Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проф. М.Ф. Владимирский-Буданов 55 страница



 

Многие из других классов общества подчинялись специальной судебной власти; но так как они не были сословиями, то судебная власть в них может быть названа профессиональной: таковыми были суды голов стрелецких, казачьих и мн. др., компетенция которых ограничивалась гражданскими исками и низшими уголовными делами (Ук. кн. зем. прик. ст. III).

 

Вотчинный суд. Виды вотчинного суда соответствуют разрядам владельцев вотчин. А именно: а) дворцовый суд для суда над крестьянами дворцовых вотчин; центральный орган его - Большой дворец в Москве: в селах и волости судили посельские и приказчики (Котошихин, XI, I); б) вотчинный суд монастырей и других церковных учреждений ведается патриаршим дворцом в Москве, местными епископскими дворами в епархиях и монастырскими судебными властями, а в селах тиунами и приказчиками, в) Суд светских владельцев (Котошихин, XI, 3) в больших вотчинах составляет также сложное учреждение, в которое входят "приказ" при особе боярина в Москве, главные приказчики для целого ряда вотчин одного боярина в известной местности и "вотчинная съезжая изба" и приказчики в отдельных вотчинах. Местные вотчинные судьи получают наказы, во всем сходные с наказами царским воеводам; в них круг власти определяется точно. Между этими органами вотчинного суда во всех разрядах его существуют инстанционные отношения (перенос дел по апелляции и по докладу). Пределы власти вотчинного суда ограничиваются исками и решением низших уголовных дел: по Котошихину, дворцовый суд ведает, кроме "уголовных и разбойных, и татинных и пожеглых дел", вотчинно-церковный суд - "кроме разбойных и иных великих уголовных дел", а суд вотчинников светских - "кроме разбойных и иных воровских дел" (XI, 1-3). Круг лиц, подлежащих вотчинному суду, ограничивается людьми, зависящими от вотчинника; если иногда приказчики бояр судят и пытают церковных людей (дьяков), то это - злоупотребление. В вотчинах были свои тюрьмы и колоды. Основания вотчинно-судебной власти в Московском государстве не вполне частные, но частно-государственные: право суда приобретается по частным сделкам (вместе с приобретением вотчин), но суд отправляется в государственных интересах; сначала государство определяет в жалованных грамотах пределы вотчинного суда и самое право суда только тем, кому дана грамота; затем, когда утверждается общая норма этого суда для всех владельцев, регулирует его, участвуя в назначении судей: архиерейские бояре назначаются с согласия государя; в вотчинах вводятся губные и земские учреждения (что, впрочем, при ином ходе развития права, могло усилить власть суда (см. выше ст. 196)).



 

Иногда право частного (не вотчинного) суда непосредственно исходит от государства: таков, например, суд откупщиков. В одной жалобе царю XVII в. читаем: "Во 133 году откупили мы, холопы твои, на 134 год (1626) в Нижнем Новгороде у воеводы Ивана Дмитреевича Плещеева да у дядька Семена Собакина кабацкой и зерновой и картовой и всякой кабацкой суд" (т. е. суд об игре в зернь и в карты и вообще суд по делам, возникающим в кабаках). Но земский староста Нижнего Новгорода "всякой кабацкой и зерновой и картовой суд отнял и судити нам, холопям твоим, не велел..." и т. д. (челобитная 26 нижегородских стрельцов-откупщиков 9 июля 1627 г. - Русск, ист. библ., т. II, № 223).

 

