Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практический комментарий к главе 12 коап РФ 12 страница



Судами также выработано требование заблаговременного извещения, чтобы вызываемое лицо имело реальную возможность прибыть в судебное заседание. Например, если телефонограмма направляется в момент начала рассмотрения дела, а вызываемый находится за пределами города, то реальной возможности прибыть к заседанию у лица, конечно же, не будет.

Суды признают отправку телефонограммы правомерной в том числе и в ситуациях, когда, например, сторона не отрицает сам по себе факт извещения о времени и месте судебного заседания или когда лицо не отрицает принадлежность ему указанного в телефонограмме номера телефона. В постановлении по жалобе, среди доводов которой содержалось утверждение о неправильном оформлении телефонограммы, заместитель председателя областного суда отметил: "Телефонограмма направлена секретарем судебного заседания по номеру телефона, соответствующему указанному заявителем в надзорной жалобе. Данная телефонограмма имеет необходимые реквизиты: указание на того, кто передал и принял, номера телефонов, время и место, дату, текст сообщения, наименование должности и подпись должностного лица. Ввиду чего возражения заявителя о ненадлежащем оформлении телефонограммы отклоняются".

Нарушением порядка отправки телефонограмм суды признают следующие ситуации: телефонограмма отправляется родственнику лица, участвующего в деле, и само лицо в жалобе оспаривает получение данного извещения (в другом деле телефонограмма была принята супругом оповещаемого лица, но извещение признали законным с учетом того, что вызываемое лицо впоследствии перезвонило, о чем секретарь составила докладную); телефонограмма отсутствует в материалах дела, а имеется только запись в справочном листе об извещении лица по телефону, при этом не указано кем, когда и с какого телефона передана телефонограмма, а также кем принята.

В заключение следует отметить, что приемлемость телефонограммы как способа оповещения была признана Европейским судом в Постановлении по делу "Кокурхаев против России" от 13.12.2011.

3.10. Необязательность протокола судебного заседания.

Протокольная форма при производстве по делам об административных правонарушениях является преобладающей, однако КоАП РФ не предусматривает (и не запрещает) ведение протокола судебного заседания. Единственный близкий к этому вид протокола - протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении, который в соответствии со ст. 29.8 составляется при рассмотрении дела коллегиальным органом.



Фактически при пересмотре дел об административных правонарушениях случаи ведения протокола судебного заседания имеют место быть. Обладают ли участники заседания правом приносить замечания на такой протокол? Судьи по-разному отвечают на этот вопрос. Одни полагают, что КоАП РФ не предусматривает рассмотрение замечаний на протокол. Другие рассуждают иначе: если протокол судебного заседания по делу велся, замечания на него суду следует рассмотреть, аналогия применения процессуальных норм, когда процедура рассмотрения замечаний не урегулирована КоАП РФ, не запрещена.

В отсутствие протокола судебного заседания, согласно ч. 2 ст. 30.7, п. 4, 6 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, в решении по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении должны быть указаны наряду с прочим:

- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

- мотивированное решение по делу, что предполагает изложение объяснений участвующих в деле лиц и показаний свидетелей в решении.

Так, при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, судья допросил сотрудников УВД, потерпевшего и свидетеля. Однако показания некоторых из этих лиц в решении отражены не были, соответственно не было отражено и оценки данных доказательств в совокупности с иными по правилам ст. 26.11 КоАП РФ (Обобщение практики рассмотрения районными (городскими) судами Владимирской области жалоб (протестов) на постановления иных (не судебных) органов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за январь - май 2012 года).

3.11. Срок давности привлечения к административной ответственности.

Давность привлечения к административной ответственности измеряется сроком, по истечении которого со дня совершения административного правонарушения постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено. При длящемся административном правонарушении срок начинает исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. Установленная статьей 4.5 Кодекса продолжительность срока давности зависит от двух обстоятельств: органа, рассматривающего дело об административном правонарушении, и вида административных правонарушений.

