результате государственной регистрации, отсутствует на момент смерти такого лица и, следовательно, не может быть передано по наследству. Наследники такого умершего автора вправе подать заявку на получение патента от своего имени, причем подтверждения права на получение патента каким-либо документом не требуется <1>. Однако без свидетельства о праве на наследство нельзя с уверенностью сказать, действительно ли заявка подана надлежащим лицом: наследник может отказаться от наследства, наследников может быть несколько и т.д. Избежать ошибок в таких случаях можно, указывая в свидетельстве вместо не существующего еще в этот момент права на патент перешедшее к наследникам право на получение патента. Такое право (п. 2 ст. 1345 и ст. 1357 ГК) существует у гражданина, полагающего, что он создал результат интеллектуальной деятельности, который может быть в установленном законом порядке признан изобретением, промышленным образцом или полезной моделью, с момента создания соответствующего результата. Данное право отчуждаемо и переходит по наследству, но при этом не требует регистрации или иного формального закрепления, поэтому может быть названо в свидетельстве о праве на наследство без какого-либо специального документального подтверждения. Право на получение патента может быть названо в свидетельстве также в случае, если наследодатель успел при жизни подать заявку на изобретение, но к моменту принятия наследства вопрос о выдаче патента не был решен, и исключительное право поэтому еще не возникло.



--------------------------------

<1> Пункт 6.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327 // БНА РФ. 2009. N 21.

 

Когда наследуется вознаграждение за использование изобретения, нотариусы обычно истребуют справку о его сумме, которую должна выдать организация, выплачивающая такое вознаграждение. Однако определение конкретной суммы возможно далеко не во всех случаях; например, вознаграждение часто выплачивается в процентах от прибыли или от себестоимости продукции, причем такие выплаты могут происходить на протяжении ряда лет <1>. Представляется, что в таких случаях в свидетельстве достаточно общего указания на наследование патентных прав автора изобретения (промышленного образца или полезной модели), которые включают и его право на вознаграждение.

--------------------------------

<1> См., например, п. п. 1, 3, 5 ст. 32, ст. ст. 33, 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", который в настоящее время применяется на территории Российской Федерации // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1162 свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. В то же время необходимо учитывать, что согласно абз. 2 п. 1 ст. 1393 ГК на всех наследников выдается один патент. Представляется, что для практического удобства в случаях, когда права на один и тот же объект (либо все патентные права в целом) наследуются двумя или несколькими наследниками, целесообразно выдавать им всем одно свидетельство на патентные права. Сходная ситуация складывается также с авторскими правами, переходящими к двум и более наследникам, поскольку их осуществление требует общего согласия всех наследников.

18. Отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство может быть обжалован по правилам главы 37 ГПК, а при возникновении спора о праве он рассматривается судом в порядке искового производства (ч. 3 ст. 310 ГПК). По вопросу о виде производства, в котором рассматривается дело, связанное с отказом нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, см. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 января 2009 г. N 5-В08-141 <1>.

--------------------------------

<1> Бюллетень ВС РФ. 2009. N 7. С. 12.

 

19. Если наследник, принявший наследство, умер, не получив свидетельства о праве на наследство, копия наследственного дела, в котором умерший выступал наследником, передается нотариусу, ведущему наследственное дело, в котором умерший является наследодателем (п. 19 раздела I Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

 

Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

 

Комментарий к статье 1163

 

1. Установление шестимесячного срока между днем открытия наследства и выдачей свидетельства о праве на наследство связано со сроками принятия наследства (ст. 1154 ГК). По их истечении можно точно определить круг принявших наследство наследников, между которыми и будет распределено наследственное имущество.

В течение указанных сроков принимаются меры по охране наследства и управлению им (ст. ст. 1171 - 1173 ГК; ст. ст. 64 - 66, 68 Основ законодательства о нотариате).

2. В п. 2 комментируемой статьи допускается возможность выдачи свидетельства о праве на наследство ранее срока, установленного в п. 1, при условии достаточности данных о круге наследников. Однако практически всегда имеется риск неполноты сведений о наследниках, которые могут принять наследство в более поздние, установленные ГК сроки. Получение же свидетельства позволяет наследнику (в том числе вполне добросовестному) распорядиться имуществом по своему усмотрению, и наследник, оказавшийся не включенным в досрочно выданное свидетельство, сможет требовать лишь возврата неосновательного обогащения (гл. 60 ГК). Но даже если наследственное имущество еще остается в наличии, возникает необходимость в аннулировании выданного свидетельства, а также соответствующей регистрации права или имущества. Поэтому свидетельство о праве на наследство редко выдается досрочно.

