Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Институт законодательства и сравнительного правоведения 17 страница



Как показывает судебно-арбитражная практика, с заявлениями о признании незаконным бездействия по оформлению наследственных прав на выморочное имущество обращаются также прокуроры (см., например, Кассационное постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 апреля 2006 г. по делу N А17-4735/5/2005; Кассационное постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 5 декабря 2006 г. по делу N Ф03-А59/06-1/4330).

9. Входящее в состав выморочного наследства право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 1181 ГК) прекращается, поскольку это право может принадлежать только гражданину (ст. 21 Земельного кодекса).

10. Статья 552 раздела VII "Наследственное право" ГК 1964 г. устанавливала, что в случаях, когда наследственное имущество переходит к государству по праву наследования: по завещанию; из-за отсутствия у наследодателя наследников; из-за лишения наследодателем всех наследников права наследования; из-за непринятия наследства всеми наследниками или из-за отказа кого-либо из них от наследства в пользу государства, - "входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается". То есть наследование авторских прав государством не допускалось.

В связи с принятием в 2001 году части третьей ГК действие ст. 552 ГК 1964 г. прекратилось. В разделе V ГК "Наследственное право" не предусматривалось ограничений наследования каких-либо видов исключительных прав, в том числе исключительного права на произведения науки, литературы и искусства. Таким образом, стало возможно наследование государством любых исключительных прав в соответствии со ст. 1151 ГК.

Однако осуществление государством использования произведений науки, литературы и искусства, а также распоряжения исключительным правом на них на практике сопряжено с многочисленными трудностями (например, связанными с необходимостью выявления и учета таких прав), в то время как интересы общества состоят как раз, напротив, в возможно более свободном использовании таких произведений. Поэтому в п. 2 ст. 1283 ГК было установлено, что в случаях, когда исключительное право на произведение входит в состав выморочного имущества (ст. 1151 ГК), это право прекращается и произведение переходит в общественное достояние. Таким образом, с 1 января 2008 г. (введения в действие части четвертой ГК) не допускается возможность перехода к государству в порядке наследования выморочного имущества исключительного права на произведение науки, литературы или искусства. Аналогичное правило установлено в отношении исключительного права на исполнение, к наследованию которого соответственно применяются правила ст. 1283 ГК (п. 4 ст. 1318 ГК). В отношении иных видов исключительных прав (например, на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения и т.д.) наследование в соответствии с правилами ст. 1151 ГК допускается.



11. О коллизионном регулировании в случае выморочности наследства см. п. п. 10, 11 комментария к ст. 1224 ГК.

 

Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 

Статья 1152. Принятие наследства

 

Комментарий к статье 1152

 

1. Наследником становится лицо, призванное к наследованию, т.е. тот, кто получает право на приобретение наследства на основании закона или завещания. У наследника в результате открытия наследства появляется возможность стать собственником имущества или носителем имущественных прав и обязанностей, которые входят в состав наследства, либо определенным образом распорядиться этим правом.

Для того чтобы реализовать указанное право, наследник должен выразить по этому поводу свою волю, т.е. принять наследство. Принятие наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретение наследства), а следовательно, является сделкой (ст. 153 ГК). В соответствии с законом для принятия наследства установлены специальный порядок, специальные способы (ст. 1153 ГК) и специальные сроки (ст. 1154 ГК).

2. Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК). Осуществить это право самостоятельно может только тот, кто обладает полной дееспособностью: достиг 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК), вступил в брак до достижения 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК), приобрел полную дееспособность в порядке эмансипации (ст. 27 ГК).

От имени лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья лишены возможности самостоятельно осуществлять свои права, наследство могут принять их законные представители. Речь идет о малолетних наследниках (детях в возрасте до 14 лет), законными представителями которых являются их родители, усыновители, опекуны (ст. 28 ГК), и о наследниках, которые признаны судом недееспособными, их законными представителями выступают опекуны (ст. 29 ГК).

