Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Исследовательский центр частного права 5 страница



В одном случае предписание закона о включении соответствующего имущества в состав наследства выражено не путем установления нормы права, а посредством использования юридического термина. ГК в ряде постановлений применительно к пожизненному владению земельным участком употребляет термин "наследуемое" (ст. 216, 265, 266, 267). Термин "наследуемое" употребляется также и Земельным кодексом (ст. 21).

12. От имущественных прав и имущественных обязанностей, входящих в состав наследства и переходящих к наследникам в порядке универсального правопреемства, следует отличать права и обязанности, которые впервые возникают в лице наследников (или впервые возлагаются на них). Эти права и обязанности не принадлежали умершему, а являются только правами самого наследника. Они не входили в состав наследства и не были объектами преемства. Такие права не являются также модификацией имущественных прав, входящих в состав наследства, произошедшей в результате отступления от принципа перехода прав и обязанностей в неизменном виде (см. комментарий к ст. 1110).

В то же время эти вновь образовывающиеся права и обязанности функционально связаны с наследованием. Они возникают в лице их субъектов именно потому, что те являются наследниками, т.е. лицами, к которым в порядке универсального правопреемства перешли те имущественные права и имущественные обязанности, которые входили в состав наследства.

Рассматриваемая группа прав и обязанностей появляется под действием специальных постановлений закона. Нормы этого рода довольно многочисленны. Они содержатся уже в самом разделе V "Наследственное право".

В частности, указав, что пай члена кооператива входит в состав его наследства, ГК наделяет наследника члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива правом быть принятым в члены соответствующего кооператива (п. 1 ст. 1177). Кроме того, когда в состав наследства входят ограниченно оборотоспособные вещи, на наследника закон возлагает обязанность получить специальное разрешение и дает ему право получить сумму от реализации соответствующего имущества в случае отказа в выдаче такого разрешения (ст. 1180). В разделе V имеются и другие правила подобного рода (см. п. 1 ст. 1176).

Положения, наделяющие наследников некоторыми правами и возлагающие на них определенные обязанности, содержатся и в других разделах ГК. В частности, наследники поверенного обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения смертью поверенного. Они обязаны также принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, а затем передать это имущество доверителю (ст. 979). Кроме того, закон предусматривает, что в случае прекращения доверенности смертью лица, которому она была выдана, его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность (п. 3 ст. 189).



В ряде случаев ГК наделяет наследников правами гражданско - процессуального характера. В частности, наследники дарителя имеют право требовать в суде отмены дарения, если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя (п. 1 ст. 578). Наследники жертвователя наделены правом требовать отмены пожертвования, если использование пожертвованного имущества осуществляется не в соответствии с указаниями жертвователя (п. 5 ст. 582). Наследникам застрахованного лица закон предоставляет право на иск о признании договора личного страхования недействительным (п. 2 ст. 934). ГК устанавливает также, что в случае и порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться наследниками правообладателя (п. 1 ст. 150).

Закон возлагает на наследников и обязанности, являющиеся по своей природе административно - правовыми. В частности, Федеральный закон от 26 мая 1996 г. "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" <*> устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда РФ, наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. Впрочем, он также дает наследнику и право отказаться от них, определяя последствия такого отказа (ст. 25).

--------------------------------

<*> СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591.

 

Еще один пример такого рода есть в законодательстве о культурных ценностях. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. "О вывозе и ввозе культурных ценностей" <*> устанавливает, что вывоз этих ценностей производится на основании свидетельств, выдаваемых Министерством культуры РФ. Однако согласно Приказу Министерства культуры РФ от 7 августа 2001 г. N 844 "Об уточнении порядка оформления документации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории Российской Федерации", наследники лица, вывозящие личные награды наследодателя, на ношение которых имеется удостоверение, вправе без получения указанного свидетельства вывезти за границу ордена и медали, созданные более 50 лет назад.

--------------------------------

<*> Ведомости РФ. 1993. N 20. Ст. 718.

 

13. Часть 3 ст. 1112 содержит правило, исключающее из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Оно является одним из частных выводов из более общих положений ГК, содержащихся, с одной стороны, в п. 1 ст. 1110, согласно которому при наследовании к другим лицам переходит только имущество умершего, а с другой стороны - из нормы, имеющейся в п. 1 ст. 150. Последняя предусматривает, что "жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом".