Срок давности привлечения к административной ответственности по главе 12, если дело рассматривается не судом и это не административные правонарушения, предусмотренные ст. 12.8, 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.30, составляет два месяца. Если дело рассматривается судьей, то три месяца. Если рассматривается дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8, 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.30, срок давности составляет один год со дня совершения административного правонарушения.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности является пресекательным. С момента истечения указанного срока обсуждать виновность либо невиновность лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, не допускается, и производство по делу подлежит обязательному прекращению по данному основанию. Так, судья Октябрьского районного суда города Владимира решением от 13 января 2012 года отменил постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.12 КоАП РФ, в отношении В. и направил дело на новое рассмотрение должностному лицу. Владимирский областной суд в своем обобщении отметил, что судья не учел, что дело было возбуждено по событиям, имевшим место 5 августа 2011 года, срок давности за данное правонарушение в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ составляет два месяца со дня совершения правонарушения, соответственно срок истек 5 октября 2011 года. Таким образом, отметил областной суд, производство по делу подлежало прекращению за истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

К большому сожалению судей срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается только в одном случае - в случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица (ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ). Течение срока приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Недовольство судей обусловлено тем, что лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, часто злоупотребляют предоставленным законом правом на личное участие в рассмотрении дела, заявляя ходатайства об этом и затягивая рассмотрение с целью истечения установленного срока давности. В Постановлениях Верховного Суда РФ от 16 декабря 2005 г. по делу N 53-ад05-3, от 22 декабря 2005 г. по делу N 21-ад05-1 сформулирована позиция, в соответствии с которой в силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение срока давности привлечения к административной ответственности - обстоятельство, исключающее производство по делу об административном правонарушении. По истечении установленных сроков давности вопрос об административной ответственности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу, обсуждаться не может, в том числе даже в случае отмены по протесту прокурора незаконного постановления по делу. Следовательно, у лиц, вина которых доказана, есть возможность избежать ответственности, если соответствующим образом "потянуть время".

Вот почему многие судьи предлагают ввести в КоАП норму, регламентирующую порядок и сроки приостановления срока давности привлечения к ответственности в случаях заболевания лица, привлекаемого к административной ответственности, или иных уважительных причин неявки в суд. При документальном подтверждении соответствующих уважительных причин неявки приостановление производства по делу, по их мнению, соответствовало бы целям правосудия. Ряд судей также считают затрудняющим их работу тот факт, что не приостанавливают течение срока давности сроки, прошедшие с момента составления протокола об административном нарушении до получения материалов судом. С другой стороны, все отмеченные недостатки законодательства более чем на руку сообществу водителей.

Главная проблема правоприменения, связанная со сроком давности, в том, что его продолжительности недостаточно для пересмотра и нового рассмотрения дела (см., например, п. 2 Обзора судебной практики Самарского областного суда по делам об административных правонарушениях (в порядке ст. 30.13 КоАП РФ) за второе полугодие 2010 года).

3.12. Неполнота и ненадлежащее оформление административного материала.

Неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, является основанием для возвращения протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ). В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Аналогичное решение выносится по результатам рассмотрения жалобы, протеста в порядке надзора (п. 3 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ).

Неполнота административного материала может стать основанием к прекращению производства по делу в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения. Такого рода решение принимается при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Разница заключается в том, что для направления дела на новое рассмотрение необходимо выявить процессуальные нарушения, повлекшие неполноту доказательственной информации. Для прекращения производства достаточно установить, что собранных по делу сведений по делу не хватает, чтобы доказать состав административного правонарушения и сослаться на п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствии с которым отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. На практике судьи при выявлении процессуальных нарушений, повлекших утрату доказательственной информации, имеют возможность выбора: либо направить дело на новое рассмотрение, либо прекратить производство ввиду отсутствия состава административного правонарушения. Приведем реальный пример. Из протокола об административном правонарушении усматривалось, что нарушение Г*ым скорости в населенном пункте установлено специальным техническим средством - измерителем скорости "Сокол", показания которого не были отражены в протоколе об административном правонарушении. Учитывая, что не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона, суд отметил, что показания измерителя скорости "Сокол" не могут быть доказательством совершения Г*ым превышения скорости в населенном пункте. Другие доказательства, подтверждающие вину Г*а в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, отсутствовали. Судья производство по делу прекратил (решение Киржачского районного суда Владимирской области от 19 ноября 2009 г.). Поскольку суд назвал протокол доказательством, полученным с нарушением закона, налицо установленное им процессуальное нарушение, повлекшее неполноту собранного материала. Строго следуя букве закона, необходимо было принять решение в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, процитированным выше, - вернуть дело на новое рассмотрение. Однако суд прекратил производство по делу, сославшись на п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (об отсутствии состава) и п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ (отмена постановления и прекращение производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление). Вероятно, выбор суда в данном случае был продиктован теми соображениями, что восстановить недостающие данные (показания прибора) технически уже невозможно и новое рассмотрение приведет к аналогичному результату.