Лица, дееспособность которых в соответствии с законом или по решению суда ограничена частично, принимают наследство самостоятельно, но с согласия своих законных представителей: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - с согласия родителей, усыновителей, попечителей (ст. 26 ГК), а лица, признанные ограниченно дееспособными судом, - с согласия своих попечителей (ст. 30 ГК).

Хотя в силу закона малолетним и несовершеннолетним предоставляется право самостоятельно, без каких-либо ограничений совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, и сам акт принятия наследства не требует нотариального удостоверения, все же установление приведенного порядка следует признать правомерным, поскольку само оформление наследственного правопреемства осуществляется в нотариальном порядке и нередко требует государственной регистрации.

3. В практике возникает вопрос по поводу значения акта принятия наследства, совершенного лицами, которые не призваны к наследованию. Это может произойти, например, когда наследники по закону не осведомлены о том, что имущество завещано другим лицам, либо наследники по завещанию - что завещание было отменено или изменено наследодателем, либо, наконец, когда наследники последующей очереди предполагают, что наследников предыдущей очереди нет.

В таких случаях акт принятия наследства не порождает никаких юридических последствий, поскольку у лиц, не призванных к наследованию, право на принятие наследства не возникает.

Если впоследствии это лицо все же будет призвано к наследованию (завещание признано недействительным, отпали наследники предыдущей очереди), оно должно в пределах установленных сроков выразить заново или подтвердить свою волю на принятие наследства.

4. Из общего правила о принятии наследства как обязательного условия его приобретения закон установил одно изъятие: Российская Федерация, города Москва и Санкт-Петербург и муниципальные образования, которые в силу закона наследуют выморочное имущество (ст. 1151 ГК), приобретают это имущество без специального акта принятия наследства. Выморочное имущество во всех случаях переходит в собственность названных публичных образований, их отказ от наследства (непринятие наследства) не допускается (ст. 1157 ГК).

Объясняется это тем, что при отказе от наследования выморочного имущества оно становилось бы бесхозяйным с иным режимом перехода его к другим лицам (ст. 225 ГК). Установленный порядок наследования выморочного имущества преследует цели защиты не только интересов государства, но и третьих лиц (кредиторов наследодателя, отказополучателей и др.).

Выморочное имущество переходит к названным субъектам по наследству в силу самого факта отсутствия других наследников и не связано ни с принятием наследства, ни со сроками его принятия.

Не колеблет этого вывода и норма, устанавливающая, что свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество выдается названным публичным образованиям в том же порядке, что и другим наследникам, т.е. на основании письменного заявления (ст. 1162 ГК).

Соответствующее заявление подается: от имени Российской Федерации - Федеральным агентством по управлению государственным имуществом; от имени городов Москвы и Санкт-Петербурга - Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города; от имени муниципального образования - Комитетом по управлению муниципальным имуществом. Следует отметить, что по поводу определения субъекта, выступающего от имени Российской Федерации при оформлении права на выморочное имущество, в практике существуют разногласия. Так, в письме Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2008 г. ШС-6-3/892, подготовленном в связи с многочисленными запросами налоговых органов в отношении осуществления полномочий по работе с выморочным имуществом, разъяснено, что "документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому органу..." и "учитывая, что принятие в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 возложено на Росимущество, после получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые органы передают данное имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу". Приведенное разъяснение противоречит действующему законодательству. В Положении о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество) в числе его полномочий предусмотрено, что оно принимает в установленном порядке выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством переходит в собственность Российской Федерации (п. 5.35). Указ Президента РФ от 31 декабря 1991 г. N 340, которым на Государственную налоговую службу РФ были возложены функции по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, фактически утратил силу, поскольку Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г. N 1635 Государственная налоговая служба РФ была преобразована в Министерство РФ по налогам и сборам, которое, в свою очередь, Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. преобразовано в Федеральную налоговую службу РФ (ФНС). В Положении о Федеральной налоговой службе названные функции не предусмотрены.

