|
В процессе дальнейшего развития национального законодательства следует учитывать прогрессивный зарубежный опыт стран с развитым хозяйственным правом, сообразуясь с отечественными принципами и традициями.
3. Договоры в хозяйственной
(предпринимательской) деятельности
Хозяйственный оборот опосредуют нормы права о фирмах, об отчуждении предприятий, о бухгалтерском учете, о представительстве, а также нормы, регулирующие сделки с участием предпринимателей. Хозяйственный договор определяется как любая сделка предпринимателя, заключаемая для ведения его предпринимательской деятельности (ст. 343 ГК Германии). Для квалификации сделки в качестве хозяйственного договора необходимы участие в качестве одной из сторон предпринимателя и ее принадлежность к сфере хозяйственного оборота.
Соответствующие предписания сосредоточены главным образом в гражданских кодексах. Однако сделки с участием предпринимателей, как правило, относятся не к частно-потребительской, а к торговой сфере. В хозяйственных кодексах содержатся отдельные главы, посвященные договорам. В странах англо-саксонской правовой системы предпринимательский оборот регулируется нормами в основном так называемого контрактного права (contract law), базирующегося, как правило, на судебных прецедентах. Для предпринимательской деятельности в значительной мере характерны обычаи делового оборота и повышенная осмотрительность. Данные средства служат дополнению и разъяснению намерений в коммерческом обороте, содействуют определению взятых обязательств и правовых последствий договоров. В частности, в ст. 9 Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (далее - Венская конвенция 1980 года) отмечается, что стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях. При отсутствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли (например, ИНКОТЕРМС). К числу важнейших актов международного договорного права относятся: Венская конвенция 1980 года, Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров, заключенная в г. Нью-Йорке 14 июня 1974 г. (далее - Конвенция об исковой давности); Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, заключенная в г. Гааге 22 декабря 1986 г (далее - Гаагская конвенция).
Основными принципами договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности являются: свобода заключения хозяйственных договоров; взаимная заинтересованность сторон, соблюдение договорной дисциплины; взаимная ответственность сторон. Договорные отношения базируются на принципе частной автономии, которая проявляется в свободе выбора формы, свободы вступления в договорные отношения и свободы формирования условий (содержания) договора. Эти свободы ограничиваются только законом. Требования к форме могут быть установлены в конкретных нормативных предписаниях (например, нотариальная форма при отчуждении долей в ООО, продаже земельных участков, письменная форма для завещания). Согласно Единообразному торговому кодексу США (Uniform Commercial Code - UCC, 1967 года), если договор продажи содержит условие о покупной цене более 500 долларов США, стороны должны совершить договор в письменной форме. Здесь имеется в виду любой письменный документ, достаточный для доказательства факта существования договора между сторонами. Американская судебная практика считает, что в таком документе необязательно указывать, кто является продавцом, а кто покупателем товара, какова цена предмета договора, время и место исполнения договора. Достаточно наименования и подписей сторон, которые намереваются считать себя связанными таким договором, указания на предмет договора и его количество.
Несоблюдение требований к форме не влечет недействительности договора полностью или в части. Неблагоприятные для сторон последствия заключаются в том, что такой договор лишается судебной защиты. В связи с этим при заключении договора, подчиненного американскому праву, следует настаивать на письменном оформлении всех значимых условий сделки.
Свобода заключения договора также ограничена для монополистов и предпринимателей, занимающих доминирующее положение на соответствующем рынке товара.
Ярким примером диспозитивности предписаний является определение применимого права. Согласно гл. 2 Гаагской конвенции договор купли-продажи регулируется правом, выбираемым сторонами. Соглашение сторон о таком выборе должно быть явно выражено или прямо вытекать из условий договора и поведения сторон, рассматриваемых в их совокупности. Такой выбор может ограничиваться частью договора. Стороны могут в любое время договориться о подчинении договора в целом или его части какому-либо иному праву, помимо права, которым он регулировался ранее, независимо от того, что право, ранее регулировавшее договор, было выбрано сторонами. Любое изменение сторонами применимого права после заключения договора не наносит ущерба формальной действительности договора или правам третьих лиц. В той мере, в какой право, применимое к договору, не было выбрано сторонами, договор регулируется правом государства, где на момент заключения договора продавец имеет свое коммерческое предприятие. Однако договор регулируется правом государства, где на момент заключения договора покупатель имеет свое коммерческое предприятие, если: в этом государстве велись переговоры и договор был заключен сторонами, находившимися в этом государстве; или договор прямо предусматривает, что продавец должен выполнить свое обязательство, доставив товары в это государство; или договор был заключен на условиях, определенных главным образом покупателем, и в ответ на приглашение, направленное этим покупателем другим лицам, участвующим в торгах.