В п. 11 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав подчеркнуто, что досрочная выдача свидетельства является правом, а не обязанностью нотариуса. Обращено внимание также на то, что свидетельство может быть выдано досрочно по решению суда.

3. Выдача свидетельства о праве на наследство в случае его принятия, в том числе фактического, не ограничивается сроком.

4. В п. 3 комментируемой статьи указаны два случая приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство.

Приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника вызвано необходимостью точно определить круг наследников. В соответствии с п. 1 ст. 1116 ГК призываться к наследованию может только родившийся живым. Ребенок, родившийся мертвым, в число наследников не входит.

Другое основание приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство - решение суда предусмотрено с тем, чтобы предотвратить необходимость аннулирования свидетельства в судебном порядке и сохранить наследственное имущество. Под решением суда, служащим основанием для приостановления выдачи свидетельства, здесь скорее следует понимать постановление или определение суда, который рассматривает дело, связанное с наследственным правопреемством после смерти наследодателя. В ст. 41 Основ законодательства о нотариате, распространяющейся на весь спектр нотариальных действий, говорится о приостановлении нотариального действия в случае получения от суда сообщения о поступлении в суд относящегося к этому действию заявления заинтересованного лица. Вынесение же судом решения о признании права на наследство не приостанавливает, а исключает выдачу свидетельства о праве на указанное в решении наследственное имущество (см. также п. 2 комментария к ст. 1162).

Если еще до получения постановления (определения) или сообщения от суда заинтересованное лицо заявит нотариусу (должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации), уполномоченному выдавать свидетельство о праве на наследство, о наличии спора, выдача свидетельства о праве на наследство не приостанавливается, а может быть отложена на срок не более десяти дней (ст. 41 Основ законодательства о нотариате).

5. Согласно ст. 41 Основ законодательства о нотариате имеется возможность отложения выдачи свидетельства о праве на наследство и на более длительный срок - до одного месяца при необходимости истребования дополнительных сведений, а также в случае направления документов, требующихся для выдачи указанного свидетельства, на экспертизу.

 

Статья 1164. Общая собственность наследников

 

Комментарий к статье 1164

 

1. Комментируемая статья развивает положения гл. 16 ГК об общей собственности применительно к наследственному имуществу. По общему правилу имущество может находиться в собственности (принадлежать на праве собственности) двух и более лиц. В этом случае у них возникает право общей собственности. При этом имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого собственника в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Совместная собственность на имущество возникает только в случаях, предусмотренных законом. На сегодняшний день в совместной собственности находится нажитое супругами во время брака имущество, на которое распространяется законный режим имущества супругов (п. 1 ст. 256 ГК, гл. 7 СК), имущество крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 1 ст. 257 ГК) и имущество общего пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" <1>). До 31 мая 2001 г. установление общей совместной собственности допускалось и в отношении приватизируемой квартиры (ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801.

<2> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 28. Ст. 959.

 

Во всех остальных случаях нахождения имущества в собственности двух или нескольких лиц (в том числе и в результате наследования) это имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности (п. 3 ст. 244 ГК). Таким образом, ч. 1 комментируемой статьи лишь воспроизводит применительно к наследственному имуществу правило п. 3 ст. 244 ГК о том, что общая собственность является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

Правовое положение имущества, находящегося в общей долевой собственности, а также права и обязанности сособственников исчерпывающим образом определены правилами гл. 16 ГК. Этот режим распространяется и на наследственное имущество, поступившее в общую долевую собственность двух или более наследников.