14. До последнего времени ни в теории, ни на практике ни у кого не вызывала сомнений возможность наследования имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, равно как и возможность применения к таким случаям общих норм наследственного права. Однако в связи с некоторым расхождением между ч. 1 ст. 1112 и ст. 128 ГК иногда можно услышать мнение, что теперь согласно формулировке ст. 1112 исключительные права не входят в состав наследства.

В ст. 128 к объектам гражданских прав отнесены "вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага". Подобный перечень при буквальном толковании приводит к выводу о том, что исключительные права не относятся к имущественным и, следовательно, не охватываются понятием "имущество". А в ч. 1 ст. 1112 говорится, что в состав наследства входят вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, но об исключительных правах не упоминается. Тем не менее никакого противоречия здесь нет.

Исключительные права прямо названы имущественными правами в Законе об авторском праве (ст. 16) и в Законе о правовой охране программ (ст. 10). Согласно всем этим Законам содержание исключительного права, принадлежащего правообладателю, заключается в праве использовать самостоятельно или разрешать третьим лицам использование результата творческой деятельности. При этом предусмотрено, что исключительное право переходит по наследству (ст. 27 и 29 Закона об авторском праве, п. 2 ст. 11 Закона о правовой охране программ, п. 2 ст. 6 Закона о правовой охране топологий ИМС). В Патентном законе исключительное право прямо не названо имущественным, но его содержание аналогично содержанию исключительных прав в вышеназванных Законах (п. 2 ст. 3 и п. 1 ст. 10), и также предусмотрен его переход по наследству (п. 7 ст. 10). Безусловной ошибкой является то, что в ст. 37 Закона об авторском праве к исключительным правам исполнителя (наряду с правом на использование) отнесены такие личные неимущественные права, как право на имя и право на защиту исполнения или постановки от искажения. Однако в п. 7 ст. 43 этого Закона прямо указано, что по наследству переходит только право исполнителя на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

Таким образом, из содержания вышеназванных Законов можно сделать совершенно определенный вывод о том, что исключительные права являются правами имущественными и переходят по наследству.

Формулировка ст. 128 ГК, как представляется, не должна использоваться для текстуального толкования хотя бы из-за того, что она совершенно очевидно построена на нескольких различных классификационных основаниях (видимо, с целью сделать содержащийся в ней перечень объектов более наглядным). Игнорирование этой особенности указанной статьи может привести к выводу о том, что, например, требования, вытекающие из договоров по поводу выполнения работ или оказания услуг, также нельзя отнести к имущественным правам. Кроме того, ст. 128 далеко не единственная в ГК, касающаяся понятия "имущество", и анализ других норм Кодекса показывает, что содержание данного понятия может быть различным в зависимости от того, к каким правоотношениям оно применяется.

Наиболее широкое толкование термина "имущество" дано в п. 2 ст. 132 ГК, определяющем предприятие как имущественный комплекс, в состав которого "входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором". Аналогичное определение дано и в п. 2 ст. 340 ГК: при ипотеке предприятия в целом право залога распространяется "на все входящее в его состав имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и исключительные права...". В п. 1 ст. 1013 ГК указано, что объектом доверительного управления могут быть в числе прочего "исключительные права и другое имущество". Таким образом, понятие "имущество", включающее исключительные права как разновидность имущественных прав, не только вполне допустимо, но и широко используется в ГК.

Сама структура ст. 1112 показывает, что в ее ч. 1 понятие "имущество" использовано в максимально широком смысле, а его ограничения даны в абз. 2, называющем права и обязанности, которые хотя и являются имущественными, не переходят по наследству вследствие их тесной связи с личностью умершего, а также права и обязанности, которые не могут переходить по наследству из-за прямого запрета, содержащегося в самом ГК или других законах.

В ч. 3 ст. 1112 предусмотрено, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства.

К личным неимущественным правам относится, в частности, право авторства, признаваемое за всеми создателями результатов творчества (произведений науки, литературы, искусства, изобретений; промышленных образцов, полезных моделей и т.д.), а также некоторые другие права. Так, по Закону об авторском праве автору принадлежат также право на имя, право на защиту репутации автора и право на обнародование произведения (п. 1 ст. 15). Закон устанавливает, что личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются у него в случае уступки им исключительных прав на использование произведения (п. 3 ст. 15). Статья 29 этого Закона предусматривает, что право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения по наследству не переходят. При этом наследники автора имеют право осуществлять защиту этих прав. Их правомочия по защите не ограничиваются никаким сроком, а при отсутствии наследников защиту указанных прав должен осуществлять специально уполномоченный орган Российской Федерации.

