Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Исследовательский центр частного права 13 страница



 

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (под ред. И.М. Кузнецовой) включен в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство БЕК, 1996.

 

 

Поскольку сохранение родственных отношений усыновленного с родственниками по происхождению из прежней семьи зависит от решения суда, такие отношения сохраняются с теми лицами, которые названы в решении суда. К сожалению, СК не содержит на этот счет достаточно точного указания (п. 5 ст. 137), а Гражданский процессуальный кодекс об этой обязанности суда не упоминает (см. ст. 263.5 и другие статьи гл. 29.1). Недостаточно определенно указал на эту обязанность суда и Верховный Суд России, давая судам разъяснения о применении законодательства об усыновлении <*>.

--------------------------------

<*> См. п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. N 9 // Бюллетень ВС РФ. 1997. N 9.

 

13. В случаях сохранения в соответствии с п. 3 ст. 137 СК родственных отношений усыновленного с одним из его родителей наследовать по закону могут:

- усыновленный после смерти родителя и родитель после смерти усыновленного как наследники первой очереди (п. 1 ст. 1142);

- дети, внуки или другие потомки усыновленного после смерти его родителя по праву представления (п. 2 ст. 1142);

- родитель усыновленного после смерти ребенка усыновленного как наследник второй очереди (п. 1 ст. 1143) и после смерти внука усыновленного как наследник четвертой очереди (п. 2 ст. 1145).

В случаях сохранения в соответствии с п. 4 ст. 137 СК родственных отношений усыновленного с дедом и (или) бабушкой со стороны умершего родителя наследовать по закону могут:

- усыновленный, его дети или другие его потомки по праву представления (п. 2 ст. 1142);

- дед и (или) бабушка усыновленного после его смерти как наследники второй очереди (п. 1 ст. 1143) и после смерти ребенка усыновленного как наследники четвертой очереди, т.е. как прадедушка и (или) прабабушка этого ребенка (п. 2 ст. 1145).

Сказанное, разумеется, не исключает наследования этих лиц не в силу родства соответствующей степени, а в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя на основании п. 1 ст. 1148 (при сохранении родственных отношений) или п. 2 этой статьи (при их отсутствии).

Лица, которые в соответствии с п. 3 ст. 1147 наследуют по закону вследствие того, что судом сохранены родственные отношения усыновленного с его родителем или дедушкой и (или) бабушкой со стороны умершего родителя, наследуют по общим правилам, включая правила о праве на обязательную долю в наследстве (ст. 1149), о наследственной трансмиссии (ст. 1156) и др.



14. Российское законодательство о наследовании никогда не предусматривало последствий отмены усыновления и признания усыновления недействительным.

Семейный кодекс перечисляет главные основания отмены усыновления и устанавливает, что оно возможно и по другим основаниям, "исходя из интересов ребенка" (ст. 141). По общему правилу отмена усыновления возможна лишь при условии, что к моменту предъявления такого требования усыновленный не достиг совершеннолетия, а после достижения им совершеннолетия усыновление может быть отменено лишь при согласии усыновителя, усыновленного и его родителей (ст. 144 СК).

Для отношений в области наследования главное значение имеет то, что с отменой усыновления "взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка" (п. 1 ст. 143 СК). В связи с таким прекращением прав в отношениях между одними лицами и возникновением взамен них прав в отношениях с участием других лиц может возникнуть ряд сложных вопросов наследственного права.

При решении вопросов такого рода следует исходить из того, что отмена усыновления есть не признание его вообще не существовавшим, а лишь прекращение его на будущее. Поэтому все те права в области наследования, которые возникли вследствие усыновления в период его существования, не могут быть объявлены недействительными. Если эти права возникли и осуществлены до отмены усыновления, нет оснований для их прекращения. Вопрос же заключается в том, в какой момент растянутого во времени процесса приобретения наследства следует считать, что наследственные права осуществлены и потому прекращены быть уже не могут. Закон не содержит ответа на этот вопрос. По многим основаниям правильным представляется считать принятие наследником наследства фактом, свидетельствующим об осуществлении наследственных прав.

Соответственно должен решаться и противоположный вопрос - о восстановлении наследственных прав усыновленного и его потомства в его прежней семье. Если в период существования усыновления там открылось наследство, на которое усыновленный имел бы право, если бы не был усыновлен, то все зависит от того, было ли до отмены усыновления это наследство принято теми лицами, для которых право принять это наследство (или его часть) возникло благодаря отсутствию усыновленного в числе наследников.

Сам момент отмены усыновления определен законом. Оно отменяется в судебном порядке (п. 1 ст. 140 СК) и прекращается со дня вступления судебного решения о его отмене в законную силу (п. 3 ст. 140 СК).

В отличие от ранее действовавшего законодательства Семейный кодекс не предусматривает возможности признания усыновления недействительным. Поэтому, если такие нарушения, которые прежде являлись основаниями недействительности усыновления (принятие решения об усыновлении на основании подложных документов, усыновление лицом, лишенным родительских прав или ограниченно дееспособным, фиктивность усыновления), допущены "при усыновлении ребенка в судебном порядке, то они могут явиться основанием к отмене судебного решения", а не для признания усыновления недействительным <*>.

--------------------------------

<*> См.: п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. N 9.

 

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

 

Комментарий к статье 1148

 

1. Правило о включении в круг наследников по закону "нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего", и о наследовании ими его имущества "наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию", содержалось в ч. 3 ст. 532 ГК 1964 г. В таком виде оно было первоначально установлено Основами 1961 г. (ч. 4 ст. 118).

Принцип, лежащий в основе этой нормы прежнего законодательства, сохранен и в ст. 1148. Так же как и в действовавшем ранее законодательстве, в ст. 1148 решается вопрос о признании наследниками по закону и призвании к наследованию тех нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые не наследуют по закону по иным основаниям - потому, что принадлежат к наследникам той очереди, которая не призывается к наследованию, либо не имеют оснований наследовать по праву представления (ст. 1146), либо вообще не принадлежат к числу наследников по закону первых семи очередей (ст. 1142 - 1145). Но в новом ГК, в отличие от ранее действовавшего, установлены разные условия призвания к наследованию тех нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые тем не менее входят в круг наследников по закону какой-либо из очередей, не призываемых к наследованию (п. 1 ст. 1148), и тех, которые в этот круг вообще не входят (п. 2 ст. 1148).

2. На основании как п. 1, так и п. 2 ст. 1148 к наследованию могут быть призваны только те находившиеся на иждивении наследодателя лица, которые были "нетрудоспособными ко дню открытия наследства".

Понятие "нетрудоспособность", которым в течение многих лет руководствуются суды при разрешении споров, связанных с наследованием, было сформулировано в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6: "Суды должны иметь в виду, что к нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших 55, а мужчин 60 лет, инвалидов I, II и III групп, независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости и инвалидности, а также лиц, не достигших шестнадцати лет, а учащихся - восемнадцати лет" (п. 2).

Гражданское право в данном случае, ориентируясь на формальные признаки нетрудоспособности (определенный возраст, инвалидность), исходит из того, что с этими признаками, как правило, связана и фактическая нетрудоспособность, полная или значительная. Такое понимание нетрудоспособности в гражданском праве всегда было уже понятия нетрудоспособности, определяемого критериями, установленными в пенсионном законодательстве. Поэтому судебная практика никогда не признавала нетрудоспособными для целей наследования лиц, имеющих право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях (шахтеров, военнослужащих, артистов балета и др.), если к моменту открытия наследства они не достигли общего пенсионного возраста. Этот подход должен быть сохранен и в дальнейшем, несмотря на то что к настоящему времени границы понятия нетрудоспособности в пенсионном законодательстве, по-видимому, еще более расширились <*>.