В международных договорах сторонам необходимо согласовывать применяемое право, рекомендуется при этом в рамках переговоров настаивать на применимости национального права. Это требование распространяется как на материальные, так и на процессуальные предписания.
Венская конвенция 1980 года применяется "автоматически" ко всем договорам купли-продажи товаров, если коммерческие предприятия находятся в разных подписавших ее государствах. Однако согласно ст. 6 Венской конвенции 1980 года стороны могут исключить ее применение, отступить от любого из ее положений или изменить его действие, совершив в договоре специальную оговорку об этом.
Конвенцией об исковой давности срок исковой давности установлен в четыре года (ст. 8), и этот срок не может быть изменен по заявлению или соглашению сторон. Однако должник может в любое время в течение срока исковой давности продлить этот срок путем письменного заявления кредитору. При этом в любом случае срок исковой давности истекает не позднее десяти лет со дня, когда началось его течение.
Принятие единообразных правил, регулирующих договоры международной купли-продажи товаров и учитывающих различные общественные, экономические и правовые системы, призвано способствовать устранению правовых барьеров и содействовать международному хозяйственному сотрудничеству.
В законодательствах зарубежных стран закреплены такие традиционные типы договоров, как договоры купли-продажи, подряда, на оказание услуг (отличаются от договоров подряда тем, что обязанная сторона обещает лишь заботливость в деятельности, а не ее успех), товарообменные сделки, имущественный наем, а также формируются правовые основы для новых договоров - туристических, электронных и т.п. Особое значение придается инвестиционным договорам. Они, как правило, имеют сложную структуру договорных отношений. Здесь участвуют не только инвестор и реципиент. Между ними в качестве посредника выступает консультант, поскольку гражданину трудно принять решение о предпочтительности вложения имеющихся у него средств (к примеру, в строительство электростанции или производство удобрений). Он не всегда осведомлен, какой продукт будет пользоваться спросом на рынке. Консультанты по желанию заказчика разрабатывают план, осуществляют строительство, вводят объект в эксплуатацию. Возникшие в 19 веке как вспомогательные структуры сегодня коммерческие консультанты могут насчитывать тысячи сотрудников различной квалификации (в Великобритании это consulting engineer, в Германии - beratende Ingenieur). При участии консультанта может быть заключен договор о создании готового к эксплуатации производственного объекта. В его рамках создается своеобразный консорциум строительной фирмы и поставщиков оборудования, которые имеют опыт работы в данной области, поиска источников финансирования. Заключив подобный договор, консультант приобретает статус ответственного исполнителя.
При реализации крупного проекта в первую очередь формируются вертикальные договорные отношения: заказчик - консультант (ответственный исполнитель) - генеральный подрядчик - субподрядчики. Задействованные предприниматели в рамках проекта между собой заключают горизонтальные соглашения и создают тем самым "внутренний консорциум".
Поскольку большинство хозяйственных операций осуществляется через посредников, во многих странах действуют специальные законодательные акты, регулирующие торговое посредничество. Так, Закон ФРГ 1953 года "О торговых представительствах" определяет, что торговый представитель - это лицо, являющееся самостоятельным предпринимателем, наделенное постоянными полномочиями оказывать посредничество по заключению сделок для другого предпринимателя или заключать сделки от его имени. В соответствии с торговым правом Франции (Декрет 1938 года) торговым агентом признается лицо, уполномоченное вести торговые операции по продаже товаров и услуг, предоставленных предприятием, от имени и за счет этого предприятия, не будучи с ним связанным трудовым соглашением. В странах англо-американской системы права агентские договоры охватывают все виды посредничества и представительства.
