Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Институт законодательства и сравнительного правоведения 20 страница



Непринятие наследства влечет те же последствия, что и абсолютный отказ от него (см. комментарий к п. 1 ст. 1161).

 

Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа

 

Комментарий к статье 1160

 

1. Пункт 1 ст. 1160 предоставляет отказополучателю право отказаться от получения завещательного отказа.

В результате завещательного отказа между наследником, на которого он возложен, и отказополучателем возникают обязательственные отношения (см. комментарий к ст. 1137).

2. Отказ от получения завещательного отказа в рамках обязательственных отношений представляет прощение долга и влечет за собой прекращение обязательства (ст. 415 ГК). Специальной формы для освобождения кредитором должника от лежащих на нем обязанностей (прощения долга) не предусмотрено. Поскольку прощение долга - это односторонняя сделка, вопрос о форме сделки мог быть решен в соответствии со ст. 159 ГК, предусматривающей, что сделка, для которой законом или договором не установлена письменная форма, может быть совершена устно.

Однако отказ от получения завещательного отказа не ограничивается прекращением обязательственных отношений: он влечет последствия, связанные с наследственными отношениями (например, переход права на получение отказа к подназначенному отказополучателю). Именно поэтому в состав норм, регулирующих наследственные отношения, включена комментируемая статья, содержащая специальное регулирование.

3. Из п. 1 ст. 1160 и п. 3 ст. 1138 ГК следует, что под отказом от завещательного отказа понимаются активные действия в отличие от "пассивного отказа": "не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа". Вместе с тем способ совершения такого отказа, порядок и сроки его осуществления специально не урегулированы.

Исходя из того, что в рамках наследственных правоотношений совершение активных действий строго формализовано и требует письменной формы выражения, следует прийти к выводу, что и отказ от получения завещательного отказа должен быть письменным и осуществлен в порядке, предусмотренном ст. ст. 1153 и 1159 ГК.

4. Отказ от получения завещательного отказа порождает юридические последствия лишь в том случае, если он совершен в течение трех лет со дня открытия наследства. Отказ, совершенный за пределами указанного срока, юридически безразличен, поскольку срок носит пресекательный характер (является сроком действия права) и по истечении его отказополучатель вообще утрачивает право требования исполнения завещательного отказа (см. комментарий к п. 4 ст. 1137).



5. Согласно п. 1 ст. 1160 отказ от получения завещательного отказа может быть только абсолютным. Норма, которая устанавливает это правило, создает специальное регулирование по отношению к норме п. 1 ст. 382 ГК, допускающей уступку требования в обязательстве, а следовательно, переход права требования к другому лицу.

6. Отказ от получения завещательного отказа, как и все другие односторонние сделки в наследственных правоотношениях, может быть только безоговорочным и безусловным (о значении оговорок и условий см. п. 8 комментария к ст. 1152).

7. Последствия активного и пассивного отказа от получения завещательного отказа по существу одинаковы: наследник освобождается от обязанности исполнить завещательный отказ, а в случае, если подназначен другой отказополучатель, обязанность исполнения завещательного отказа сохраняется, но в пользу другого лица.

Неодинаковы лишь сроки наступления таких последствий: если отказополучатель отказался от получения завещательного отказа, последствия наступают с момента отказа, а если он не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа - по истечении трех лет со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК).

8. В ситуации, когда право требования завещательного отказа перешло к подназначенному отказополучателю, на возникшие между ним и наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, обязательственные отношения распространяются те же правила, что приведены в п. п. 3 - 7 настоящего комментария, за одним исключением: трехгодичный срок, в течение которого можно отказаться от получения завещательного отказа, должен исчисляться не со дня открытия наследства, а со дня возникновения у подназначенного отказополучателя такого права.

9. Норма, содержащаяся в п. 2 ст. 1160, подтверждает, что отношения, возникающие в результате призвания к наследованию, и отношения, возникшие в результате завещательного отказа, имеют разную правовую природу. В первом случае речь идет о наследственных, во втором - о связанных с ними обязательственных правоотношениях (п. 3 ст. 1137 ГК). Эти отношения самостоятельны и в том случае, когда отказополучатель одновременно является наследником.

Такая ситуация может сложиться, например, если завещатель, оставив по завещанию принадлежавшую ему квартиру супруге, дочери и сыну, возложил на детей обязанность предоставить супруге пожизненно или на определенный срок право пользования всей квартирой.

В этом случае супруга, которая одновременно является наследником на часть квартиры и отказополучателем, вправе отказаться от наследства и воспользоваться правом на получение завещательного отказа, может принять наследство и отказаться от получения завещательного отказа, может принять наследство и потребовать исполнения завещательного отказа, может отказаться от того и другого.