Последние положения прямо вытекают из ст. 150 ГК, в соответствии с которой личные неимущественные права, принадлежавшие умершему, в случаях и порядке, предусмотренных законом, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Это никак не противоречит принципу неотчуждаемости и непередаваемости таких прав, так как наследники или другие лица в этих случаях действуют либо в своих, либо в общественных интересах, осуществляя, по существу, уже свое собственное право.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что к наследованию прав в области интеллектуальной собственности должны применяться общие правила, и лишь некоторые особенности их наследования отражены в специальных законах.

Такой специфической чертой является переход к наследникам прав на определенный срок, продолжительность которого точно установлена в законе и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Так, авторское право на произведения науки, литературы, искусства действует по общему правилу в течение всей жизни и 50 лет после смерти автора (ст. 27 Закона об авторском праве), право исполнителя (относится к смежным правам) - в течение 50 лет после первого исполнения или постановки (ст. 43 названного Закона), право патентообладателя - в течение срока действия патента (20 лет для изобретений, 10 лет для промышленных образцов с правом продления на 5 лет) (ст. 3 Патентного закона) и т.д. Соответствующие права переходят наследникам на оставшийся срок их действия.

 

Статья 1113. Открытие наследства

 

Комментарий к статье 1113

 

1. Статья 1113 определяет открытие наследства как юридический факт, в силу которого возникают наследственные правоотношения. Закон связывает открытие наследства со смертью гражданина либо с объявлением его в судебном порядке умершим. ГК 1964 г. не содержал специальной нормы об открытии наследства, однако это не означает, что рассматриваемую норму можно с полным основанием считать новеллой российского законодательства, поскольку ст. 528 ГК 1964 г. ("Время открытия наследства") в качестве событий, влекущих открытие наследства, также упоминала смерть наследодателя или объявление его умершим <*>.

--------------------------------

<*> Согласно дореволюционному российскому законодательству и судебной практике открытие наследства связывалось с наступлением одного из четырех событий: 1) смерти лица; 2) лишения его всех прав состояния; 3) пострижения в монашество, что влекло утрату всех прав гражданского состояния; 4) безвестного отсутствия лица в течение продолжительного времени.

 

2. Основания для объявления гражданина умершим предусмотрены ст. 45 ГК. По общему правилу гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет (по ранее действовавшему законодательству - до 1 января 1995 г. - этот срок составлял три года). Однако, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может принять решение об объявлении гражданина умершим по истечении шести месяцев со дня его пропажи. Указанное правило не применяется, если военнослужащий или иной гражданин пропал без вести в связи с военными действиями. В этом случае он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Для объявления гражданина умершим не требуется предварительного признания его безвестно отсутствующим.

3. В случае явки или обнаружения места нахождения гражданина, ранее объявленного умершим, в отношении принадлежавшего ему имущества возможен поворот наследственного правопреемства. В соответствии со ст. 46 ГК такой гражданин независимо от времени своей явки вправе потребовать от любого лица (в том числе от лица, к которому имущество непосредственно перешло в порядке наследования) возврата сохранившегося имущества, безвозмездно перешедшего к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые, согласно п. 3 ст. 302 ГК, не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, гражданин, объявленный умершим и впоследствии явившийся, вправе истребовать свое имущество у лиц, к которым это имущество перешло по возмездным сделкам, если будет доказано, что в момент приобретения имущества эти лица знали, что он находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре должна быть возмещена его стоимость.

 

Статья 1114. Время открытия наследства

 

Комментарий к статье 1114

 

1. Определение времени открытия наследства (п. 1 ст. 1114), т.е. момента возникновения наследственных правоотношений, имеет весьма важное значение.

На день открытия наследства определяется состав наследственного имущества (ст. 1112) и круг наследников (ст. 1116), а также место открытия наследства (ст. 1115). На день открытия наследства устанавливаются факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивенцев наследодателя, их нахождения на его иждивении и совместного с наследодателем проживания в течение не менее одного года (ст. 1148).

Со дня открытия наследства исчисляются сроки для принятия наследства (ст. 1154 и 1156) и для отказа от него (ст. 1157), срок, по истечении которого выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1163), срок для согласия на осуществление функций исполнителя завещания (ст. 1134), срок исковой давности по требованиям отказополучателя к наследнику, на которого возложен завещательный отказ, и срок, по истечении которого право на получение завещательного отказа переходит к подназначенному отказополучателю (ст. 1137), срок, в течение которого раздел наследственного имущества, перешедшего в общую долевую собственность наследников, осуществляется с учетом особенностей, установленных разделом V (ст. 1164), срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им (ст. 1171), срок для заявления членами семьи наследодателя и его нетрудоспособными иждивенцами требований о выплате не полученных наследодателем при жизни сумм заработной платы, пенсий, пособий, алиментов и платежей по возмещению вреда (ст. 1183).

2. Днем открытия наследства является день смерти гражданина, указанный в свидетельстве о смерти, которое выдается органом записи актов гражданского состояния (ст. 47 ГК, ст. 64 - 68 Закона об актах гражданского состояния).

В случае установления факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах в порядке, предусмотренном ст. 247 - 251 ГПК, днем открытия наследства считается день смерти лица, указанный в решении суда.

Если лицо было в судебном порядке объявлено умершим, то по общему правилу его наследство считается открывшимся в день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Однако, если гражданин, объявленный впоследствии умершим, пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и суд в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК признал днем его смерти день предполагаемой гибели, то этот день и будет считаться днем открытия наследства. Однако сроки на принятие и отказ от наследства в этом случае исчисляются со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим (см. п. 1 ст. 1154, п. 2 ст. 1157).

3. Пункт 2 ст. 1114 содержит новеллу, связанную с проблемой комориентов, т.е. лиц, умерших одновременно. К таковым закон относит лиц, умерших в один и тот же день. С учетом того, что время смерти не всегда поддается установлению с точностью до часов и минут, подобное допущение следует признать справедливым. Тем не менее на практике оно может в некоторых (хотя, очевидно, достаточно редких) случаях привести к парадоксальным результатам. Так, может оказаться, что граждане, умершие на самом деле одновременно, комориентами считаться не будут, поскольку они находились в разных часовых поясах, и один из них будет наследовать после другого, поскольку в момент их одновременной смерти в его часовом поясе уже наступили следующие календарные сутки. Напротив, возможна ситуация, когда комориентами будут признаны граждане, один из которых скончался более чем через 24 часа после другого.

Следует отметить, что норма о комориентах имеет значение только для устранения в подобных случаях наследственной трансмиссии (см. ст. 1156). К наследованию по праву представления она не применяется (см. ст. 1146).

 

Статья 1115. Место открытия наследства

 

Комментарий к статье 1115

 

1. Установление места открытия наследства, чему посвящена ст. 1115, необходимо для решения целого ряда важнейших практических вопросов, возникающих в связи с наследственным правопреемством. Именно нотариус по месту открытия наследства заводит наследственное дело и осуществляет все необходимые нотариальные действия (см. ст. 61 - 66, 69, 70 Основ законодательства о нотариате) <*>:

--------------------------------

<*> Некоторые из указываемых действий могут осуществляться и другими нотариусами - либо самостоятельно, либо по поручению нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело.

 

- извещение наследников об открывшемся наследстве;

- получение заявлений о принятии наследства и об отказе от него;

- принятие претензий от кредиторов наследодателя;

- принятие мер по охране наследственного имущества и управлению им, а также выдача поручений о принятии таких мер в отношении наследственного имущества, находящегося не в месте открытия наследства;

- опись наследственного имущества и передача его на хранение;

- выдача распоряжений об оплате за счет наследственного имущества расходов, возмещение которых предусмотрено законодательством;

- выдача свидетельства о праве на наследство.

Таким образом, место открытия наследства определяется с целью локализации наследственных правоотношений, обеспечивающей их территориальную привязку к определенному нотариальному округу. В результате обеспечивается юридическая целостность наследственного имущества, а наследники, кредиторы наследодателя и другие заинтересованные лица имеют возможность установить, в какую нотариальную контору им следует обращаться.

2. По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В этой части действующий ГК воспроизводит норму ст. 529 ГК 1964 г.

В соответствии со ст. 20 ГК местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (т.е. малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Из этого следует, что в случае смерти малолетнего местом открытия наследства считается место, где на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживают его родители или усыновители, а в случае смерти гражданина, находящегося под опекой (независимо от его возраста), - место, где на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживает его опекун. Если несовершеннолетний или иной гражданин, нуждающийся в опеке, находится в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении либо помещен в такое учреждение, то в случае его смерти местом открытия наследства считается место нахождения соответствующего учреждения, признаваемого согласно п. 4 ст. 35 ГК опекуном такого лица.

3. Часть 2 ст. 1115 касается случаев, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, однако после его смерти на территории России осталось право. В таких случаях место открытия наследства определяется не по последнему месту жительства наследодателя, а по месту нахождения наследственного имущества.

Следует обратить внимание на то, что вопрос об определении места открытия наследства по критерию места нахождения наследственного имущества регламентирован в действующем ГК более развернуто, нежели в ранее действовавшем законодательстве.

Во-первых, ст. 529 ГК 1964 г. не касалась случаев, когда последнее место жительства наследодателя известно, но находится за пределами России.

Во-вторых, если наследственное имущество находилось в разных местах, то в соответствии с указанной нормой местом открытия наследства считалось место нахождения "основной части" этого имущества. В дальнейшей конкретизации этого положения не было особой необходимости, поскольку в ГК 1964 г. отсутствовало деление вещей на движимые и недвижимые. Статья 1115, исходя из принятой в новом ГК классификации объектов гражданских прав и закрепленного в нем особого правового режима недвижимости, предусматривает, что если в состав наследства лица, последнее место жительства которого неизвестно или находится за пределами России, входит недвижимое имущество, то местом открытия наследства считается место нахождения такого имущества или его наиболее ценной части. Это правило действует и в тех случаях, когда стоимость движимого имущества, входящего в состав того же наследства и находящегося в каком-либо ином месте, превышает стоимость недвижимого имущества. Таким образом, место нахождения движимого имущества имеет значение для определения места открытия наследства только тогда, когда после смерти наследодателя не осталось на территории России никакого недвижимого имущества.

 

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию

 

Комментарий к статье 1116

 

1. Статья 1116 определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. При наследовании по закону в него входят граждане и Российская Федерация (в случае, если наследство оказывается выморочным - см. ст. 1151), а при наследовании по завещанию - граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. С учетом положений п. 1 ст. 2 ГК к наследованию могут призываться не только российские граждане и юридические лица, но также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица.

Нетрудно заметить, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством указанный перечень существенно расширяет круг возможных наследников по завещанию. Если в соответствии со ст. 534 ГК 1964 г. завещание можно было составить в пользу государства в целом, то теперь имущество может быть завещано не только Российской Федерации, но также и субъектам РФ, и муниципальным образованиям. Более того, прямо предусмотрена возможность завещать имущество иностранным государствам и международным организациям.

Расширение круга наследников по завещанию коснулось и юридических лиц. Теперь наследовать имущество по этому основанию могут любые юридические лица, которым имущество может принадлежать на праве собственности, а не только государственные, кооперативные и иные общественные организации.

2. В числе лиц, которые могут призываться к наследованию, закон называет граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после его смерти. Такие лица именуются насцитурусами (лат. nasciturus - тот, кто должен родиться в будущем). Проблема защиты интересов насцитурусов восходит к римскому праву, в котором существовало правило о том, что "зачатый ребенок считается уже родившимся, если такое допущение отвечает его интересам" ("infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur").

Нормы о защите интересов зачатых, но еще не родившихся детей не исчерпываются вопросами наследственного права. В ГК можно, в частности, указать также на положения ст. 1088 и 1089 о праве ребенка потерпевшего, родившегося после его смерти, на возмещение вреда, понесенного в результате смерти кормильца.

Согласно ст. 530 ГК 1964 г. к наследованию по закону из числа детей, родившихся после смерти наследодателя, могли призываться только его дети. Новый ГК не содержит такого ограничения. Соответственно к наследованию как по закону, так и по завещанию могут призываться любые наследники, если они были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти.

Гражданин может завещать свое имущество лицам, которые на момент составления завещания даже еще не зачаты. Например, завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сестры наследодателя, и если к моменту открытия наследства таковой будет зачат, то он будет призван к наследованию, если родится живым после открытия наследства.

3. Применительно к наследственным правам юридических лиц на практике возникает вопрос о том, может ли быть призвано к наследованию юридическое лицо, которое к моменту открытия наследства претерпело те или иные видоизменения по сравнению с тем периодом времени, когда было составлено завещание (например, если изменилось фирменное наименование указанного в завещании юридического лица либо оно было реорганизовано путем слияния, присоединения его к другому юридическому лицу, разделения или преобразования).

Поскольку в абз. 2 п. 1 ст. 1116 четко установлено, что к наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, для призвания юридического лица к наследованию важно, чтобы произошедшие с юридическим лицом видоизменения не затрагивали его юридической личности, т.е. чтобы на момент открытия наследства юридическое лицо оставалось тем же субъектом права, каким оно было на момент составления завещания. Если же между двумя этими моментами (юридическими фактами) в отношении юридического лица имело место универсальное правопреемство, то указанное в завещании юридическое лицо более не существует и, стало быть, другое юридическое лицо, являющееся его правопреемником, наследовать не может.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.023 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>