С учетом распространенности в международной торговле агентских отношений Международной торговой палатой было составлено Руководство по заключению агентских договоров. Коммерческое посредничество (агентская деятельность) - это предпринимательская деятельность, заключающаяся в предоставлении коммерческим агентом услуг субъектам хозяйствования при осуществлении ими хозяйственной деятельности путем посредничества от имени, в интересах, под контролем и за счет субъекта, которого он представляет. Предметом агентского договора является предоставление коммерческим агентом юридических или фактических услуг. Юридические услуги состоят в заключении агентами договоров с третьими лицами, а фактические - в содействии заключению таких договоров.
Агентский договор заключается только в письменной форме. Как правило, формой подтверждения полномочий коммерческого агента является доверенность, содержащая точный перечень конкретных, не противоречащих законодательству и реально осуществимых полномочий. Агент выступает в коммерческом посредничестве не от своего имени, а исключительно от имени лица, которого он представляет. В связи с этим отношения, регулируемые договорами комиссии, консигнации и т.п., в которых посредники заключают договоры с третьими лицами от своего имени, к агентской деятельности не относятся. Представляемый агентом субъект хозяйствования в международном торговом посредничестве именуется принципалом, что в переводе с латинского означает "главный".
Хозяйственный договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К существенным условиям агентских договоров относятся: сфера, характер и порядок исполнения агентом посреднических услуг (предмет договора); права и обязанности сторон; условия и размер вознаграждения агенту; срок действия договора; ответственность сторон и др. Коммерческий агент обязан по отношению к представляемому лицу: уведомлять по требованию о ходе выполнения поручения; предоставлять расходные документы в рамках выполнения поручения; незамедлительно передавать все полученное по договору в связи с исполнением поручения; выполнять поручение в соответствии с указаниями. Агент не может заключать сделки от имени принципала в отношении себя лично. Кроме того, агент обязан лично выполнить действия, на совершение которых уполномочен, если договором не предусмотрено право передавать полномочия другим лицам. Коммерческий агент не вправе передавать конфиденциальную информацию без согласия принципала; использовать ее для личных целей или в интересах других лиц вопреки интересам принципала, в том числе и после прекращения с ним агентских отношений. К обязанностям принципала относятся: выдача доверенности на осуществление действий по представительству; обеспечение агента всем необходимым для выполнения поручения; возмещение расходов, понесенных агентом в связи с выполнением поручения; незамедлительное принятие от агента всего полученного им по договору; выплата агенту вознаграждения. Условия и размер вознаграждения агента - существенные условия агентских договоров, поэтому их отсутствие может стать основанием для признания договора незаключенным. Как правило, вознаграждение агента исчисляется в процентах от суммы заключенных сделок или от суммы сделок, заключению которых он содействовал, и его размер колеблется в пределах от 1 до 8 процентов.
Срок действия агентского договора в международной практике колеблется от одного до нескольких лет. Возможно исполнение агентом разового поручения.
Различают немонопольные и монопольные агентские соглашения. При немонопольных отношениях предприниматель имеет право доверить коммерческое представительство также другим субъектам, уведомив об этом агента. Агент в свою очередь имеет право осуществлять коммерческое посредничество также для других субъектов хозяйствования, если это не противоречит интересам исполнения условий агентского договора.
Монопольные отношения запрещают агенту осуществлять коммерческое представительство для других субъектов в пределах агентского договора. Принципал вправе привлекать других агентов.
По общему правилу агент не гарантирует исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным при его посредничестве. Однако в договоре может быть установлено, что агент гарантирует выполнение третьими лицами своих обязательств. Такая гарантия посредника именуется делькредере (итал. - "от веры, по доверию"), и за нее он получает дополнительное вознаграждение. Она дает право принципалу в случае невыполнения третьими лицами своих обязательств привлекать к ответственности агента.
Право о представительстве в торговых кодексах многих стран дополнено положениями о прокуре. Только предприниматель вправе иметь прокуриста. При прокуре объем предпринимательской праводееспособности значительно превышает полномочия, предоставляемые по предпринимательской доверенности. Однако по общему правилу прокурист не вправе совершать сделки по отчуждению всего или части предприятия. Для таких сделок прокурист нуждается дополнительно в генеральной доверенности. Прокурист не может также подписать баланс. Это может сделать только сам предприниматель. К числу важнейших действий прокуриста во внешних отношениях относятся следующие: закупки и продажи, наем и увольнение персонала, привлечение средств, выдвижение возражений против требований и выступление в арбитражном процессе.