Участие население в суде. Как в судах государственных (провинциальных), так и в сословных и вотчинных суд производится при участии местного населения, а именно выборных правителей общин - сотских и старост и судных мужей (до XVI в.) или целовальников (с XVI в.). Судные мужи - это лучшие или "добрые люди", представлявшие население не по выбору, а по своему положению в местном обществе, в неопределенном числе (уст. Бел. гр., ст. 19; Суд. 1-й, ст. 38); это остаток древнего участия в суде целой общины. С середины XVI в. институт судных мужей переходит в учреждение целовальников, т. е, лиц, специально выбранных для суда и целовавших крест; число их в каждой волости и посаде не определено законом. В вотчинно-церковных суд ах к составу судных мужей присоединялся местный священник (ак. арх. эксп., I, № 258); в вотчинно-светских судах избираются населением крестьяне "добрые, разумные, правдивые"; на них присылается барину "выбор за поповою рукою". В церковно-сословных судах судными мужами были поповские старосты и десятские священники (Стоглав, гл. 68). Следует, однако, иметь в виду, что существование судных мужей и целовальников не отстранило вполне участие целых общин в деле суда; при одном случае суда, когда приказчик боярина Морозова жестоко пытал обвиняемую женщину, то за нее "миром вступилися" и клеветник-обвинитель признался "при выборных, при целовальниках и при всем мире" (Забелин. "Большой боярин"). Участие населения в суде признано необходимым сначала по обычаю, потом по закону в местных грамотах (Белоз. уст. гр. ст. 19; "наместником и тиуном без добрых людей не судити суд") и судебниках (Суд. 1-й, ст. 38, Суд. цар. 62). Роль судных мужей и целовальников определяется следующими чертами: они удостоверяют (при докладе), что суд действительно был и именно такой, как записано в судном списке (Суд. цар., 62), отстраняют взяточничество и пристрастие на суде (Уст. Важск. грам.), определяют меры средств пресечения обвиняемому уклоняться от суда, т. е. могут заменить арест порукой (Суд. цар., 70 и 72), и несомненно участвуют в решении вопроса о праве как знатоки местного обычного права.

 

Инстанции. В начале московского периода инстанционных отношений между органами суда незаметно, так как единый источник судебной власти - вел. князь - лишь делегировал на время свое право суда другим лицам *. В XV в., при системе кормления, складываются две инстанции: провинциальный суд наместников и волостлей и центральный суд - бояр и вел, князя. В XVII в. можно различить три инстанции: суды провинциальные, приказы и боярскую думу. Впрочем, этот порядок далеко не может быть признан правильным; многие приказы судили в качестве первой инстанции, например, земский приказ для гор. Москвы. С другой стороны, губные и земские власти, а также воеводы более важных и отдаленных городов получали право безапелляционного суда. Дела могли переходить из низших в высшие инстанции по докладу (Суд. 1-й, ст. 16) и по жалобе, что называлось "пересуд" (Суд. 1-й, ст. 64 и Суд. ц. ст. 51). Апелляция каждый раз являлась жалобой на умышленное неправосудие и имела вид суда с судьей, хотя закон знает уже и возможность добросовестного неправого решения (Суд. цар. 2).

 

_______________________

 

* Среди особенностей московского процесса отмечают порядок, по которому истец обращается к вел. князю или царю с жалобой, от него получает судебную грамоту или наказ судье решить дело; иногда при этом на суде царя происходит предварительное разбирательство (судоговорение); судьей мог быть дан судья, компетентный по общему порядку, но мог быть и специальный судья (иногда по указанию и желанию сторон - при третейском, особенно межевом разбирательстве) - это собственно данный судья". Иногда эту черту московского процесса сопоставляют с jus и judicium римского процесса, хотя только с внешней стороны (см. П. Беляев: "Специальное назначение судей и пр."). Прежде всего надо отметить, что означенная особенность присуща главным образом ранним временам Московского периода, т. е. XV и первой половине XVI в.. и объясняется, думаем мы, неустановившимся инстанционным порядком: все идут со своими делами к великому князю; от него ждут наилучшей правды: вел. князь или прямо отсылает их к компетентному или специальному судье, или выслушивает стороны, но в окончательное разбирательство не сходит, что при увеличении территории становится для него невозможным. От фактов, относящихся к анализируемому явлению, нужно отличать давание судей для следственной части процесса. Вея. князь, по особым привилегиям для духовенства, дела церковных учреждений разбирает сам, а в более раннее время все дела дворян и детей боярских подлежали также его суду; так как большая часть этих дел (как по личным искам, так и имущественным) требовала осмотра на месте, или опроса окольных людей, или производства повальною обыска, то государь для этой части процесса ("обыскной") указывает данного судью и дает ему грамоту (наказ), а затем велит (по окончании обыска) "список и [...] (определение меж) пред собою сложит". Затем суд и приговор дает сам царь и великий князь. Надо также отличать "приказы" царя кому-либо из бояр и дьяков решить дело вместо него, ибо и в привилегиях лицам, получившим право судиться только у царя и вел. князя, обыкновенно говорилось: "сужу я сам или кому прикажу".