--------------------------------

<*> См. ст. 27 и 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2001. N 52 (Часть I). Ст. 4920; Российская газета. 2002. 30 июля.

 

Подтверждением нетрудоспособности, связанной с возрастом, могут служить паспорт, свидетельство о рождении, а нетрудоспособности, связанной с состоянием здоровья, - пенсионное удостоверение, справка МСЭК или учреждения Государственной службы медико - социальной экспертизы <*>.

--------------------------------

<*> СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4127.

 

Для целей наследования на основании ст. 1148 достаточно, чтобы лицо было нетрудоспособным "ко дню открытия наследства" (см. п. 1 ст. 1114). Не требуется, чтобы оно было нетрудоспособным на протяжении всего времени, когда находилось на иждивении наследодателя, или хотя бы последнего года.

3. Основанием призвания к наследованию по правилам ст. 1148 нетрудоспособного гражданина является то обстоятельство, что он находился на иждивении умершего и с его смертью, если будет лишен возможности получить что-либо по наследству, окажется без основного источника средств к существованию.

Для того чтобы избежать причисления к иждивенцам наследодателя лиц, случайно или эпизодически пользовавшихся его материальной помощью, закон требует, чтобы иждивение продолжалось не менее одного года вплоть "до смерти наследодателя". В данном случае имеется в виду день фактической смерти гражданина, либо день начала течения срока (пяти лет или шести месяцев), по истечении которого в соответствии со ст. 45 ГК возможно объявление гражданина умершим, либо день предполагаемой гибели наследодателя, указанный в решении суда об объявлении его умершим (п. 3 ст. 45, п. 1 ст. 1114).

Судебная практика давно пришла к выводу, что "состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию (см. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6). Еще раньше та же судебная инстанция в постановлении по конкретному делу указывала, что "отдельные нерегулярные случаи материальной поддержки не могут считаться доказательством иждивенчества и не создают права на получение наследства" <*>.

--------------------------------

<*> Судебная практика. 1949. N 6. С. 20.

 

Вместе с тем, если оказывавшаяся наследодателем материальная помощь была постоянной и по размеру служила для лица, которому она оказывалась, основным источником средств к существованию, получение этим лицом средств из иных источников не умаляет и не затрагивает наследственных прав этого лица как иждивенца умершего. "Получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии и т.п. не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляемые умершим при жизни средства являлись для лица основным и постоянным источником существования" <*>.

--------------------------------

<*> Бюллетень ВС РСФСР. 1968. N 6. С. 10.

 

Для призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию не имеет значения, чем было вызвано содержание этого лица наследодателем:

- желанием оказать помощь, при отсутствии соответствующей обязанности по закону;

- добровольным выполнением алиментной обязанности, вытекавшей для наследодателя из закона;

- исполнением решения суда о выплате наследодателем алиментов.

Напротив, содержание кого-либо во исполнение обязанности по договору - по договору постоянной или пожизненной ренты, по договору пожизненного содержания с иждивением (см. гл. 33 ГК) или по брачному договору (см. гл. 8 СК), не превращает лицо, получающее содержание, даже если оно нетрудоспособно, в возможного наследника другой стороны по закону.

4. Если лицо, которое находилось на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и было нетрудоспособно ко дню открытия наследства, входит в круг наследников по закону той из очередей, которая не призывается к наследованию, потому что наследуют наследники одной из предшествующих очередей, это лицо в силу п. 1 ст. 1148 тем не менее наследует "вместе и наравне" с наследниками этой предшествующей очереди. Например, родной сын и супруга наследодателя (наследники первой очереди) и несовершеннолетняя падчерица (наследница седьмой очереди), находившаяся на его иждивении, будут наследовать по закону вместе, в равных долях.