Предпринимательская доверенность рассматривается в качестве "малой прокуры" и ограничивается совершением "обычных" предпринимательских сделок.
В зарубежном договорном праве существенное значение в подготовке к заключению договоров отводится рекламе. Рекламная информация оказывает ориентирующее воздействие при анализе рынков. Это имеет место при представлении как определенных продуктов, так и субъектов хозяйствования в целом. Это влияет на выбор потребителем товара и на заключение договора. В условиях конкуренции невозможно отделить заключение договора от рекламы.
В феврале - мае 2000 г. в Европейском союзе одобрена Директива о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества (далее - Директива), в частности электронной коммерции, на внутреннем рынке. Под услугами информационного общества понимаются любые услуги, обычно предоставляемые за вознаграждение, дистанционно, с использованием электронных средств обработки и хранения данных по индивидуальному запросу получателя услуг.
Под понятие "коммерческие сообщения" подпадает та информация, которая способствует прямо или косвенно продвижению товаров / услуг или улучшению имиджа компаний, осуществляющих коммерческую, промышленную или ремесленную деятельность. Коммерческие сообщения, стимулирующие предложения (скидки, премии) должны быть идентифицируемы сервис-провайдером явным и недвусмысленным образом как таковые с момента их поступления к получателю услуг.
Как видно из содержания требований к коммерческим сообщениям, их основной целью является предоставление получателю услуг всей необходимой информации для принятия последним самостоятельного решения об их использовании или неиспользовании.
Директива предусматривает обязанность государств-участников обеспечить в своих правовых системах возможность заключения договоров с использованием электронных средств (ст. 9). Вместе с тем им предоставлено право сделать исключение в отношении следующих категорий договоров: о создании или передаче прав на недвижимое имущество (за исключением прав аренды); требующих в соответствии с законодательством вовлечения субъектов государственной власти; о предоставлении поручительства и о залоге ценных бумаг, исполняемых лицами, которые действуют в целях, не имеющих отношения к сфере торговли, предпринимательства или профессии этих лиц; регулируемых семейным или наследственным правом.
Особое внимание уделяется тому, чтобы получатели услуг четко понимали юридические последствия всех выполняемых ими процедур при заключении договоров в рамках систем электронной коммерции. Сервис-провайдер должен сообщить, какие технические действия необходимо выполнить для заключения договора, обеспечить возможность хранения и воспроизведения условий договора, сразу после получения заказа выслать подтверждение с помощью электронных средств, а также предоставлять доступ к техническим средствам, позволяющим устанавливать и исправлять ошибки до отправления заказа.
В Директиве уделяется особое внимание ограничению ответственности сервис-провайдеров, выступающих посредниками при передаче информации. Сервис-провайдер не несет ответственности за: передаваемую информацию при условии, что он не инициирует передачу информации, не выбирает получателя, а также не выбирает какие-либо компоненты информации и не изменяет ее содержания; автоматическое, транзитное и кратковременное хранение информации при условии, что он не изменяет содержания информации, соблюдает условия доступа к информации и правила относительно ее обновления, не нарушает широко признаваемых и используемых в той или иной отрасли принципов правомерного использования технологии.
В то же время государствам-участникам разрешено устанавливать в своем законодательстве требование о незамедлительном сообщении сервис-провайдерами в надлежащие государственные органы сведений о предполагаемом незаконном характере деятельности получателя услуг или содержании передаваемой им информации, а также требование о передаче информации, позволяющей идентифицировать получателя услуг по запросу уполномоченных органов.
Директива отдает приоритет внесудебным механизмам разрешения споров в области электронной коммерции, которые наиболее адекватны сущности услуг информационного общества. При этом должны обеспечиваться адекватные гарантии для сторон-участников, особенно при рассмотрении споров с участием потребителей. В случае передачи спора в судебные органы должно обеспечиваться эффективное разбирательство с учетом специфики услуг информационного общества, включая предварительные меры, направленные на пресечение любого нарушения и предотвращение ущемления интересов вовлеченных сторон.