 

Из этих "приказов" и образовался впоследствии суд приказов как постоянных инстанции, когда компетенция их перестала быть делегацией" ad hoc и отделилась от непосредственной деятельности верховной власти (ср. выше о начале инстанционного порядка в В. Новгороде).

 

_______________________

 

Подсудность. В Московском государстве господствует подсудность территориальная. Правда, до Судебника лица служилого класса не подчинялись суду местных воевод, но это объясняется не сословным их положением, а лично-служебной зависимостью их от вел. князя. С устройством земских учреждений подсудность земских судов ограничивалась тяглыми лицами; но с возникновением воеводского управления за первыми остался только один низший род дел, а судам воеводским подлежали все остальные виды дел известной территории без различия классов. Из общей территориальной подсудности исключается духовенство по отношению к тому роду дел, который подлежал духовному суду. В XVII в. лица разных служебных профессий также освобождались по некоторым делам от подсудности местной: так, стрельцы в провинциях подлежали в гражданских делах суду своих голов, но по преступлениям низшего порядка - суду местных воевод, а по преступлениям высшим - суду губных властей. Если преступник и лицо потерпевшее оба стрельцы, то вместе с воеводой судит и голова. Столкновение подсудностей первоначально вело постоянно к устройству общих судов, т. е. совокупного разбора дела судьей истца и судьей ответчика (см.дог. Дм. Дон. с твер. кн. 1368 г.; губн. моек, зап., ст. 5-8). Но впоследствии "суд вопчей" остался только для дел между духовенством и прочими гражданами (Суд. 1-й, ст. 59 и Суд. цар., ст. 91), т. е. удержался при столкновении подсудности сословной, а также в делах между жителями разных уделов (Суд. цар., ст. 100). При столкновении же подсудностей территориальных явились суды смесные, при которых судья истца не судит вместе с судьей ответчика, а лишь дает пристава, который присутствует при суде для наблюдения за интересами истца и за исправным получением пошлин, следующих его судье (Суд. цар., ст. 30); при этом встречные иски разрешает тот же судья. В эпоху Уложения окончательно устанавливается принцип о принадлежности права суда судье ответчика.

II. Судопроизводство

 

В Московском государстве единство процесса уже разрушается: образуется различие между "судом" (обвинительным процессом) и "розыском" (следственным процессом).

 

История постепенного образования различия между судом и розыском такова. До судебников всякий процесс был обвинительным. Со времени возникновения губных учреждений из общей нормы выделяется особый процесс для дел разбойных, а потом для дел по убийству и татьбе с поличным. Первоначально это не был процесс, а лишь средства поимки и наказания "ведомых лихих людей". Но так как такими людьми начали считать не только схваченных на месте преступления, но и рецидивистов и людей, "облихованных" общиной, то пойманных лихих людей стали расспрашивать, не совершали ли они прежде преступлений, стали доискиваться мнения общины через повальный обыск. Таким образом короткая процедура казни ведомых лихих людей превращается в процесс. К этому присоединяются расспросы пойманных о их сообщниках, чем уже обнаруживается, что государство само преследует лихих людей.

 

Процесс, составившийся таким образом, до Уложения стоит рядом с обвинительным и независимо от него. После Уложения следственные начала проникают и в "суд", пока, наконец, при Петре всякий процесс делается розыском.

 

Границы между "судом" и "розыском", по московскому праву, не совпадают с границами уголовного и гражданского судопроизводства по современному праву: все дела гражданских крепостные решаются розыском; наоборот, все дела уголовные, совершаемые неведомыми лихими людьми, судятся обвинительным процессом ("бой и грабеж").

Суд (обвинительный процесс)

 

Сторонами в процессе могли быть все: монахи, холопы, несовершеннолетние (см. Суд. 1-й, ст. 49, Суд. цар., ст. 17; по ср. Улож., XVI, 23, XVII, 13; о праве холопов ук. кн. вед. казн., ст. XX); не могут искать люди, обвиненные в крамоле и "составе" и в клятвопреступлении, а также дети на родителей (см. уст. кн. вед. казн., ст. XX; Уд-лож., XXII, 6).

 

Взаимное отношение сторон до суда (вызов) определяется и здесь договором; но в заключение договора власть вмешивается гораздо решительнее, чем в древнерусском процессе. Отношения устанавливаются посредством "челобитной", "приставной памяти" и "срочной": первая определяет границы спорного права, вторая - к какому судье идти (что, впрочем, в московскую эпоху не следует понимать в строгом смысле при общем государственном распределении подсудности); третья определяет срок явки (который также уже зависит не от договора сторон, а от усмотрения судьи, так что иногда сроки наметывают силой). В средине московского периода некоторые местности и классы выхлопатывали себе постоянные общие сроки для вызова в суд; например, крестьяне могли быть вызваны только от 1 октября до 1 апреля (см. указ 1642 г.). Договорные отношения сторон постепенно отстранялись государством: так, вызов через приставную память уступил в эпоху Уложения место вызову через "зазывную грамоту" (Улож. X, 100 и др.); первая удержалась только для Москвы и ее ближайших окрестностей. Различие последствий вызова через приставную память и зазывную память и зазывную грамоту состояло в том, что не явившийся к суду по вызову первого рода тотчас обвинялся без суда; напротив, к не явившемуся по вызову второго рода, но давшему по себе поруку, посылались 2-я и 3-я зазывные грамоты и лишь после того неявившийся был обвиняем без суда; если же ответчик не давался в поруку, то воевода брал его насильно через пушкарей и затинщиков. Кавелин отказывается понять эту разницу двух способов вызова; но основания ее очевидны: в первом случае неявившийся сам нарушает договор; во втором его личная воля не участвовала (см. выше). Лица, на которых возлагалась власть вызова, именовались недельщиками и ездоками в Москве и доводчиками в провинциях (Суд. 1-й, ст. 28-36; Суд. цар., ст. 44-50, 53, 54; уст. Бел. гр., 3-5, 16, 22). Договор скрепляется непременно поручительством, на поруки можно отдать насильно по распоряжению власти (Улож. X, 117,140, 229). Необходимыми поручителями были соседи и сродники (которые составляли между собой круговую поруку, что, впрочем, исчезло в эпоху Уложения. Целью поруки первоначально было не только представление ответчика к суду, но и обеспечение иска в случае его неявки; но в Уложении осталась только первая цель.

 

Стороны могли не являться в суд лично; их заменяли естественные представители - родственники и люди (Улож. X, ст. 108,109,149, 156,157,185; ср. указн. кн. зем. прик. V; ХШ,3 и 12); только за неимением таких допускаются свободные представители, которые большей частью был холопы (ук. кн. ведом, казн XX) и для которых до 1690 г. не требовалась доверенность. Последствием этого была ничтожность права поверенных и легкая возможность восстановления решенных дел.

 

На самом суде стороны подают "ставочные челобитные". Последствием неявки в срок для ответчика была выдача "бессудной грамоты", т. е., утверждение права за истцом так, как если бы суд состоялся; неявка истца вела к прекращению иска. Явившиеся не должны были съезжать с места производства суда под угрозой техже последствий; в 1645 г. из этого сделано исключение для дел, основанных на крепостных актах (ук. кн. зем. прик., ст. X, 1, 3, 4; XIII, 4,5. И; XXXVII, и ХЬУН;Улож,Х, 108,109,118,149,185; XVI, 59; XVIII, 22-23; XXJ11,119).

 

Отношения сторон к суду: стороны имеют лишь отрицательное влияние на состав суда (через отвод судей). В эпоху Уложения пассивная роль судьи в процессе становится все более активной.

 

Судебные доказательства: 1) Послушество. Послушество принимает в московском процессе следующие формы:

 

а) Ссылка из виноватых, когда сторона ссылается на одного свидетеля с условием подчиниться обвинению, если свидетель покажет против сославшегося. Ссылка из виноватых имела безусловное значение для обеих сторон до эпохи судебников потому, что тогда еще существовало поле, на которое могла вызвать послуха противная сторона. Ее всегдашнее второстепенное значение есть обвинение той стороны, которая на нее сослалась. Безусловное значение ссылки, по уничтожении поля, признается в следующих случаях: при ссылке одной стороны на отца или мать другого, при ссылке на несколько лиц (не менее 10) служилых (при иске до 50 руб.) и остальных (при иске до 20 руб.), если эти лица показывают единогласно (Ук. кн. ведом. казн., ст. V, 9;Улож., X, 158-159,160.176).

 

б) "Общая ссылка" - остаток третейского решения споров - есть ссылка обеих сторон на одного и того же или на одних и тех же послухов. Однако закон ограничивает право сторон в в выборе третьих: нельзя ссылаться на людей, слышавших о факте, но не видевших его; обшей ссылкой не может быть лицо, зависимое от одной из сторон. Значение показаний общей ссылки ослабляется в эпоху Уложения: допускается обвинение общей ссылки в подкупе и пристрастии; допускается отвод общей ссылки для другого дела, решаемого в том же заседании.

 

в) Свидетелями могли быть лица совершеннолетние; не могли быть свидетелями жена против мужа, дети против родителей, холопы против господ. Свидетель го высших классов предпочитался свидетелю из низших: "свидетельство одного человека из благородного класса (говорит Герберштейн) значит больше, чем свидетельство многих людей низкого состояния" (в пер. Аноним., стр. 84). Явка свидетеля обязательна; с неявившегося без уважительной причины взыскивается весь иск, убытки и пошлины (Суд. цар., ст. 18; ак. юрид., № 13).

 

г) Повальный обыск в делах судных допускается за неимением общей (поименной) ссылки или ссылки из виноватых (см. ук. кн. вед. казн., V, 1, 3-6; уст. кн.разб. прик. VI; сведения о повальном обыске излагаются ниже в истории розыска).

 

2) Суды Божий, уцелевшие в московском периоде, суть следующие.

 

а) Поле в эпоху Судебников еще общеупотребительно; оно происходит между истцом и ответчиком, послухом и стороной и между послухами одной стороны при разноречии их. Стороны должны иметь стряпчих и поручников, которые, наравне со сторонними, отклоняйся от участия в битве; равенство сторон наблюдается теперь физическое, Наймитство (Суд. цар., 13 и 14) допускается так же, как. в Псковской судной грамоте. Поле допускается только в личных исках: бой, заемное дело, пожог, душегубство, разбой, татьба (Суд. 1-й, 4-7, 69; Суд. цар., 13-14; ук. кн. вед. казн., V, 15). Поле исчезает незаметно в начале XVII в.

 

б) "Крестное целование, т. е. присяга сторон, допускается в исках, превышающих 1 руб., для лиц совершеннолетних и целовавших крест не более двух раз в жизни. Вспомогательное значение ее при поле такое же, как и в древнем процессе, она постепенно заменяет поле. Право присяги решается жребием (Ук. кн. прик. холоп, суда, ст. X; Указ, кн. зем. прик. X, 6; XIII, 12, XXXI, 4; Улож: XIV). Форма присяги была обставлена особенной торжественностью: присягали сначала в одной для того назначенной церкви в Москве (Николы Старого на деревянном кресте), затем в приказах, но в присутствии дворян, целовальников из сотен и подьячих, которые читали при этом извлечения из правил св. отцов и градских законов о клятвопреступлении; после указа 1673 г. (19 декабря) присяга совершалась в Москве в Архангельском соборе. Приводили к акту присяги три раза, причем в первые два раза лишь увещевали намеревающихся присягнуть; только в 3-й раз допускали к присяге. Несмотря на эту религиозную торжественость присяги, присягающий мог заменить себя естественным (но не наемным) представителем (муж за жену, сын за мать, люди за своих господ).

 

в) "Жребий", кроме вспомогательного (указанного выше) значения, в эпоху Уложения получает самостоятельное в делах менее рубля и в исках на лицах духовных.

 

3) Письменные акты только в эпоху Уложения и только крепостные имеют безусловное значение; в эпоху Уложения их можно было отвергать только при уголовном обвинении противной стороны в насильственном исторжении акта или подлоге (ул. кн. зем. пр., XXIV; Улож., X, 246-247).

 

Судебное решение; сила судебных решений. Прежде, при отсутствии письменного делопроизводства в личном интересе судей в процессе, была легкая возможность восстановления решенных дел. Восстановление дел было особенно часто при перемене лиц, бывших субъектами спорного права (при переходе прав, утвержденных судом, по наследству, и другим путем), и при смене лиц, представляющих судебную власть (особенно же при наступлении нового царствования). Судебник 1-й косвенно запрещает восстановление решенных дел (в ст. 97). Уложение воспрещает, под страхом наказаний батогами и уплаты "проестей" и волокит, повторение иска, если это тот же самый иск, против того же самого лица; в исках вещных смена физических лиц - субъектов прав, например, епископов и игуменов в церковных вотчинах, помещиков и вотчинников в частных, не признается обстоятельством, допускающим восстановление решенного дела. Дела, решаемые мировой сделкой, требуют записи об этом, чтобы их вновь не начинать (Улож., X, 154; XV, 1-5). Судебное решение с самого начала Московского государства облекалось в форму "правой грамоты".

 

Что касается способа исполнения судебных решений, то все личные иски обращаются на лицо. Отсюда "правеж", самая обыкновенная (но не единственная) форма, которая состоите битье прутьями перед приказом ежедневно, с 1-го часу дня до окончания заседания. За каждые 100 руб. полагается один месяц правежа для всех и 2 месяца - для служилых (которые не выдаются головою до указа 15 января 1628 г., когда велено было выдавать и их "головою до искупа": см. ук. кн. зем. пр., X, 7). На правеж могли до 1681 г. быть взяты холопы и крестьяне за господина; после 1681 г. это право осталось только за самыми высшими лицами. При недействительности этой меры следует выдача головою обвиненного оправданному. Выдаются должники с малолетними детьми, а по указу 1688 г. - и с женой; заработная плата мужчинам таксируется по 5 руб., женщинам по 2,5, детям свыше 10 лет - по 2 руб. в год. При конкурсе следует поочередная отработка долга. Со времени Уложения взыскание постепенно распространяется на недвижимую собственность: на пустые вотчины, с 1656 г. - на пустые поместья, а с 1685 г. - на всякие имущества (Суд. цар., ст. 55; уст. Важ. гр.; ук. кн. зем. пр., X, 7-8; ук. вед. казн, ст., III, XII и XVI).

Розыск

 

I. Стороны. В розыске истцом является государство; это начало развивается постепенно: через запрещение самосуда (Уст. кн. разб. прик. 66; Улож. XXI, 79), возложение на общины обязанности отыскивать преступников и большой повальный обыск; запрещение мировых по уголовным делам и обязанность частного лица продолжать начатый (уголовный) иск (Уст. кн. разб. прик. ст. 41; ук. кн. зем. пр., ст. IV). Твердое применение этого начала к государственным преступлениям совершенно понятно.

 

В розыске отношение сторон до суда уже не договорное: вместо приставных здесь практикуются "записи" (см. Суд. ц. 75), "зазывные грамоты", приказ арестовать и привести обвиняемого и "погонные грамоты" - приказ местным властям и соседям поймать обвиняемого. Одно из характерных отличий древнерусского права есть широкое развитие поручительства взамен ареста; обыкновенно поручителями были родственники и члены той же общины (см. Судеб. 1-й, ст. 34-36; губн. Белг. гр.; Судеб, цар., 53,54,70; Уст. Важ. грам.; уст. кн. разб. прик. ст. 4 и V).

 

Положение сторон на суде. В розыске сам суд изыскивает доказательства, судоговорение превращается в "допрос" и "очную ставку": за сговор с обвиняемым истец подвергается сам пытке. К этому же ведет "сыск" (обзор следов преступления на месте).

 

2) Средства розыска: а) поличное, которое имеет силу лишь тогда, когда вещь вынута у обвиняемого из-за замка (уст. Белоз. гр., ст. И; уст. кн. разб. пр., 21-23; Улож., XXI, 50-57). Древнее безусловное значение поличного постепенно падает.

 

б) Повальный обыск есть остаток старинного права общин участвовать в суде; существует мнение, по которому обыск возникает из обязанности общин ловить преступников (см. Суд. 1-й, ст. 13). При возникновении розыскного процесса (в губных учреждениях) обыск превращается в судебное доказательство, превышающее по своей силе все другие; в эпоху указных книг и Уложения он делается одним из судебных доказательств, сила которого может быть ограничена другими доказательствами (повальный обыск в делах судных введен по примеру розыскного процесса). Хотя он признан неотводимым, но при противоречии обыска другим доказательствам, особенно собственному признанию, обыск ведет к нерешительному приговору (т. е. нейтрализует силу остальных судебных доказательств). Вообще сила обыска падает по мере превращения его в одно из судебных доказательство (Суд. 2-й, ст. 52,56). Форма обыска такова: по наказной памяти обыскные люди собираются в город и подают голоса лично. Прежде (до указа 1588 г.) обыскные люди высылались в Москву для проверки обыска (ук. кн. вед. казн, ст., X и cr.V, 3). Число обыскных людей неопределенно; Судебник назначал 10-15 детей боярских или 15-20 крестьян; уставные грамоты - от 50 до 10 человек. В период указных книг и Уложения различается большой и малый повальный обыск. При обыске не должны быть ни стороны, ни их поверенные. "Порозжие столбцы" - бланки - при обыске запрещены в 1691 г. Обыскной список отсылается судье. Показания большинства решают дело; но единогласие тем не менее требуется (уст. кн. разб. пр. ст. 7; Улож., XXI, 42); при разделении голосов на большинство и меньшинство производится дознание - какая сторона солгала; солгавшая наказывалась денежным штрафом или кнутом; при разделении на равные части обыск повторяется (ук. кн. вед. казн., V, 4-5; уст. кн. разб. пр., VI). Допускался отказ людей от определенных показаний, т. е. заявление их о неведении насчет лица или факта (уст. кр. разб. пр., ст. 11). Эти обстоятельства уменьшали свободу и беспристрастие в показаниях обыскных людей, а это уменьшало силу показаний повального обыска (уст. кн. разб. прик., ст. 6, 8-9). Беспристрастию показаний обыскных людей мешала и полицейская обязанность общин указывать воров и разбойников. Со времен новоуказных статей 1669 г. обыск переходит в простое свидетельское показание.

 

в) Собственное признание и пытка. До узаконений царя Федора Иоанновича собственное признание не было необходимым и последним способом судебных доказательств в розыске (уст. кн. разб. пр., ст. 9; ср. ст. 6), хотя вынуждение собственного признания пыткой началось уже в первом периоде(см. выше). Судебник 1497 г. предписывает пытать татя "бесхитростно" (т. е. усердно); целью пытки, впрочем, было тогда не столько вынуждение собственного признания, сколько оговор других людей - соучастников преступления. Царский Судебник усиливает значение собственного признания как цели пытки (Суд. 1-й, ст. 34, Суд. цар., 56). Со времен указа царя Федора Иоанновича пытка становится главным средством розыска и практикуется в разнообразных формах (преимущественно в форме "дыбы") до времен Екатерины II.

 

4) Приговор и его исполнение. В розыске возможны нерешительные приговоры, именно при противоречии доказательств, а потом всегда при отсутствии собственного признания; если нет собственного признания, но обыск "лихует" обвиняемого, то этот последний, вместо следовавшей ему казни, заключается в тюрьму пожизненно (Уст. кн. разб. прик. 12); если же на обыске одобрят, то обвиняемый дается на чистую поруку е записью, "что ему впредь не красти и не разбивати" (Улож. XXI, 29, 36 и др.).

 

Приговоры по розыскным делам приводятся в исполнение силами самого государства. В отношении к уголовным делам право государства и наказание преступника постепенно торжествует над правом частных истцов (потерпевших) на вознаграждение.

Период империи *

 

Уже в конце московского периода следственные начала в значительной степени проникли и в обвинительный процесс, а границы розыска (в тесном смысле) постепенно расширялись за счет форм общего процесса. Но до Петра Вел. вообще надо признать еще состязательные формы процесса общим явлением, а следственные - исключением. Петру I принадлежит обратная постановка дела. Ему не нравились сложные и состязательные формы суда; ему не нравилась свобода сторон в назначении цены иска, наем поверенных ("нанимают за себя, в суд... ябедников, воров и душепродавцев", - говорит он е укоризной). Сначала реформатор воспользовался готовыми (московскими) формами розыска, предписав в 1697 г.: "суду и очным ставкам не быть, а ведать все дела розыском" (П. С. 3., № 1572). Затем к воинскому уставу 1716 г. было приложено "краткое изображение процессов", заимствованное из западных источников; здесь нашло себе место полное применение понятия следственного (инквизиционного) процесса; процесс становится тайным и письменным (вместо судоговорения установлен двухкратный обмен бумаг между сторонами). Поверенные допускаются только при невозможности для сторон лично явиться в суд и только по некоторым делам. Важнейшим недостатком петровского "процесса" обычно считают введение им учения о формальном значении доказательств (т. е. заранее установленной оценке их законом, а не судьей). Но при исключительном господстве следственных начал в процессе это скорее достоинство, чем недостаток: ибо произвол, данный судье, был столь велик, что без ограничения его теорией формальной силы доказательств самое понятие о суде утрачивалось бы: приговор является простым распоряжением судьи по его усмотрению. Судебные доказательства, допущенные "процессами", следующие:


Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.02 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>