 

Статья 1161. Приращение наследственных долей

 

Комментарий к статье 1161

 

1. Приращение наследственной доли - это установленный законом специальный режим, определяющий судьбу наследственной доли того лица, который, будучи призванным к наследованию, откажется от наследства или не сможет наследовать по определенным причинам (отпадет от наследования).

В п. 1 ст. 1161 содержится перечень причин отпадения от наследования, в результате чего доля отпавшего наследника переходит к другим наследникам в порядке приращения. Среди них названы: непринятие наследства (наследник в установленный срок не подал заявление о принятии наследства или не совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. п. 1 и 2 ст. 1153 ГК)); отказ от наследства без указания наследника, в пользу которого такой отказ совершен (абсолютный отказ - п. 1 ст. 1157 ГК); отстранение недостойных наследников (ст. 1117 ГК); утрата наследниками по завещанию права наследования в связи с признанием завещания недействительным (ст. 1131 ГК).

Приведенный перечень носит исчерпывающий характер.

2. Правило о приращении наследственных долей распространяется на долю любого отпавшего наследника вне зависимости от того, по какому основанию он был призван к наследованию: по закону или по завещанию.

3. Круг наследников, к которым в порядке приращения переходит доля отпавшего наследника, определяется в зависимости от того, имеется ли завещание, в котором определена судьба всего наследственного имущества, либо такого завещания нет.

В абз. 1 п. 1 ст. 1161 закреплен общий принцип: если завещания нет либо завещана только часть имущества, доля отпавшего наследника по закону или по завещанию всегда переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям.

Так, если из принадлежавшего наследодателю имущества дом был завещан двум его сестрам, а к наследованию остального (незавещанного) имущества были призваны жена, сын и дочь наследодателя, то в случае отпадения одной из наследниц по завещанию 1/2 завещанного дома перейдет в порядке приращения к наследникам по закону в размере 1/6 каждому. Если от наследства откажется один из детей наследодателя, его доля также перейдет к другим наследникам по закону, каждый из которых получит право на 1/2 незавещанного имущества.

4. В абз. 2 п. 1 ст. 1161 лишь для одной ситуации назван иной круг наследников, к которым переходит доля отпавшего наследника: если все имущество завещано нескольким наследникам, доля отпавшего наследника распределяется между другими наследниками по завещанию пропорционально их наследственным долям.

Например, если наследодатель завещал все свое имущество в долях: 1/2 жене и по 1/4 двум внукам, то при отпадении от наследования одного из внуков его доля в порядке приращения перейдет к оставшимся наследникам по завещанию - жене и внуку и будет распределена между ними в пропорции 2:1. В результате жене перейдет 2/3 всего имущества, а внуку - 1/3. Если же наследство не примет жена наследодателя, ее доля будет распределена между внуками поровну и каждый из них получит по 1/2 наследственного имущества.

Вместе с тем, если единственный или все наследники, которым завещано все имущество, отпадут по любой из указанных в законе причин, наследственное имущество переходит к наследникам по закону.

5. Из абз. 2 п. 1 ст. 1161 следует, что завещатель вправе по своему усмотрению определить порядок приращения доли отпавшего наследника.

Хотя эта норма сформулирована для ситуации, при которой завещано все имущество, принцип свободы завещания, закрепленный в п. 1 ст. 1119 ГК, позволяет толковать ее более широко. Представляется, что завещатель вправе по-иному решить вопрос о распределении доли отпавшего наследника и в случае, когда завещано не все имущество.

Например, в завещании, которое касается только части имущества, наследодатель вправе указать, что в случае отпадения наследника по завещанию его доля переходит к другим наследникам по завещанию либо к одному из наследников по закону. Соответственно, в завещании, которое охватывает все имущество, он вправе указать, что доля отпавшего наследника переходит к наследникам по закону либо к другим наследникам по завещанию в равных долях, в то время как доли этих наследников по завещанию неодинаковы.

6. Пункт 2 ст. 1161 исходит из общего правила, содержащегося в ст. 1111 ГК, о том, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом имеется в виду любой законный режим наследования, а следовательно, и установленный п. 1 ст. 1161. Норма о праве наследодателя подназначать наследника на случай отпадения наследника по закону или по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК) подтверждает приоритет воли завещателя перед законом.

Вместе с тем основания отпадения наследника, указанные при подназначении другого наследника, влияют на режим приращения наследственных долей.

Если в распоряжении о подназначении наследника причины отпадения основного наследника не указаны, положение п. 2 ст. 1161 действует без ограничения.

Если же другой наследник подназначен на случай отпадения основного наследника как недостойного, а после открытия наследства этот наследник не признан недостойным, но решил отказаться от наследства, п. 2 ст. 1161 применяться не должен: подназначенный наследник к наследству не призывается, а доля отпавшего наследника переходит к другим наследникам в порядке приращения.

7. В практике применения комментируемой нормы может возникнуть вопрос: является ли приращение самостоятельным основанием наследования, а следовательно, вправе ли наследник принять наследство по закону или по завещанию и отказаться от принятия доли отпавшего наследника?

Полагаем, что ответ на этот вопрос содержится в самом термине "приращение". Речь идет об увеличении доли наследника по закону (абз. 1 п. 1 ст. 1161) или наследника по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1161) в пределах одного основания наследования. Поэтому наследник, доля которого увеличивается за счет доли отпавшего наследника, вправе принять всю причитающуюся ему часть наследства по закону или по завещанию или отказаться от нее.

8. В п. 1 ст. 1161 среди причин отпадения от наследования, в результате которых доля отпавшего наследника переходит в порядке приращения наследственных долей, не указана такая, как отказ от наследства в пользу определенного лица (направленный отказ).

Хотя в результате направленного отказа, так же как и при абсолютном отказе, доля наследника, в пользу которого он совершен, увеличивается за счет доли отказавшегося наследника, режим приращения долей, предусмотренный ст. 1161, на этот случай не распространяется.

Отсюда можно сделать вывод, что направленный отказ является самостоятельным основанием наследования, а следовательно, наследник, в пользу которого совершен направленный отказ, может принять его или отказаться от него независимо от того, принимает он либо отказывается от причитающейся ему доли в результате призвания к наследованию по закону или по завещанию.

Отказ от направленного отказа может быть лишь абсолютным, что равносильно непринятию наследства. При непринятии (отказе) направленного отказа доля того наследника, который совершил направленный отказ от наследства, переходит к наследникам в порядке приращения наследственных долей (п. 1 ст. 1161).

 

Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство

 

Комментарий к статье 1162

 

1. Свидетельство о праве на наследство представляет собой документ, подтверждающий право наследника (нескольких наследников) на конкретное имущество или долю в конкретном имуществе, принадлежавшем умершему. Лишь в случае выдачи свидетельства наследнику (наследникам) для подтверждения его (их) права на наследство, открывшееся за границей, состав имущества может не указываться (формы N 13 и 14, утвержденные Приказом Минюста России N 99).

2. Свидетельство выдается при отсутствии спора по представлении необходимых документов (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства о нотариате) при условии принятия наследником (наследниками) наследства (ст. ст. 1152 - 1156 ГК).

В спорных случаях право на наследство признается в судебном порядке. Если решением суда признано право на наследство, выдача свидетельства, подтверждающего право того же наследника на то же самое имущество, не производится.

3. Наследник не обязан получать свидетельство о праве на наследство, однако только с его помощью либо с помощью решения суда он может подтвердить свои наследственные права на имущество, принадлежавшее умершему. На основании свидетельства или решения суда наследник может произвести регистрацию прав на указанное имущество или самого имущества, а затем распорядиться им, а при нахождении наследственного имущества у третьих лиц - истребовать его.

О выдаче банковского вклада, относительно которой вкладчиком было сделано распоряжение в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. (см. ст. 8.1 Вводного закона к ч. 3 ГК).

4. Выдача свидетельства о праве на наследство является одним из нотариальных действий (ст. 46 Основ законодательства о нотариате). Оно совершается только по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК). Территория поселения, считающегося местом открытия наследства, относится к определенному нотариальному округу, выделяемому на основе административно-территориального деления (ст. 13 Основ законодательства о нотариате). В городах, включающих в свой состав районы, нотариальным округом является вся территория города. Количество нотариусов в нотариальном округе устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Порядком определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, утвержденным Приказом Министерства юстиции РФ от 26 ноября 2008 г. N 275 <1>.

--------------------------------

<1> БНА РФ. 2008. N 51.

 

Право выдавать свидетельство о праве на наследство Основами законодательства о нотариате пока по-прежнему закреплено за нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. Только при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение этого нотариального действия поручается совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата - Управления Министерства юстиции РФ по субъекту (субъектам) Российской Федерации - и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой (ст. 36 Основ законодательства о нотариате; подп. 52 п. 6 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства юстиции РФ от 21 мая 2009 г. N 147 <1>).

--------------------------------

<1> РГ. 2009. 27 мая.

 

Однако к настоящему моменту государственных нотариальных контор осталось крайне мало, а во многих регионах их нет вообще. При отсутствии в крупных нотариальных округах государственных нотариальных контор выдача свидетельств о праве на наследство (ведение наследственных дел) поручается не одному, а нескольким либо всем нотариусам, занимающимся частной практикой в соответствующем нотариальном округе. Вместе с тем выдача свидетельства о праве на наследство и ведение наследственного дела после смерти конкретного гражданина входят в компетенцию одного нотариуса. При распределении между нотариусами наследственных дел исходят, как правило, из адресов проживания наследодателей (ведение наследственного дела тем или иным нотариусом зависит от адреса, по которому проживал наследодатель) или деления фамилий наследодателей на группы по алфавитному принципу (на конкретного нотариуса возлагается ведение наследственных дел после смерти граждан, фамилии которых начинаются на определенные буквы алфавита).

В г. Москве применяется другой принцип. Здесь введена единая информационная система наследственных дел. Наследник вправе обратиться к любому нотариусу, который, удостоверившись с помощью компьютерной программы "Наследство без границ", что ранее наследственное дело другим нотариусом г. Москвы не заводилось, открывает дело и в дальнейшем оформляет наследственные права.

5. Свидетельство о праве на наследство может выдаваться должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (п. 3 ст. 38 Основ законодательства о нотариате). Свои функции в отношении наследства должностные лица консульских учреждений осуществляют с соблюдением законодательства государства пребывания (п. 8 Положения о Консульском учреждении Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. N 1330 <1>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1998. N 45. Ст. 5509.

 

Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации выдают свидетельства о праве на наследство, если наследодатель - гражданин Российской Федерации - постоянно проживал за границей и по закону государства пребывания консула оформление наследственных прав не относится к исключительной компетенции государства пребывания.

Вопрос компетенции по делам о наследстве решается в международных договорах о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам. Так, согласно ст. 48 Минской конвенции 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения того государства - участника Конвенции, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент своей смерти, а в отношении недвижимого имущества - учреждения того государства-участника, на территории которого находится имущество. В Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.) правила в отношении движимого имущества иные: по вопросам его наследования компетентны органы той стороны Договора, гражданином которой был наследодатель в момент смерти; когда все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной стороны данного Договора, находится на территории другой стороны Договора, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой стороны.

6. Порядок открытия наследственного дела и производства по нему, итогом которого выступает выдача свидетельства о праве на наследство, подробно освещен в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав.

7. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, если оно подано наследником нотариусу (должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации) по месту открытия наследства в установленный для принятия наследства срок, свидетельствует и о принятии наследства (ст. ст. 1153, 1154 ГК). Вместе с тем подача заявления о принятии наследства такой двоякой функции не выполняет.

Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, как и выдача свидетельства (ст. 1163 ГК), предельным сроком не ограничена (п. 3 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

8. К правилам подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство применимы положения п. 1 ст. 1153 ГК, регулирующие подачу заявления о принятии наследства (п. 4 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

9. Условием выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию, о чем уже говорилось в п. 2 настоящего комментария, является принятие этим наследником наследства (ст. ст. 1152 - 1155 ГК).

Перед выдачей указанного свидетельства проверяются факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства (ст. ст. 1114, 1115 ГК), принадлежность наследодателю имущества, в отношении которого подано заявление о выдаче свидетельства.

В случае перехода права на принятие наследства (ст. 1156 ГК) проверяются обстоятельства, свидетельствующие о таком переходе.

Кроме того, выдача нотариусом (должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации) свидетельства о праве на наследство по закону обусловлена проверкой наличия отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства, состава и места нахождения наследственного имущества (ст. 72 Основ законодательства о нотариате). О доказательствах отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону, см. п. 4 комментария к ст. 1141 ГК. Если доказательства того или иного из перечисленных юридических фактов отсутствуют, он может быть установлен в судебном порядке (ст. 264 ГПК).

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяется наличие завещания (ст. 73 Основ законодательства о нотариате) и не было ли оно отменено или изменено завещателем (ст. 1130 ГК).

При наследовании по завещанию выясняется круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК; ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

10. Об основаниях отложения и приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство см. комментарий к ст. 1163 ГК.

11. Формы свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию (формы N 3 - 14) утверждены Приказом Минюста России N 99. Среди них имеется и форма свидетельства, выдаваемого в случае, когда доли одного или нескольких наследников в наследстве остаются открытыми: наследство им (ими) было принято, однако заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство не было подано.

12. Дополнительное свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника, как и свидетельство, выданное первоначально. Дополнительные свидетельства могут выдаваться неоднократно - по мере выявления наследственного имущества и обращения наследников с соответствующими заявлениями.

13. Свидетельство о праве на наследство может быть аннулировано нотариусом в случае, предусмотренном п. 2 ст. 1155 ГК (форма N 70 постановления нотариуса, утвержденная Приказом Минюста России N 99). В спорных случаях свидетельство признается недействительным в судебном порядке.

14. За выдачу свидетельства о праве на наследство нотариусом, работающим в государственной нотариальной конторе, до совершения этого нотариального действия взимается государственная пошлина, правила уплаты которой установлены Налоговым кодексом, либо, в случае его выдачи нотариусом, занимающимся частной практикой, нотариальный тариф в размере, равном размеру государственной пошлины (ст. 22 Основ законодательства о нотариате). Так, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя (о том, кто относится к этому кругу лиц, см. комментарий к ст. ст. 1142 и 1143 ГК) подлежит уплате государственная пошлина в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 руб., а другим наследникам - 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1000000 руб. (подп. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса). Лицам, претендующим на оплату государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство по завещанию в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, необходимо документально подтвердить соответствующие отношения с наследодателем, хотя они и не имеют юридического значения с точки зрения их призвания к наследованию по завещанию.

В то же время Налоговым кодексом установлен ряд льгот при уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Льготы выражаются в полном или частичном освобождении наследника от уплаты государственной пошлины (подп. 11, 12 п. 1 ст. 333.35, п. п. 1, 2, 4 - 7, 13 ст. 333.38). Указанные льготы действуют и в отношении нотариального тарифа при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом, занимающимся частной практикой (ст. 22 Основ законодательства о нотариате).

Правила определения стоимости наследственного имущества для исчисления государственной пошлины установлены в подп. 6 - 13 п. 1 ст. 333.25 Налогового кодекса.

За выдачу свидетельства о праве на наследство должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации уплачивается консульский сбор в размере 1% стоимости наследуемого имущества на момент открытия наследства, но не более 4500 долл. США (подп. 13 п. 7 Тарифа консульских сборов, взимаемых за пределами территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства иностранных дел РФ от 4 февраля 2009 г. N 1145 <1>).

--------------------------------

<1> РГ. 2009. 24 марта.

 

15. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, был отменен (ст. 1 Федерального закона от 1 июля 2005 г. N 78-ФЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" <1>). Он не взимается, если свидетельство о праве на наследство выдается начиная с даты вступления в силу названного Закона - с 1 января 2006 г. независимо от времени открытия наследства.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2005. N 27. Ст. 2717.

 

Тем не менее в целях учета налогоплательщиков (и последующего взимания налоговыми органами с наследников земельного налога, налога на имущество физических лиц) нотариус обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство в налоговые органы по месту своего нахождения, месту жительства (п. 6 ст. 85 Налогового кодекса). Сведения представляются в налоговые органы по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2007 г. N ММ-3-09/536@ (по вопросу ее заполнения см. письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2008 г. N ЧД-6-6/73@).

16. Нотариус сообщает также о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника органу опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для охраны его имущественных интересов (ст. 71 Основ законодательства о нотариате; п. 20 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

17. Определенные особенности имеет выдача свидетельств на интеллектуальные права. Как правило, получение такого свидетельства, являющегося доказательством наличия у наследника прав на использование результатов интеллектуальной деятельности умершего автора (произведений, изобретений и т.п.), необходимо. Это связано прежде всего с тем, что в случае использования таких результатов или распоряжения исключительным правом наследники должны будут предоставить организации или иному лицу, вступающему в договорные отношения с ними, доказательства того, что они являются надлежащими правообладателями.

В свидетельстве может содержаться общее указание на наследование исключительного права на определенный вид результатов интеллектуальной деятельности (например, на произведения литературы, созданные умершим автором) либо могут быть перечислены конкретные результаты, на которые наследуется исключительное право (названия произведений).

Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК). Это означает, что для указания на наследование исключительных прав на произведения в свидетельстве о праве на наследство не требуется какого-либо документального подтверждения наличия у наследодателя таких прав. Если в свидетельстве нужно указать какие-либо конкретные произведения, то принадлежность авторских прав на них наследодателю презюмируется. Согласно ст. 1257 ГК лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Поэтому для подтверждения авторства умершего достаточно предъявить оригинал (рукопись) или экземпляр опубликованного произведения с указанием имени автора.


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.019 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>