Государства призваны создавать "контактные пункты" (contact points), в которых провайдеры и получатели услуг могут: узнать общие сведения о договорных правах и обязанностях, о механизмах обжалования в случае споров; получить подробную информацию об органах, ассоциациях и организациях, предоставляющих дополнительные материалы и практическую помощь.
В континентальном и американском праве заключение договора предусматривает предложение заключить договор на определенных условиях (оферта - offer) и ответ лица, к которому направлена оферта, о согласии принять предложение и заключить договор на предложенных условиях (акцепт - accept). По американскому праву направленная письменная оферта является безотзывной в течение срока, указанного в оферте, а при отсутствии такого указания - в течение разумного срока (reasonable time), в любом случае не превышающего трех месяцев. При этом не требуется полного соответствия условий оферты и акцепта для действительности заключаемого договора. Четко выраженное письменное согласие заключить договор, посланное в течение срока, указанного в оферте, хотя бы и частично изменяющее условия оферты, признается акцептом, если только в ответе на оферту не указано прямо, что договор будет считаться заключенным лишь при наличии прямо выраженного согласия оферента с предложенными акцептантом изменениями, или если в оферте прямо не указано, что акцептом будет считаться согласие со всеми предлагаемыми условиями. Для действительности акцепта и заключаемого договора необходимым является отсутствие возражения против такого акцепта со стороны оферента в течение разумного срока. Однако даже при соблюдении этих условий договор не будет считаться заключенным, если акцепт существенно изменяет предложенные в оферте условия. В этом случае, как и в белорусском праве, ответ на оферту будет новой офертой, нуждающейся в акцепте.
При действительности акцепта момент заключения договора в англо-американской правовой традиции определяется моментом отправления акцепта оференту (теория почтового ящика - mail box theory), что требует учета в деловой практике отечественными предпринимателями, поскольку нормы континентальной правовой системы определяют заключение договора моментом получения акцепта оферентом (ст. 23 Венской конвенции 1980 года также определяет заключение договора в момент получения акцепта оферентом).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств должник обязан возместить причиненные убытки и уплатить согласованный в договоре штраф. В законодательствах многих европейских стран предусмотрен при просрочке исполнения в коммерческих отношениях штраф в четыре процента годовых.
4. Антимонопольное законодательство и конкурентное право
Основой рыночной экономики является конкуренция товаропроизводителей. Именно свободная конкуренция является тем механизмом, который заставляет хозяйствующих субъектов бороться за потребителя, что в конечном итоге приводит к повышению качества и снижению стоимости предлагаемых на рынке товаров и услуг. Монополии стремятся к приобретению чрезмерной экономической власти, поэтому антимонопольное регулирование представляет собой одну из ведущих функций государства. Оно включает три основных направления деятельности:
1) активизация конкурентных структур, противостоящих монополии;
2) государственное регулирование монополий путем контроля за ценами и уровнем рентабельности;
3) предотвращение либо ликвидация монополий.
Антимонопольное законодательство возникло в США, поэтому американская экономика наиболее конкурентоспособна. Закон Шермана (1890 год) устанавливает:
1) любое тайное соглашение, объединение в форме треста или иной форме или тайный сговор, имеющие целью ограничение производства или торговли, объявляются незаконными;
2) любое лицо, которое будет или попытается монополизировать, или объединиться, или сговориться с каким-либо лицом или лицами, чтобы монополизировать какую-нибудь часть производства или торговли, будет считаться виновным в совершении преступления (с 1974 года - тяжкое).
Признанные виновными фирмы по решению суда могут быть ликвидированы или прекратить незаконные виды деятельности. Должностные лица могут быть подвергнуты крупным штрафам или тюремному заключению. За судебной властью оставлено право самостоятельно определять применительно к конкретным случаям, имеет ли место "существенное уменьшение конкуренции на свободном рынке", была ли "попытка монополизации", использовались ли "нечестные методы ведения конкурентной борьбы". В развитие этого Закона в 1914 году был принят Закон Клейтона, который направлен на предотвращение возникновения монополий в будущем, и была создана Федеральная торговая комиссия.