5. Если нетрудоспособный гражданин, который находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, не относится ни к одной из установленных законом очередей наследников, то для призвания его к наследованию, помимо нетрудоспособности (см. выше, п. 2) и иждивенчества (см. выше, п. 3), необходимо, чтобы он "не менее года до смерти наследодателя" проживал "совместно с ним" (п. 2 ст. 1148).

Условие о совместном проживании с наследодателем - единственное дополнительное (по сравнению с ГК 1964 г.) ограничение возможности наследовать по закону для тех нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые не связаны с ним отношениями, позволяющими отнести их к одной из семи очередей наследников. В остальном призвание их к наследованию и приобретение ими наследства происходит так же, как и для других нетрудоспособных иждивенцев (см. выше, п. 4).

Совместное проживание иждивенца с наследодателем не менее года должно свидетельствовать о семейной близости этих лиц и не связано с выполнением каких-либо формальных требований - прописки, регистрации и т.п.

6. В специальном разъяснении нуждается вопрос о призвании к наследованию на основании ст. 1148 тех лиц, которые могут наследовать по праву представления - внуков наследодателей и потомков внуков (п. 2 ст. 1142), племянниц и племянников наследодателя (п. 2 ст. 1143) и его двоюродных братьев и сестер (п. 2 ст. 1144). Вопрос возникает в тех случаях, когда такое лицо нетрудоспособно и находилось на иждивении наследодателя, а основания для призвания его к наследованию по праву представления (см. ст. 1146) отсутствуют.

Отвечая на этот вопрос, следует исходить из того, что названные в ГК так называемые представляющие наследники (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144) не являются сами по себе наследниками соответствующей очереди (первой, второй или третьей). Об этом бесспорно свидетельствует то обстоятельство, что для призвания представляющих наследников к наследованию недостаточно отсутствия наследников предшествующих очередей.

Поэтому представляющий наследник - внук, правнук, племянник, двоюродный брат наследодателя и т.д. (при отсутствии необходимых оснований для призвания его к наследованию по праву представления) не может быть призван к наследованию только на том основании, что он нетрудоспособен и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, т.е. в силу п. 1 ст. 1148. В то же время вполне возможно призвание такого лица к наследованию в соответствии с п. 2 ст. 1148, если этот нетрудоспособный иждивенец не менее года до смерти наследодателя проживал совместно с ним.

Нередко встречаются случаи, когда несовершеннолетний внук воспитывается и содержится дедом и бабушкой или племянник - дядей и тетей, а родитель такого ребенка, находящийся в живых, ни в воспитании, ни в содержании ребенка участия не принимает, к тому же по причинам, которые не могут быть признаны уважительными. Эта ситуация тем не менее не превращает такого внука (племянника, двоюродного брата и т.д.) в нетрудоспособного иждивенца наследодателя, приобретающего права наследования на основании п. 1 ст. 1148. Если по каким-то причинам совместное проживание этого иждивенца с наследодателем невозможно, естественное желание наследодателя обеспечить такого ребенка после своей смерти может быть осуществлено путем составления завещания в его пользу либо путем усыновления (ст. 1147).

7. Место, занимаемое нетрудоспособными иждивенцами наследодателя среди других наследников по закону, разделенных в Кодексе на семь очередей, называют "плавающей очередью": не устраняя никого из других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы в то же время призываются к наследованию.

Будучи призваны к наследованию, нетрудоспособные иждивенцы наследуют "вместе и наравне" с другими наследниками, т.е. обладают всеми теми правами, которые принадлежат наследникам, включая право на принятие наследства (ст. 1152 и сл.), право на отказ от наследства (ст. 1157 - 1159), преимущественные права на определенные предметы из состава наследства при его разделе (ст. 1168 - 1170) и др.

Наследование "наравне" с другими наследниками означает также, что нетрудоспособный иждивенец наследодателя, независимо от того, к какой очереди наследников он принадлежит (при наследовании на основании п. 1 ст. 1148), и от того, что не принадлежит ни к какой из них (при наследовании на основании п. 2 ст. 1148), получает равную с другими наследниками долю наследственного имущества, как если бы он был наследником одной с ними очереди (п. 2 ст. 1141).

8. Если же наследники всех семи очередей (ст. 1142 - 1145) отсутствуют, и в том числе отсутствуют нетрудоспособные иждивенцы, которые могли бы наследовать на основании п. 1 ст. 1148, но остались его нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников этих семи очередей, они наследуют "самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди" (п. 3 ст. 1148), при том, разумеется, что есть все необходимые для этого условия, названные в п. 2 ст. 1148. Будучи призваны к наследованию в качестве наследников восьмой очереди, они пользуются всеми правами наследников по закону.

 

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

 

Комментарий к статье 1149

 

1. Закон, устанавливая право на обязательную долю в наследстве, тем самым ограничивает свободу завещания. Обязательные наследники приобретают право наследования на основании закона. Именно поэтому соответствующая статья помещена в гл. 63 "Наследование по закону".

2. В п. 1 содержится перечень наследников, которые в силу закона имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В этом перечне, как и в перечне, содержавшемся в ст. 535 ГК 1964 г., названы несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

В отличие от ранее действовавшей нормы в ст. 1149 специально не указано, что право на обязательную долю имеют как усыновленные (в качестве детей), так и усыновители (в качестве родителей). Новая формулировка исходит из того, что в соответствии со ст. 137 СК усыновители и усыновленные в неимущественных и имущественных правах приравниваются к родственникам по происхождению, в связи с чем специального указания об их правах в наследственном правопреемстве не требуется.

3. Поскольку в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 1148 установлены неодинаковые условия призвания к наследству иждивенцев, входящих в круг наследников по закону, указанных в составе очередей наследования, и не являющихся таковыми (для первых условиями призвания к наследству являются нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, а для вторых, кроме того, совместное проживание с наследодателем в течение одного года до его смерти), в п. 1 ст. 1149 специально подчеркнуто, что право на обязательную долю в наследстве имеют любые иждивенцы, которые подлежат призванию к наследству.

4. Перечень обязательных наследников является исчерпывающим. На это обстоятельство специально обратил внимание Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 23 апреля 1991 г. N 2, указав в пп. "б" п. 10, что "внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего". Это разъяснение сохраняет свое значение и в отношении наследников всех очередей, а также наследников, наследующих по праву представления в соответствии с новым законодательством.

5. Обязательная доля в наследстве - это личное предоставление. Право на обязательную долю не может переходить к другим лицам ни по какому основанию: ни в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156), ни в порядке направленного отказа (п. 1 ст. 1158). Наследник может быть лишен права на обязательную долю как недостойный (п. 4 ст. 1117).

6. В пункте 1 установлен иной, чем в ст. 535 ГК 1964 г., размер обязательной доли: она составляет не менее половины (ранее 2/3) той доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону, т.е. если бы не было завещания.

7. В пункте 2 установлен порядок удовлетворения права на обязательную долю: она выделяется в первую очередь из незавещанной части наследственного имущества, и лишь в случае, если этой части недостаточно или все имущество завещано, - из завещанного имущества. Таким образом, в первую очередь право на обязательную долю уменьшит долю законных наследников и лишь во вторую очередь - долю наследников по завещанию.

8. В пункте 3 установлен порядок подсчета размера обязательной доли: принимается во внимание все, что обязательный наследник получает из наследства по любому основанию. В отношении определения размера обязательной доли сохраняет свое значение разъяснение Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2, содержащееся в пп. "д" п. 10: "При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода".

9. В пункте 4 содержится новая норма. Если ранее право на обязательную долю рассматривалось как исключительное право и лишить наследника этого права можно было только в случае признания его недостойным, то теперь, помимо лишения права на обязательную долю недостойного наследника (п. 4 ст. 1117), суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Однако это право может быть использовано лишь в случае, если: 1) речь идет об определенном имуществе (предназначенном для проживания - дом, квартира, иное жилое помещение, дача и др., или использования в качестве основного источника средств к существованию - орудия труда, творческая мастерская и др.); 2) наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя; 3) обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался.

Причем решение об отказе в присуждении обязательной доли или только о снижении ее размера принимается судом в зависимости от имущественного положения обязательного наследника.

10. Применительно к наследованию исключительных прав проблема состоит в необходимости имущественной оценки таких прав для выделения обязательной доли, так как их оценка во многих случаях затруднительна или даже невозможна. Если обязательная доля в наследуемом исключительном праве поддается определению, то применимы общие правила ст. 1149 ГК. Но если обязательная доля в наследуемом исключительном праве не может быть определена из-за невозможности его оценки, такое право не может учитываться в числе прочего имущества при выделении обязательной доли (например, если речь идет о неопубликованных рукописях никогда ранее не издававшегося автора). В случае поступления доходов от осуществления такого исключительного права необходимые наследники вправе получать свою обязательную долю - не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При этом они сами не должны участвовать в осуществлении исключительных прав, а также в защите личных неимущественных прав умершего правообладателя, если только в завещании прямо не указано иное.

 

Статья 1150. Права супруга при наследовании

 

Комментарий к статье 1150

 

1. Гражданский кодекс 1964 г. не содержал положений, аналогичных тексту ст. 1150. Их включение в новый ГК вызвано тем, что значительную часть наследственной массы в случае смерти одного из супругов обычно составляет имущество, являвшееся совместной собственностью супругов. В этих условиях необходимо четкое разграничение прав пережившего супруга на свою долю в общем имуществе, основанных на праве совместной собственности, и его прав на другую часть этого общего имущества (целиком или в определенной доле), приобретаемых в порядке наследования. Отсутствие ясного представления о необходимости такого разграничения может повлечь ущемление прав пережившего супруга или иных наследников.

2. Понятие "супруга наследодателя" дано в комментарии к п. 1 ст. 1142, а об условиях, при которых этот супруг считается "пережившим", - в комментариях к ст. 1114 и к п. 1 ст. 1116.

3. Супруг наследодателя при наследовании по закону является одним из наследников первой очереди (п. 1 ст. 1142). Кроме того, нетрудоспособный супруг наследодателя имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149).

В зависимости от того, оставил ли умерший супруг завещание, если оно имеется - от содержания завещания, а при его отсутствии - в зависимости от числа наследников первой очереди, "право наследования", принадлежащее пережившему супругу, т.е. его право получить по наследству имущество умершего супруга, может существенно различаться - от права получить все это имущество (например, если при отсутствии необходимых наследников оно все завещано супругу либо этот супруг является единственным наследником первой очереди) до отсутствия каких-либо прав на него (например, в случае, когда переживший трудоспособный супруг вообще лишен завещателем наследства).

Однако во всех этих случаях, включая и случаи полного отсутствия прав на наследство, переживший супруг сохраняет права на свою долю в имуществе, которое находилось в совместной собственности супругов.

4. Статья 1150 защищает права пережившего супруга "на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью". В данном случае имеется в виду такой режим имущества супругов во время брака, который в семейном праве именуется "законным режимом имущества супругов" (ст. 33 СК).

Правило об общей совместной собственности супругов на имущество, нажитое во время брака, установлено в ГК (п. 1 ст. 254) и воспроизведено в СК (п. 1 ст. 34). В Семейном кодексе, кроме того, подробно названы источники доходов, за счет которых образуется совместно нажитое имущество, основные виды приобретаемого на них имущества, а также условия, при которых имущество признается индивидуальной собственностью супруга или, напротив, их общей совместной собственностью.

В соответствии с п. 2 ст. 34 СК "к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства".


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.019 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>