Размер долей участников общей долевой собственности определяется на основании закона (п. 1 ст. 245 ГК). В зависимости от того, осуществляется наследование по закону или по завещанию, применяются положения соответственно п. 2 ст. 1141, п. 1 ст. 1146, ст. 1148 ГК или п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1122, ст. 1149 ГК. При столь подробной регламентации размера долей наследственного имущества, казалось бы, не должно быть оснований для применения к наследственному имуществу нормы п. 1 ст. 245 ГК, допускающей определение долей в общем имуществе по соглашению сторон и лишь при отсутствии такого соглашения признающей эти доли равными. Однако следует иметь в виду, что перечисленные выше нормы части третьей ГК о размере наследственных долей относятся к моменту открытия наследства и именно на этот момент определяют имущественные права наследников. После принятия наследства они становятся участниками общей долевой собственности и в полной мере подпадают под действие общих норм ГК о размере долей участников долевой собственности, в том числе и в части допустимости определения этих долей по соглашению между собой (см. также комментарий к ст. 1165).

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению между всеми ее участниками, а при недостижении ими согласия - в порядке, установленном судом. Каждый из участников долевой собственности имеет право получить в свое владение и пользование часть общего имущества, соразмерную его доле, а при невозможности такого предоставления - требовать от других участников, владеющих и пользующихся общим имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации (ст. 247 ГК).

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех его участников. Каждый участник долевой собственности вправе по своему усмотрению (т.е. без согласования с другими собственниками) продать, подарить, завещать, отдать в залог либо иным образом распорядиться своей долей (ст. 246 ГК). При этом возмездное (например, продажа, мена) отчуждение доли возможно только с соблюдением принадлежащего остальным участникам долевой собственности права преимущественной покупки доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК). Последнее означает, что продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о своем намерении продать долю постороннему лицу с указанием цены и других условий продажи. В случае если остальные участники откажутся от приобретения или не приобретут долю в праве собственности в течение определенного срока (для недвижимости - месяц, для движимости - 10 дней) со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому другому лицу (п. 2 ст. 250 ГК). Нарушение продавцом преимущественного права покупки дает любому другому участнику долевой собственности право требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК).

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст. 248 ГК).

Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося в долевой собственности, распределяются между участниками соразмерно их долям. Это правило касается налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержек по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК).

Законом (ст. 252 ГК) установлены подробные правила раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности, и выдела из него доли (см. комментарий к ст. 1165).

Кредитор участника долевой собственности при недостаточности у такого собственника другого имущества для погашения его обязательств перед кредитором вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания (ст. 255 ГК). Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных участников долевой собственности от приобретения этой доли кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

2. В ч. 1 комментируемой статьи перечислены условия, при которых наследственное имущество поступает в общую собственность наследников. При этом одни из этих условий (наличие двух или более наследников) диктуются правилами гл. 16 ГК об общей собственности, а другие - особенностями собственно наследственного преемства. Так, законодатель воспользовался предоставленным абз. 2 п. 4 ст. 244 ГК правом установления общей собственности на делимое имущество в силу невозможности и нецелесообразности, исходя из каких-либо формальных критериев, восполнять волю наследодателя, который либо не оставил завещание (и тогда наследование осуществляется по закону), либо не указал в завещании конкретное имущество, наследуемое каждым из наследников.

Несмотря на закрытый перечень ч. 1 комментируемой статьи, им не исчерпываются все основания возникновения общей долевой собственности на наследственное имущество. Речь идет о случае, когда при наличии завещания, в котором все имущество наследодателя завещано нескольким наследникам, имеется еще и обойденный в завещании "обязательный" наследник, который независимо от содержания завещания имеет право на получение из наследственного имущества не менее половины доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону (ст. 1149 ГК). Или - о случае, когда 2/3 наследственного имущества завещана одному наследнику, а в отношении оставшейся 1/3 наследование осуществляется единственным наследником по закону. Отсутствие прямого упоминания об этих случаях в ч. 1 комментируемой статьи не должно порождать сомнения в том, что в указанных случаях также возникает общая долевая собственность наследников на наследственное имущество.

Такой вывод подтверждается систематическим толкованием ч. 1 комментируемой статьи и общих норм ГК о наследовании, которое позволяет определить условия, когда общая собственность на наследство не возникает, а имущество переходит в индивидуальную собственность соответствующих наследников. При наследовании по закону указанные последствия имеют место в случае, когда наследство переходит к единственному наследнику по закону, а при наследовании по завещанию - когда завещателем указано, кому из наследников какое конкретное имущество предназначается. Следовательно, во всех иных случаях есть все основания говорить об общей долевой собственности наследников на наследственное имущество.

3. Содержащееся в ч. 1 комментируемой статьи упоминание о том, что наследственное имущество поступает в собственность наследников со дня открытия наследства, корреспондирует с общим правилом п. 4 ст. 1152 (см. комментарий к ней).

4. В ч. 2 комментируемой статьи устанавливается соотношение общих правил о долевой собственности (гл. 16 ГК) и правил о порядке приобретения наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности (гл. 64 ГК). Отсылка ч. 2 комментируемой статьи к правилам гл. 16 ГК об общей долевой собственности означает распространение на общую долевую собственность наследников норм об определении долей в праве долевой собственности (ст. 245 ГК), о распоряжении (ст. 246 ГК), а также о владении и пользовании имуществом, находящимся в долевой собственности (ст. 247 ГК), о плодах, продукции и доходах от использования такого имущества (ст. 248 ГК) и о расходах на его содержание (ст. 249 ГК), о преимущественном праве покупки доли в праве общей собственности (ст. 250 ГК), о моменте перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору (ст. 251 ГК), о разделе имущества, находящегося в долевой собственности, и выделе из него доли (ст. 252 ГК), об обращении взыскания на долю в общем имуществе (ст. 255 ГК). Прямая отсылка к правилам гл. 16 ГК означает, что законодатель распространяет на долевую собственность единый режим, независимо от того, по каким основаниям она возникла. С этой точки зрения положения ч. 2 комментируемой статьи следует рассматривать как своего рода дополнение к п. 4 ст. 244 ГК, в котором перечисляются основания возникновения общей собственности.

При этом перечисленные правила гл. 16 ГК подлежат применению к общей собственности на наследственное имущество с учетом правил о разделе наследства по соглашению между наследниками (ст. 1165 ГК), об охране интересов ребенка (ст. 1166 ГК), а также несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан (ст. 1167 ГК) при разделе наследства, о преимущественном праве на неделимую вещь (ст. 1168 ГК) и на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК) при разделе наследства, о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества (ст. 1170 ГК). Указание законодателя на то, что правила гл. 16 ГК применяются "с учетом" правил ст. ст. 1165 - 1170 ГК, подчеркивает восполнительный характер этих последних норм.

5. Кроме того, учитывая особенности наследственного преемства, законодатель в ч. 2 комментируемой статьи установил, что при разделе наследства правила о преимущественном праве на неделимую вещь (ст. 1168 ГК) и на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК), а также о компенсации несоразмерности получаемого в результате реализации этого преимущественного права наследственного имущества (ст. 1170 ГК) подлежат применению к соответствующим наследственным отношениям в течение трех лет со дня открытия наследства.

В литературе справедливо указывается, что с учетом императивного указания ч. 2 комментируемой статьи на начало отсчета соответствующего срока продолжительность его будет менее трех лет в тех случаях, когда раздел наследства может быть осуществлен только после рождения наследника, зачатого при жизни наследодателя (ст. 1166 ГК), а также когда осуществляется раздел наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, так как такой раздел может состояться только после получения свидетельства о праве на наследство (п. 2 ст. 1165 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Белов В.А., Бушаенкова С.А. Раздел наследства // Правоведение. 2005. N 3. С. 47.

 

Норма о трехгодичном сроке имеет принципиальное значение для тех наследников, которые не участвовали в первоначальном разделе наследства, а принимают его по истечении установленного срока (см. ст. 1155 и комментарий к ней). Указание ч. 2 комментируемой статьи о трехгодичном сроке применения к разделу наследства правил ст. ст. 1168 - 1170 ГК означает, что наследник, принявший наследство по истечении установленного срока, имеет право не только получить причитающуюся ему долю в соответствии с п. 3 ст. 1155 ГК, но и потребовать реализации соответствующего преимущественного права на наследственное имущество.

Закон, таким образом, исключает применение к разделу наследства, который будет производиться (например, по требованию пропустившего по уважительной причине срок для принятия наследства наследника) по истечении трех лет со дня открытия наследства, норм о преимущественном праве на определенное имущество из состава наследства. По прошествии этого срока раздел наследства должен будет производиться по общим правилам (ст. ст. 252, 1165 ГК) с учетом норм о возврате имущества, сохранившегося в натуре (ст. ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК).

 

Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками

 

Комментарий к статье 1165

 

1. В абз. 1 п. 1 комментируемой статьи не устанавливается каких-либо дополнительных правил о разделе находящегося в общей долевой собственности наследственного имущества по сравнению с общими правилами (ст. 252 ГК). Поэтому порядок и условия такого раздела регулируются, как это и предписывается ч. 2 ст. 1164 ГК, положениями гл. 16 ГК, и прежде всего ст. 252 ГК.

Находящееся в общей долевой собственности наследственное имущество может быть разделено по соглашению между наследниками. Таким образом, в разделе могут участвовать не вообще все наследники, принявшие данное наследство, а лишь те из них, у которых в силу ч. 1 ст. 1164 ГК возникло право общей долевой собственности на имущество. При этом следует иметь в виду, что отсутствие в абз. 1 п. 1 комментируемой статьи содержавшегося в ранее действовавшем законодательстве указания на то, что раздел производится по соглашению "принявших наследство" наследников (ч. 1 ст. 559 ГК 1964 г.), может быть восполнено путем толкования других норм раздела V ГК. В абз. 1 п. 1 комментируемой статьи речь идет о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности, а из п. 4 ст. 1152 ГК вытекает, что в собственности наследника может находиться только принятое им наследство.

2. В абз. 1 п. 1 комментируемой статьи ничего не говорится о праве одного из наследников на выдел своей доли из находящегося в общей собственности наследства, что не должно порождать сомнений в применимости к наследственным отношениям нормы п. 2 ст. 252 ГК о том, что "участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества". Следует иметь в виду, что раздел подразумевает реальное распределение всего имущества между всеми участниками общей собственности в соответствии с причитающимися им долями, что, в итоге, влечет прекращение общей собственности, тогда как выдел - реальное отделение части имущества только одного или нескольких участников (в соответствии с причитающимися им долями) при сохранении общей собственности других участников на оставшееся общее имущество. Иными словами, по своей правовой природе выдел является разновидностью раздела имущества, которая не влечет прекращения права общей собственности. Обоснованность такого вывода подтверждается и абз. 1 п. 2 комментируемой статьи, в котором упоминается "соглашение о разделе наследства, в том числе соглашение о выделении из наследства доли...". Указанное соотношение необходимо иметь в виду, учитывая, что многие общие правила о разделе долевой собственности (в частности, условия и порядок выплаты компенсаций) сформулированы в гл. 16 ГК применительно к выделу соответствующей доли.

Наследник, таким образом, имеет (в силу п. 2 ст. 252 ГК) право потребовать от других наследников выдела своей доли из находящегося в долевой собственности наследственного имущества. Названную норму не следует толковать лишь как право потребовать выдела доли в судебном порядке (об этом праве говорится в абз. 1 п. 3 ст. 252 ГК); она призвана подчеркнуть, что участник долевой собственности не должен согласовывать с остальными сособственниками свое намерение выделить долю, тогда как такого согласования требуют способ и условия выдела доли, и только если это последнее соглашение не будет достигнуто, соответствующий участник долевой собственности должен обратиться в суд.

3. В связи с заключением наследниками соглашения об условиях и способах раздела находящегося в общей собственности наследства (или выдела из него доли) заслуживает отдельного обсуждения вопрос о размере долей, приходящихся на каждого из наследников. Как уже отмечалось, в случае образования общей долевой собственности на наследственное имущество размер долей наследства, приходящихся на каждого из наследников, четко определен законом (п. 2 ст. 1141, п. 1 ст. 1146, ст. 1148 ГК) или завещанием (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1122, ст. 1149 ГК).

В то же время (в силу п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 209 ГК), заключая соглашение о разделе наследства, наследники, будучи с момента открытия наследства собственниками соответствующего имущества и действуя по своему усмотрению и в своем интересе, свободны (при условии, что их действия не нарушают права и охраняемые законом интересы третьих лиц) в определении условий раздела, в том числе в части распределения между собой наследственного имущества в натуре.

Следовательно, по общему согласию между собой наследники могут отойти при разделе находящегося в общей собственности наследства в натуре (либо выделе из него доли) от размера долей, причитающихся им в соответствии с законом или завещанием. Признававшееся ранее доктриной наследственного права <1> и выводимое из общих положений гражданского законодательства, это правило получило закрепление в ряде норм раздела V ГК, в том числе в п. 3 комментируемой статьи, п. 1 ст. 1170 ГК.


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>