Осуществление общей политики в области конкуренции является одним из приоритетных направлений деятельности Европейского союза. Сообщество имеет одной из своих задач содействие высокому уровню конкурентоспособности условий хозяйствования. Европейское конкурентное право одновременно является составной частью национальных правовых систем государств - членов ЕС. Институциональная система ЕС призвана обеспечить сближение национальных законодательств. Согласно ст. 3 ЛД Европейский союз располагает исключительной компетенцией в сфере установления правил конкуренции, необходимых для функционирования внутреннего рынка. На уровне Европейского парламента и Европейского совета принимаются общие нормы, имеющие обязательный характер для государств-членов. Европейская комиссия (Комиссия) обладает полномочиями добиваться в принудительном порядке от государств - членов ЕС выполнения обязательств по исполнению конкурентного права ЕС. Единообразное применение конкурентных правил обеспечивается Европейским судом, наделенным полномочиями предварительного толкования права ЕС.
Конкурентное право включает положения о запрете картелей и злоупотребления доминирующим положением, о слиянии предприятий, а также о государственной помощи (субсидиях) предпринимателям. Предписания о конкуренции делятся на материально-правовые и процессуальные. Конкуренция представляет собой величайший и гениальнейший инструмент развластвования в истории.
Вместе с тем в качестве особых отраслей выделяются сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Предприниматели, занимающиеся данными видами деятельности, освобождены от обязательной государственной регистрации. Политика экономической помощи отсталым регионам также представляет собой компромисс между антимонопольной и региональной политикой.
Правда, совокупная стоимость продукта этих отраслей, например, в Германии, с 1970 года, когда она составляла 2,1 процента ВВП, сократилась до 1 процента ВВП в 1996 году (Германия - деловой партнер. - Кельн, 1997. - С. 37).
Запрет антиконкурентных картелей (соглашений между предприятиями, решений объединений предприятий и согласованной хозяйственной практики (ст. 101 ЛД)) в европейском праве. Картели всегда имеют антиконкурентную направленность. В договорах о ЕС содержится четкий запрет картелей без проведения оценки их возможного положительного влияния на рынок.
В соответствии со ст. 101 ЛД запрещаются как несовместимые с целями и задачами общего рынка любые соглашения между предпринимателями, любые решения объединений предпринимателей и любые виды согласованной практики, которые способны повлиять на торговлю между государствами-участниками и имеют в качестве своей цели или результата недопущение, ограничение или искажение конкуренции в пределах общего рынка, в частности те, которые:
а) прямо или косвенно устанавливают цены покупки, продажи или иные торговые условия (максимальные цены закупки, согласованные диапазоны цен, координируют одновременный рост цен) - ценовые картели;
б) ограничивают или контролируют производство, рынок (сбыт), техническое развитие или инвестиции - квотовые картели;
в) осуществляют раздел рынка или источников снабжения (согласование долей на рынке, распределение торгов);
г) применяют различные условия при равноценных услугах относительно участников сделок, что ставит их в дискриминационные конкурентные условия;
д) при заключении договоров навязывают дополнительные условия, которые по своей сути не имеют никакой связи с предметом таких соглашений.
Абзац 1 охватывает горизонтальные и вертикальные виды согласованной практики.
Абзац 1 содержит строгий запрет картелей. Соглашения, решения, либо действия, запрещенные ст. 101 ЛД, автоматически признаются ничтожными. Перечень содержащихся в статье запретов не является исчерпывающим. Поэтому Европейская комиссия и суды могут признавать антиконкурентными и другие виды соглашений, решений и действий.
Положения параграфа 1 ст. 101, тем не менее, могут не применяться, если соглашения или группы соглашений между предпринимателями, решения или группы решений объединений предпринимателей, их согласованная деятельность способствуют совершенствованию производства или распределению продукции, техническому или экономическому прогрессу, предоставляя потребителям возможность справедливого участия в распределении полученной выгоды, а также не налагают на участвующие предприятия ограничения, не являющиеся необходимыми для достижения указанных целей; не открывают возможности для исключения существенной части затрагиваемых товаров из условий конкуренции.
Комиссия в выпущенных Уведомлениях установила группы соглашений, на которые не распространяется действие ст. 101:
1) соглашения между предприятиями, составляющими единое экономическое образование (между материнской и дочерней компаниями, принципалом и агентом, подрядчиком и субподрядчиком);
Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |