Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Исследовательский центр частного права 10 страница



В то же время ст. 1136 впервые предусматривает, что возмещению подлежат все расходы, связанные с исполнением завещания, в том числе те, которые возникают при принятии исполнителем мер, перечисленных в п. 2 ст. 1135 ГК (см. комментарий к ст. 1135), а не только расходы по охране наследственного имущества и управлению им, как это было предусмотрено ч. 2 ст. 545 ГК 1964 г. Такое решение является более справедливым для исполнителя, поскольку охватывает все аспекты его деятельности по исполнению завещания, гарантируя исполнителю завещания, что его действия не будут для него убыточными, и одновременно благоприятным для наследников, поскольку, хотя и влечет некоторое уменьшение наследственного имущества за счет выплаты из него возмещения расходов исполнителя, в то же время создает объективные условия для качественной деятельности исполнителя.

2. Расходы исполнителя завещания подлежат возмещению в соответствии с правилами ст. 1174 в числе других первоочередных расходов, т.е. до выплаты долгов кредиторам наследодателя. Среди расходов, предусмотренных ст. 1174, они попадают во вторую и в третью очереди: во вторую очередь - расходы, произведенные в связи с охраной наследственного имущества и управлением им, в третью - иные расходы по исполнению завещания (см. комментарий к ст. 1174).

3. Статьей 1136 впервые прямо предусмотрена возможность получения исполнителем вознаграждения за свою деятельность - в случае, если оно предусмотрено завещанием. Ранее законодательством устанавливался запрет на получение исполнителем какого-либо вознаграждения и соответствующие положения завещаний признавались недействительными. В то же время в доктрине не отрицалась возможность получения исполнителем завещания некоего возмещения за свою деятельность, и, как указывалось в литературе, на практике существовала возможность получения исполнителем вознаграждения через завещательный отказ, назначенный "с условием получения его после реализации отказополучателем последней воли наследодателя в качестве исполнителя его завещания" <*>, а для исполнителя, одновременно являющегося наследником, - "либо путем соответствующего увеличения его наследственной доли по завещанию, либо путем оставления ему определенных вещей из наследственной массы" <**>.

--------------------------------

<*> Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс (Проблемы теории и практики). Кишинев, 1973. С. 162.



<**> Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 190.

 

4. Действующий ГК не устанавливает каких-либо ограничений на размер вознаграждения исполнителю завещания - завещатель свободен в его определении. Что касается выплаты вознаграждения, то следует иметь в виду, что она не включена в число первоочередных расходов (ст. 1174), которые возмещаются до уплаты долгов наследодателя. Это дает основания для вывода о том, что вознаграждение исполнителю приравнивается к прочим долгам наследодателя, подлежащим уплате после возмещения первоочередных расходов. При этом такой долг исполнителю завещания становится подлежащим оплате не с момента открытия наследства, а с того момента, когда исполнитель надлежащим образом исполнил возложенные на него обязанности.

Исполнитель завещания, таким образом, может лишь выявить, идентифицировать свое требование о выплате ему вознаграждения в числе прочих требований кредиторов, но не удовлетворить его из наследственного имущества. Он должен сначала передать имущество наследникам и лишь затем как кредитор сможет требовать от них уплаты ему вознаграждения из стоимости перешедшего к ним имущества в пределах сроков исковой давности, как это предусмотрено п. 3 ст. 1175.

Если исполнитель завещания не завершит выполнение своих обязанностей (например, в случае его досрочного освобождения, как это предусмотрено п. 2 ст. 1134), он может приобрести право на часть вознаграждения, если из содержания завещания в отношении выплаты исполнителю вознаграждения не вытекает иное.

 

Статья 1137. Завещательный отказ

 

Комментарий к статье 1137

 

1. Завещательный отказ в литературе называют также "легат", от латинского термина "legatum" - предназначение по завещанию.

В п. 1 ст. 1137 раскрыто понятие завещательного отказа.

Возможность включения в завещание завещательного отказа допускалась, и его понятие содержалось и в ранее действовавшем законодательстве (ст. 538 ГК 1964 г.). Помимо преемственности в определении понятия и условий осуществления этого распоряжения, действующая норма содержит и новые положения.

2. Из содержащегося в п. 1 ст. 1137 определения завещательного отказа следует: а) исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследника по завещанию (как это было предусмотрено ранее действовавшим законодательством), но и на наследника по закону; б) специально предусмотрено, что содержанием завещательного отказа может быть исполнение не любой, а только обязанности имущественного характера; в) завещательный отказ исполняется за счет наследства (это положение подчеркнуто в ст. 1138); г) отказ может быть установлен в пользу любых лиц. Это означает, что отказополучателями могут быть назначены все те, кто назван в качестве возможных наследников как по закону, так и по завещанию (ст. 1116); д) право требовать исполнения завещательного отказа предоставлено только тому лицу, в пользу которого он установлен.

3. Абзац 2 п. 1 ст. 1137 подтверждает основной принцип, предусмотренный п. 1 ст. 1118: распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Из абзацев 2 и 3 п. 1 ст. 1137 следует, что завещательный отказ, во-первых, неотъемлемая часть завещания и, во-вторых, что он может быть как дополнительным распоряжением к назначению наследника, так и самостоятельным распоряжением (если адресован наследнику по закону, не указанному в завещании). Именно в этом последнем случае содержание завещания может исчерпываться распоряжением о завещательном отказе.

4. Пункт 2 ст. 1137 определяет возможное содержание завещательного отказа: в нем содержится примерный перечень прав, которые могут быть предоставлены отказополучателю.

В абзаце 2 п. 2 специально выделена возможность предоставления в порядке завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства жилым помещением (его частью). Завещательный отказ такого содержания был предусмотрен и ст. 538 ГК 1964 г. Новым является лишь то, что ранее речь шла о предоставлении жилого помещения только в пожизненное пользование, а теперь допускается предоставление жилого помещения в пользование и на определенный срок.

5. Норма, содержащаяся в абз. 3 п. 2, устанавливает, что завещательный отказ, предметом которого является предоставление третьему лицу права пользования наследственным имуществом, является обременением имущества, и права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества.

Аналогичная норма содержалась и в ранее действовавшем законодательстве, но ст. 538 ГК 1964 г. относила такое обременение только к предоставленному в пользование по завещательному отказу дому или иному жилому помещению, тогда как ст. 1137 имеет в виду любое имущество.

В абзаце 3 п. 2 речь идет о сохранении отказополучателем права пользования наследственным имуществом при переходе его в собственность другого лица. Вместе с тем следует иметь в виду, что отказополучатель не утрачивает права пользования наследственным имуществом и тогда, когда оно переходит к другим лицам по иным основаниям (в частности, по договору аренды - ст. 613 ГК, по договору безвозмездного пользования - ст. 694 и др.).

В настоящее время не утрачивает своего значения разъяснение Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2: "Необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т.п.), не влияет на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками" (п. 15).

6. В пункте 3 ст. 1137 раскрыта правовая природа завещательного отказа. Завещательный отказ порождает обязательственные отношения между наследниками и отказополучателем, и на них, естественно, распространяются общие положения обязательственного права, если из правил раздела о наследовании (т.е. из специальных норм, которые всегда имеют приоритет перед общими) или самого существа завещательного отказа не следует иное.

В таких обязательственных отношениях наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, выступает в качестве должника, а отказополучатель в качестве кредитора.

7. В пункте 4 ст. 1137 право отказополучателя определяется как личное право, оно не может перейти к другим лицам ни по какому основанию (ни в порядке уступки требования - ст. 383 ГК, ни в порядке наследственной трансмиссии - ст. 1156 ГК, ни в порядке наследования и т.п.).

Другой отказополучатель по одному отказу может быть назначен лишь в самом завещании в порядке подназначения.

8. Норма о подназначении отказополучателя является новеллой, но только законодательной. Пунктом 15 (абз. 3) Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 было предусмотрено: "Права и обязанности отказополучателя в соответствии со ст. 538 ГК РСФСР (1964 г. - К.Я.) прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ". Из этого разъяснения Пленума Верховного Суда вытекало, что сам завещатель вправе был установить в завещании "иное", в том числе подназначить другого отказополучателя. Но такое подназначение было возможно только на случай смерти первого отказополучателя. В п. 4 ст. 1137 перечень обстоятельств, на случай наступления которых может быть подназначен другой отказополучатель, расширен. Подназначение допускается, если основной отказополучатель умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем, если он отказался от завещательного отказа (см. ст. 1160) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа, либо если он будет лишен права на его получение как недостойный (п. 5 ст. 1117).

9. В пункте 4 ст. 1137 установлена существенная новелла, касающаяся срока осуществления прав отказополучателем. Этот срок равен трем годам с момента открытия наследства и является пресекательным. Последний вывод вытекает из п. 4, в котором предусмотрено, что установленный срок является сроком действия права (а не сроком исковой давности).

 

Статья 1138. Исполнение завещательного отказа

 

Комментарий к статье 1138

 

1. Пункт 1 ст. 1138 воспроизводит нормы ранее действовавшего законодательства (ч. 3 и 4 ст. 538 ГК 1964 г.). Так же, как и ранее, установлено, что завещательный отказ исполняется только за счет полученного наследником наследственного имущества (в пределах его стоимости).

Исходя из этого принципа следует расширительно толковать норму п. 1, предусматривающую, что стоимость имущества определяется за вычетом долгов наследодателя. Для исполнения завещательного отказа наследственное имущество должно быть "очищено" не только от долгов наследодателя, но и от других расходов, вызванных его смертью, и расходов на охрану наследства и управление им (ст. 1174).

2. В абзаце 2 п. 1 ст. 1138 подчеркнуто, что исполнение завещательного отказа не должно парализовать или ограничивать действие ст. 1149. Во всех случаях наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, сохраняет это право в полном объеме. Завещательный отказ исполняется таким наследником за счет полученного им наследства сверх причитающейся ему обязательной доли.

3. В пункте 2 ст. 1138 установлено, что завещательный отказ, возложенный на нескольких наследников, не создает солидарного обязательства на стороне должников. Каждый наследник исполняет завещательный отказ в пределах перешедшей к нему доли в наследственном имуществе, если завещанием не предусмотрено иное.

Так, если исполнение завещательного отказа возложено на всех наследников по закону (без возложения завещательного отказа на каждого), каждый из них должен исполнить завещательный отказ в равной с другими доле, а если на наследников по завещанию - то в доле, соответствующей доле в завещанном наследственном имуществе.

4. В пункте 3 ст. 1138 перечислены случаи, когда право на завещательный отказ прекращается и наследник освобождается от обязанности его исполнения.

В числе обстоятельств, при наступлении которых прекращается право на завещательный отказ, выделены объективные (смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем, а также лишение права на получение завещательного отказа по основаниям недостойности) и субъективные: как и у наследников, у отказополучателей субъективное право на соответствующее имущественное предоставление, составляющее содержание завещательного отказа, возникает в случае, если отказополучатель подтвердит желание приобрести это право, т.е. если он "примет" завещательный отказ. Такое принятие может быть выражено путем заявления требования к наследнику, на которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ, либо путем "фактического использования" соответствующего права (например, проживание в жилом помещении, если право на проживание составляет содержание завещательного отказа). При этом требование исполнить завещательный отказ может исходить как от самого отказополучателя, так и от исполнителя завещания (пп. 4 п. 2 ст. 1135). "Принятие" завещательного отказа может быть осуществлено в течение трех лет со дня открытия наследства, независимо от того, путем каких действий осуществляется такое "принятие".

Отказополучатель может до истечения трех лет отказаться от завещательного отказа, что также влечет прекращение обязанности исполнить завещательный отказ (см. ст. 1160).

В пункте 3 ст. 1138 в качестве основания освобождения наследника от обязанности исполнить завещательный отказ не названа смерть отказополучателя после открытия наследства. Это объясняется тем, что праву на получение завещательного отказа придан срочный и личный характер (п. 4 ст. 1137). Следовательно, независимо от того, по каким причинам отказополучатель не потребовал исполнения завещательного отказа после открытия наследства (его смерть, отказ и т.п.), наследник освобождается от соответствующей обязанности.

5. Каждое из перечисленных в п. 3 ст. 1138 обстоятельств может повлечь два последствия: прекращение обязанности наследника исполнить завещательный отказ (1), возникновение права требовать исполнения завещательного отказа у подназначенного отказополучателя (2).

Применительно к подназначенному отказополучателю действуют те же нормы, которые установлены для основного отказополучателя (ст. 1137 и 1138), за исключением начала действия трехгодичного срока для осуществления права на завещательный отказ. Этот срок должен исчисляться не с момента открытия наследства, а со дня возникновения у подназначенного наследника права на завещательный отказ (см. п. 2 ст. 1154, которая должна применяться по аналогии).

 

Статья 1139. Завещательное возложение

 

Комментарий к статье 1139

 

1. Абзац 1 п. 1 ст. 1139 содержит условия, при которых завещательное распоряжение является "завещательным возложением".

а) В отличие от завещательного отказа, в завещательном возложении речь идет об обязании наследника совершить действия, которые могут носить как имущественный, так и неимущественный характер.

б) Существенное значение имеет цель совершения таких действий: общеполезная цель.

Именно осуществление действий для достижения общеполезной цели отличает завещательное возложение. В ранее действовавшем законодательстве суть завещательного возложения была выражена в самом наименовании ст. 539 ГК 1964 г.: "Возложение на наследника совершения действий для общеполезной цели".

Так, если в завещании на наследника возлагается обязанность предоставить входящее в состав наследства жилое помещение в пожизненное пользование определенному лицу - это завещательный отказ, а если детскому дому на период, пока для этого детского дома не будет возведено здание, - это завещательное возложение. И то и другое распоряжение носит имущественный характер.

в) В отличие от завещательного отказа, исполнение завещательного возложения может быть возложено не только на всех или нескольких наследников, но и непосредственно на исполнителя завещания. Последний может рассматриваться как обязанное лицо только при условии, что в завещании специально выделена часть наследственного имущества, необходимая для завещательного возложения.

2. В абзаце 2 п. 1 впервые в нашем законодательстве в рамках завещательного возложения предусмотрена обязанность содержать принадлежавших завещателю домашних животных, ухаживать и надзирать за ними.

Соответствующие действия в своей основе можно отнести к действиям имущественного характера, в связи с чем на них, как и на любое завещательное возложение, предметом которого являются такие действия, распространяются правила о завещательном отказе, содержащиеся в ст. 1138 (п. 2 ст. 1139).

Для исполнения завещательного возложения с неимущественным содержанием специальные сроки для требования его исполнения не установлены.

3. Возложение, в отличие от завещательного отказа, не имеет личного характера.

В результате завещательного возложения возникает обязательство, в котором на стороне, имеющей право требования, выступает не определенное лицо (отказополучатель), а неопределенное множество заинтересованных лиц. Помимо их самих требовать исполнения может исполнитель завещания, любой из наследников. В завещании такой перечень лиц (кроме заинтересованных) может быть расширен.

 

Статья 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение

 

Комментарий к статье 1140

 

1. В статье 1140 закреплен принцип, согласно которому завещательный отказ или завещательное возложение в конечном счете обременяет не конкретного наследника, а его наследственную долю.

Из этого следует, что завещательный отказ или завещательное возложение имеет абсолютный характер, а наследник является лишь исполнителем воли завещателя.

Поэтому, если наследник, на которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, по каким-либо причинам не принимает наследство (умер до, после или одновременно с наследодателем, не принял наследство или отказался от него, отстраняется от наследования как недостойный и др.), исполнить завещательный отказ или возложение обязан тот (те) наследник, к которому перешла доля отпавшего наследника.

При этом исполняется завещательный отказ или возложение другим наследником только в пределах доли, поступившей к нему в порядке приращения (ст. 1146, 1156, 1161).

2. Соответствующее положение: обязанность исполнения завещательного отказа или возложения переходит к другим наследникам, получившим долю отпавшего наследника, содержалось и в ранее действовавшем законодательстве (ч. 5 ст. 538 ГК 1964 г.).

Новым является лишь то, что эта норма утратила императивный характер. Она стала диспозитивной. Следуя принципу свободы завещания, ст. 1140 закрепляет право завещателя установить на этот случай иное, например прекратить действие завещательного отказа или возложения.

 

Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

 

Статья 1141. Общие положения

 

Комментарий к статье 1141

 

1. В прежнем законодательстве не было норм, которые можно было бы считать точными аналогами правил, содержащихся в ст. 1141. Но те три важнейших принципа наследования по закону, которые в этой статье установлены, - ограничение круга наследников лицами, прямо в законе указанными (1), разделение наследников на группы (очереди) и призвание каждой из них к наследованию в порядке очередности (2), а также равенство долей наследников по закону (3), были совершенно определенно выражены и в прежних законах - в Основах 1961 г. (ст. 118), в ГК 1964 г. (ч. 1 и 2 ст. 532) и в Основах 1991 г. (ст. 154). В новом ГК они сформулированы более точно, с необходимыми разъяснениями (абз. 2 п. 1 ст. 1141) и указанием на имеющиеся исключения (п. 2 ст. 1142).

2. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК (см. комментарий к ст. 1111).

Следует иметь в виду, что наследниками по закону (как и по завещанию) могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1116).

3. Гражданский кодекс 1964 г. до 17 мая 2001 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. Затем в связи с внесенными в ст. 532 ГК 1964 г. изменениями и дополнениями <*> круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех. Комментируемый Кодекс устанавливает восемь очередей наследников по закону.

--------------------------------

<*> См.: Федеральный закон от 14 мая 2001 г. "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" // СЗ РФ. 2001. N 21. Ст. 2060.

 

Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения числа случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.

4. В абзаце 2 п. 1 ст. 1141 определены те ситуации (обстоятельства), которые охватываются содержащимися в этой норме словами "если нет наследников" и таким образом служат основанием для призвания к наследованию наследников последующей (второй или соответственно третьей и т.д.) очереди. Следует иметь в виду, что призвание наследников следующей очереди возможно и тогда, когда наследников предшествующих очередей "нет" вследствие сочетания названных в абз. 2 п. 1 обстоятельств: одних нет в живых, другие лишены наследства, третьи от него отказались и т.п.

5. Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву представления (см. ст. 1146).

 

Статья 1142. Наследники первой очереди

 

Комментарий к статье 1142

 

1. Дети, рожденные от родителей, состоящих между собой в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

2. По общему правилу дети, рожденные от родителей, не состоявших между собой в зарегистрированном браке, и при отсутствии записи об отце в свидетельстве о рождении, наследуют по закону только после смерти матери. Однако имеется ряд исключений из этого правила, когда право наследовать по закону ребенок приобретает и после смерти отца, несмотря на то что в браке с ним мать ребенка не состояла.

Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. <*> от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют по закону как после смерти матери, так и после смерти отца.

--------------------------------

<*> Ведомости СССР. 1944. N 37.

 

Во-вторых, в соответствии со ст. 48 СК отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установить место нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - по решению суда (п. 4).

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (п. 4 ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка, возможность подачи которых в органы загса предусмотрена ст. 48 СК, отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, может быть установлен в судебном порядке по правилам гражданского процессуального законодательства юридический факт - факт признания отцовства (ст. 50 СК).

3. Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняет право на получение после них наследства.

4. Наследниками первой очереди являются усыновленные (удочеренные) дети наследодателя.

Прежнее законодательство при определении круга наследников первой очереди прямо приравнивало усыновленных к родным детям наследодателя - "дети (в том числе усыновленные)". Такие формулировки содержались в Основах 1961 г. (ч. 1 ст. 118), в Основах 1991 г. (ч. 1 ст. 154) и в ГК 1964 г. (ч. 1 ст. 532). Новый ГК установил общее правило, приравнивающее усыновленного и его потомство и усыновителя и его родственников при наследовании по закону во всех правоотношениях к кровным родственникам (см. ст. 1147). Поэтому отпала необходимость упоминать о наследственных правах этих лиц при определении отдельных очередей наследников по закону.

С 27 сентября 1996 г. в соответствии со ст. 125 СК усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела об установлении усыновления ребенка рассматриваются судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством, с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу этого решения суда об установлении усыновления ребенка.

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу этого решения направляет выписку из него в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения. Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют права наследовать имущество кровных родителей, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 137 СК: при усыновлении ребенка одним лицом его права могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей указывается в решении суда. Если дети усыновлены после смерти кровных родителей, имущество которых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают (подробнее см. п. 11 - 13 комментария к ст. 1147).

5. Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) как наследники седьмой очереди (см. п. 3 ст. 1145), если только не имело места усыновление или удочерение. При усыновлении (удочерении) они призываются к наследованию в порядке первой очереди.

6. Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Единственное исключение из этого правила - случаи, когда переживший супруг находился в фактических, но признанных в судебном порядке, брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с п. 4 ст. 247 ГПК.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке ст. 247 ГПК. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при одновременном наличии следующей совокупности обстоятельств:

- в случае смерти одного или обоих супругов;

- если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;

- если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.024 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>