В Положении о Росимуществе, как и в нормативных актах на уровне субъектов Федерации (городов Москвы и Санкт-Петербурга) и муниципальных образований, речь идет о "принятии" выморочного имущества. Следует иметь в виду, что в данном случае термин "принятие" имеет иной смысл, чем "принятие" наследства на основании ст. 1152 ГК. Если в отношении всего другого имущества, кроме выморочного, путем принятия наследства в установленные сроки наследники выражают свою волю на приобретение наследства, то применительно к выморочному имуществу такая воля предопределена законом и под "принятием" подразумевается оформление в установленном законом порядке перехода выморочного имущества в собственность муниципальных образований и городов Москвы и Санкт-Петербурга - в части жилых помещений и в собственность Российской Федерации - в отношении всего другого имущества. Поскольку право собственности на выморочное имущество возникает у соответствующих публичных образований, как и у других наследников, со дня открытия наследства (п. 4 комментируемой статьи), неполучение свидетельства о праве на наследство лишает наследников возможности осуществлять защиту своих прав (истребовать имущество из чужого незаконного владения и т.п.), а также распоряжаться ими, но не освобождает их от обязанностей, возникших в связи с наследованием имущества (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).

Порядок наследования выморочного имущества не распространяется на случаи, когда Российская Федерация и названные выше публичные образования выступают наследниками по завещанию (ст. 1116 ГК). В этом случае они, как и другие наследники, должны для приобретения наследства выразить волю на его принятие в указанные в законе сроки и указанными способами. Они вправе также отказаться от наследства.

5. В абз. 1 п. 2 комментируемой статьи раскрывается содержание одной из составляющих принципа универсальности правопреемства применительно к наследованию: единство наследственного имущества (ст. 1110 ГК).

Принятие наследства - это единое действие, относящееся ко всему наследственному имуществу, причитающемуся наследнику. Наследник, принявший какую-либо вещь или какое-либо иное имущество из состава наследства (вещи домашнего обихода, автомобиль, акции, квартиру и т.п.), приобретает право и на любое иное имущество, в том числе и то, которое будет обнаружено или появится после принятия наследства, например авторский гонорар.

6. В абз. 2 п. 2 комментируемой статьи содержится норма, которая исчерпывающе определяет границы действия принципа универсальности правопреемства и, в частности, правила о единстве наследственного имущества. Притом содержание этого принципа не совпадает с тем, которое вкладывалось в него на базе ранее действовавшего законодательства: практика исходила из абсолютного единства наследственного имущества независимо от оснований его наследования, а потому, например, принятие наследником части наследства по завещанию и отказ от принятия другой части наследства по закону не допускались.

В комментируемой норме четко определено, что принцип универсальности правопреемства, в том числе и правило о единстве наследственного имущества, действует в пределах только одного основания наследования. Если лицо призывается к наследованию по нескольким основаниям - по закону и по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии, по завещанию и по закону на обязательную долю и т.п., оно может принять наследство и по одному из этих оснований, и по всем основаниям. Этот же принцип положен в основу установленного порядка отказа от наследства (ст. 1158 ГК).

Например, если внук наследодателя, которому был завещан автомобиль и который в порядке представления был призван к наследованию другого имущества дедушки, выразил желание принять только завещанный ему автомобиль, это не будет означать, что тем самым он принял наследство и по закону.

Можно привести и другой пример. Наследодатель распорядился всем своим имуществом, завещав нетрудоспособной супруге квартиру, сыну - автомобиль, дочери от первого брака - дачу, а сестре - дом. Квартира по стоимости составляет 1/12 доли всего наследственного имущества, в то время как нетрудоспособная супруга в силу закона имеет право на обязательную долю в наследстве, размер которой в данном случае составляет не менее 1/6 всего имущества (ст. 1149 ГК). В подобной ситуации супруга наследодателя вправе либо принять наследство по завещанию и не требовать выделения обязательной доли, либо отказаться от наследования по завещанию и потребовать выделения обязательной доли в размере 1/6 всего наследственного имущества, либо принять наследство по завещанию (квартиру) и потребовать выделения ей из другого имущества разницы между принятой и причитающейся ей долей (т.е. 1/12 имущества, завещанного другим наследникам).

7. Поскольку правило о единстве наследственного имущества действует применительно к одному основанию наследования, закрепленное за наследником право выбора может быть использовано им лишь в случае, если он призывается к наследованию частей одного и того же наследства по разным основаниям или к наследованию разных наследств (например, в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии). Если же речь идет о призвании к наследованию частей одного наследства по одному и тому же основанию, наследник не имеет права выбора.

Так, дочь наследодателя, которой по одному завещанию предназначался автомобиль, а по второму - садовый домик, не вправе принять наследство только по одному из завещаний.

8. В абз. 3 п. 2 комментируемой статьи содержится норма, устанавливающая безусловность и безоговорочность принятия наследства: только "принимаю" или "отказываюсь". Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

"Оговорка" или "условие" - это в определенной мере совпадающие, но все же не идентичные понятия. Оговорка шире условия. Оговорка - это "разъяснительное замечание, поправка, дополнение к сказанному" <1>. Условие - это "то, от чего зависит что-нибудь другое" <2>. ГК определяет условие как обстоятельство, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ст. 157 ГК).

--------------------------------

<1> Толковый словарь русского языка. Т. 2. М., 1938. С. 750.

<2> Там же. Т. 4. С. 990.

 

С учетом того, что принятие наследства - это односторонняя сделка, норму, содержащуюся в абз. 3 п. 2 ст. 1152, следует рассматривать как исключение из ст. 157 ГК, которая допускает совершение сделок под отлагательным или отменительным условием.

9. Оговорка или условие может содержаться в заявлении о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК). Так, заявление о принятии наследства лишь в случае, если оно будет принято и другими наследниками, или если в составе наследства не окажется долгов наследодателя, или если из состава наследства наследнику будет выделено определенное имущество, - это принятие наследства под условием. Такое принятие не допускается, следовательно, оно ничтожно, т.е. не порождает никаких правовых последствий.

Заявление о принятии наследства по достижении определенного возраста или о принятии лишь части наследства по одному из оснований - это принятие наследства с оговоркой.

Так, наследник по закону не может подать заявление о принятии из причитающегося ему наследственного имущества лишь автомобиля, такое принятие наследства недействительно. А вот если наследник по закону из всего причитающегося ему имущества фактически принял автомобиль, это будет означать приобретение им и всего остального имущества.

10. Принятие наследства - это индивидуальный акт. Если к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники. Поэтому, например, если к наследованию призываются супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель ребенка - от имени ребенка.

11. В п. 4 комментируемой статьи раскрыта еще одна сторона принципа универсальности правопреемства: принятое наследство переходит к наследникам в один и тот же момент. Это положение связано с тем, что правопреемство, в том числе и возникшее в порядке наследования, предполагает непрерывность существования прав и обязанностей при смене их носителей. Таким единым моментом перехода прав и обязанностей признан день открытия наследства, т.е. акту принятия наследства придана обратная сила. Наследник, принявший наследство, становится собственником имущества, носителем имущественных прав и обязанностей именно со дня открытия наследства независимо ни от времени, ни от способа его принятия. В связи с этим следует отметить, что содержащееся в п. 4 указание на "время фактического принятия наследства" имеет иную смысловую нагрузку, чем понятие "фактическое принятие наследства", используемое в п. 2 ст. 1153 ГК как определение одного из способов принятия наследства. В комментируемой норме под "фактическим принятием наследства" имеется в виду его принятие любым установленным законом способом.

В п. 4 комментируемой статьи специально подчеркнуто, что правило о времени возникновения права на наследственное имущество не зависит и от момента государственной регистрации (когда такое право подлежит государственной регистрации). Соответствующая норма представляет собой допускаемое законом изъятие из ст. 8 ГК, предусматривающей в виде общего правила, что право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Приведенное положение, естественно, не исключает необходимости государственной регистрации уже возникшего права на недвижимость, входящую в состав наследственного имущества (ст. 131 ГК).

12. Поскольку между временем открытия наследства и временем его приобретения, как правило, проходит определенный период (шесть месяцев и более), правовой режим наследственного имущества имеет свои особенности. В этот период оно еще не имеет определенного собственника и представляет собой так называемое лежащее наследство, т.е. ожидающее своего собственника. Именно об этом идет речь, например, в ст. 1174 ГК, предусматривающей возможность предъявления требований о возмещении расходов из наследственного имущества, а также в ст. 1175 ГК, предусматривающей право кредиторов наследодателя предъявить свои требования до принятия наследства наследниками к наследственному имуществу.

Наследник, принявший наследство, приобретает право как на само наследственное имущество, так и на все доходы от него (проценты по вкладам, приплод животных, дивиденды по ценным бумагам и т.д.); в то же время он несет все расходы по содержанию наследственного имущества (уплата налогов, оплата коммунальных услуг и т.д.) со дня открытия наследства. Он несет также и риск случайной гибели имущества (ст. 211 ГК).

 

Статья 1153. Способы принятия наследства

 

Комментарий к статье 1153

 

1. Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В литературе они названы "формальным" и "неформальным" <1>.

--------------------------------

<1> См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 168.

 

Пункт 1 ст. 1153 посвящен первому, формальному, способу: речь идет о подаче наследником письменного заявления о принятии наследства, т.е. имеются в виду активные действия, бесспорно и безусловно выражающие волю на приобретение наследства. Установлен специальный порядок подачи такого заявления: оно подается по месту открытия наследства (см. комментарий к ст. 1115) нотариусу, в том числе и частнопрактикующему, который имеет право вести наследственные дела (выдавать свидетельства о праве на наследство), или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. По действующему законодательству такое право имеют лишь должностные лица консульских учреждений Российской Федерации за рубежом (ст. 38 Основ законодательства о нотариате).

Наследник, подавший заявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве на наследство должен будет подать еще одно заявление. Между тем наследник вправе подать только одно заявление - о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает волю наследника на принятие наследства и одновременно служит основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК).

2. Заявление о принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на наследство) может быть подано самим наследником или его законным представителем при личной явке к нотариусу (другому должностному лицу). Наследнику предоставлено право передать такое заявление через третье лицо или направить по почте.

В последних двух случаях подпись наследника на заявлении подлежит в обязательном порядке засвидетельствованию либо нотариусом, либо должностным лицом, которому предоставлено право совершать нотариальные действия. В соответствии с действующим законодательством речь идет о должностных лицах органов местного самоуправления и должностных лицах консульских учреждений (ст. ст. 37 и 38 Основ законодательства о нотариате).

Среди лиц, имеющих право свидетельствовать подписи наследников, названы также должностные лица, которым предоставлено право удостоверять доверенности. Исчерпывающий перечень таких должностных лиц содержится в п. 3 ст. 185 ГК <1>.

--------------------------------

<1> Нужно отметить, что круг лиц, перечисленных в п. 3 ст. 185 ГК, уже того, которому предоставлено право удостоверять завещание (ст. 1127 ГК). Целесообразность установления такого порядка вызывает определенные сомнения. Поскольку речь идет о свидетельствовании подписи на акте, действующем в рамках наследственных отношений, для его легитимации можно было бы использовать те же способы, что и для удостоверения завещаний.

 

Правила п. 1 ст. 1153 действуют и в случаях, когда заявление вместо наследника подает его законный представитель, а также когда законный представитель дает согласие на принятие наследства наследником (см. комментарий к п. 1 ст. 1152).

В первом случае это объясняется тем, что законный представитель действует от имени наследника.

Что же касается второго случая, то ст. 26 ГК, установившая письменную форму для согласия (одобрения) законного представителя на совершение сделки несовершеннолетним (это же правило по аналогии применяется и к согласию на совершение сделки ограниченно дееспособным - ст. 30 ГК), никакого специального порядка выражения такого согласия не предусматривает. Вместе с тем, поскольку принятие наследства путем подачи заявления строго формализовано, а согласие законного представителя в предусмотренных законом случаях является необходимым условием наступления юридических последствий - приобретения наследства наследником, оно должно быть выражено в том же порядке, что и воля самого наследника.

Согласие законного представителя на принятие наследства может быть выражено в виде самостоятельного заявления либо оформлено на заявлении наследника. В случае, если законный представитель лично не передает заявление о согласии нотариусу (должностному лицу), его подпись должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153.

3. Закрепленный в п. 1 ст. 1153 порядок принятия наследства путем подачи заявления был предусмотрен ранее действовавшей Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР <1>. В ней нашел решение и случай, когда подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства, поступившем по почте или переданном другим лицом, не засвидетельствована: такое заявление должно быть принято, а наследнику - сообщено о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично к нотариусу (п. 89 указанной Инструкции).

--------------------------------

<1> Утверждена Приказом Министерства юстиции РСФСР от 6 января 1987 г. N 01/16-01 (отменена Приказом Министерства юстиции РФ от 26 апреля 1999 г. N 73) // Бюллетень Минюста России. 1999. N 7).

 

Представляется, что в соответствующих ситуациях следует использовать приведенные рекомендации, но с соблюдением сроков принятия наследства (ст. 1154 ГК).

4. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1153 наследство может быть принято и через представителя при условии, что полномочия представителя на принятие наследства специально оговорены в выданной ему доверенности.

Особенность наследственных правоотношений дает основания для вывода о том, что при действиях представителя без полномочий или с превышением полномочий (уполномочен на принятие наследства только по закону, а принял и по завещанию) наступают иные, чем это предусмотрено п. 1 ст. 183 ГК, последствия, а точнее, такие действия не повлекут никаких юридических последствий. Что же касается применения правила, содержащегося в п. 2 ст. 183 ГК, то последующее одобрение действий представителя может быть выражено в пределах срока на принятие наследства, но это равносильно принятию наследства самим наследником, так как для такого одобрения должен быть использован порядок, предусмотренный п. 1 комментируемой статьи.

5. В п. 2 ст. 1153 предусмотрен второй, неформальный, способ принятия наследства. Речь идет о совершении фактических действий, которые могут свидетельствовать о желании наследника приобрести наследство (так называемые конклюдентные действия).

В соответствии с ранее действовавшим законодательством такой способ принятия наследства мог выражаться в "фактическом вступлении во владение наследственным имуществом" (ст. 546 ГК 1964 г.). Однако в подзаконных актах и правоприменительной практике эта норма толковалась значительно шире. Так, в Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР среди возможных доказательств вступления во владение наследственным имуществом были названы среди прочих и такие, как квитанция об уплате налога, наличие сберегательной книжки на имя умершего.

В п. 12 Постановления Пленума ВС РФ N 2 содержалось разъяснение, в соответствии с которым "под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК 1964 г.), следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 549 ГК 1964 г., или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства...".

В п. 2 ст. 1153 законодатель, закрепляя сложившуюся практику, предусмотрел, что наследник признается принявшим наследство, если он совершил любое действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства. В том же пункте 2 содержится примерный (достаточно емкий) перечень таких действий. Исходя из него можно утверждать, что если наследник вселился в приватизированную квартиру либо в другое принадлежавшее наследодателю жилое помещение или продолжает в нем проживать, начал или продолжает обрабатывать садовый участок, собрал с него урожай, перевез к себе вещи или часть вещей наследодателя, взял документы и ключи от автомобиля, принадлежавшего наследодателю, потребовал провести опись имущества умершего, оборудовал квартиру охранной сигнализацией, оплатил коммунальные услуги, страховые платежи и т.п. - все это свидетельствует о фактическом принятии наследства.


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.018 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>