Суд посчитал выявленные недостатки вполне устранимыми и вернул на новое рассмотрение дело в отношении Гасникова, привлеченного к ответственности по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за то, что при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу транспортному средству, завершающему движение через перекресток, и допустил столкновение с другим автомобилем, чем нарушил требования п. 13.8 ПДД. Верховный Суд Республики обратил внимание на два момента. Во-первых, оставляя без изменения решение вышестоящего должностного лица, суд первой инстанции не учел, что Гасников обжаловал не только решение, принятое в порядке подчиненности, но и постановление о привлечении его к административной ответственности. Придя к выводу о законности решения, принятого должностным лицом МВД в порядке подчиненности, суд не дал надлежащую оценку доводам жалобы о законности и обоснованности постановления инспектора ИАЗ ПДПС ГИБДД при УВД. Во-вторых, суд в полной мере не исследовал справку МУЭСП о режиме работы светофорного объекта (решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 25 июля 2011 г.).

Следующий пример интересен тем, что суд прекратил производство по отношению к Ф., привлеченному к ответственности за управление автомашиной с нечитаемыми регистрационными знаками, по двум самостоятельным основаниям: существенное нарушение процессуальных требований (п. 4 ч. 1 ст. 30.7) и отсутствие состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5). В своем объяснении Ф. не согласился с протоколом, т.к. номера были читаемы. Суд обратил внимание на следующие обстоятельства. Из административного материала не усматривалось, с какого расстояния сотрудником ГИБДД был зафиксирован факт нарушения Ф. требований ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Кроме того, в протоколе об административном правонарушении и постановлении о привлечении Ф. к административной ответственности инспектором указывались те самые нечитаемые номера. В связи с этим факт совершения Ф. административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, по мнению суда, не нашел своего подтверждения (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 24 марта 2009 г.). Примечательно, что, обосновывая решение ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 30.7, суд воспроизвел только половину его содержания: указал на необходимость отмены постановления и умолчал о возвращении дела на новое рассмотрение. Затем судья сразу целиком сослался на ст. 30.7, отметив, что постановление о привлечении Ф. к административной ответственности подлежит отмене, а само производство по делу - прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Однако невооруженным взглядом видно, что в данном случае судья, помимо п. 4 ч. 1 ст. 30.7, опирался на п. 3 ч. 1 ст. 30.7, содержащий прямую ссылку на ст. 24.5. Однако при принятии решения ни эти, ни другие подобные комбинации из пунктов ч. 1 ст. 30.7 недопустимы. Каждому подпункту части первой статьи 30.7 соответствуют самостоятельные основания и самостоятельные, обусловленные этими основаниями решения: 1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 2) об изменении постановления; 3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу; 4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье; 5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности. Все виды решений, кроме первого, состоят из пары распоряжений, неразрывно связанных союзом "и", стало быть одно без другого не принимается, они в жесткой связке. Из первого абзаца части первой статьи 30.7 прямо следует, что из приведенного списка судья может выбрать и принять только одно решение.

Неполнота - это всегда недостаточность представленных в суд доказательств, подтверждающих виновность лица в совершении правонарушения. Недостаточность выражается и в качестве (содержании), например, на схеме не указано направление движения автомобиля, и в количестве собранного доказательственного материала, например, когда исследованы не все доказательства по делу. Б. подал жалобу на постановление, которым признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. В деле имелось письменное ходатайство о допросе свидетелей, которое мировой судья необоснованно оставил без удовлетворения, чем нарушил права Б. на представление доказательств. По этой причине постановление мирового судьи было отменено, дело направлено на новое рассмотрение (Обобщение практики рассмотрения дел об административных правонарушениях (глава 12 КоАП РФ) 1 полугодие 2009 года. Индустриальный районный суд г. Барнаула).

Постановление районного суда о привлечении А. к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ было отменено городским судом в связи с невыполнением предусмотренных ст. 26.11 КоАП РФ требований о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, а производство прекращено ввиду истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. Городской суд, отменяя постановление, исходил из того, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в его виновности толкуются в пользу этого лица. Согласно требованиям ст. 26.1, 26.11 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежит выяснению событие административного правонарушения. Его наличие и виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, устанавливаются доказательствами. Неполнота проведенного административного расследования выразилась в следующем: не был опрошен охранник, на показания которого ссылался потерпевший; видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой зафиксировано ДТП и на которую ссылался потерпевший, сотрудниками ОГИБДД не изымалась и к материалам дела в качестве доказательства не приобщалась; справки о ДТП не конкретизировали характер повреждений (вмятины, сколы, царапины, трещины и т.д.); автомобиль предполагаемого нарушителя А. не осматривался; повреждения автомашин не сопоставлялись. Кроме утверждения потерпевшего о том, что не заметить столкновения было невозможно, других объективных доказательств того, что А. умышленно скрылся с места ДТП, в деле не имелось (решение Санкт-Петербургского городского суда N 12-81/11 от 10 февраля 2011 г.).

Качество доказательственного материала чаще всего страдает от ненадлежащего оформления процессуальных документов - в первую очередь сотрудниками ГИБДД ОВД, что для некоторых судей стало настоящим бичом. Об этом свидетельствуют пожелания судей, адресованные руководителям соответствующих ОВД, публикуемые на страницах обзоров судебной практики. Судья пишет: "Анализ изучения дел данной категории показал, что работники ОР ГИБДД УВД по *скому городскому округу, *скому городскому округу, городскому округу *ский недостаточно грамотно составляют процессуальные документы, что приводит к возвращению протоколов об административном правонарушении. В связи с чем полагаем необходимым рекомендовать начальнику ГИБДД УВД по *скому городскому округу, *скому городскому округу, городскому округу *ский проводить учебу по данному вопросу".

Рассмотрим показательный типичный случай "недостаточно грамотного составления", позволивший водителю избежать бремени административной ответственности. По делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в отношении З. судом установлено, что протокол об административном правонарушении составлен с нарушением требований ст. 28.5 КоАП РФ, а именно права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, понятому не разъяснялись, в присутствии понятого правонарушителю не предъявлялось требование пройти медицинское освидетельствование. Понятой, допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании, пояснил, что при подписании протокола об административном правонарушении в отношении З. второго понятого не было. Также в деле отсутствует акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в связи с чем проверить законность оснований направления на медицинское освидетельствование водителя суду не представилось возможным. Существенные нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, не позволили признать вину правонарушителя доказанной (Обзорная справка по изучению причин прекращения мировыми судьями Лужского района Ленинградской области производств по делам об административных правонарушениях, оконченным в период с 01.01.2009 по 30.04.2009).

По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, и в протоколе, и в постановлении о привлечении к административном ответственности было указано, что правонарушение совершено 3 ноября 2011 года. Из материалов дела следовало, что событие имело место не 3 ноября, а 3 октября 2011 года. Решением судьи городского суда постановление должностного лица отменено, производство по делу прекращено за отсутствием события административного правонарушения. Областной суд не согласился с таким подходом и пояснил, что описка, допущенная в протоколе и постановлении о привлечении к административной ответственности, не свидетельствует о том, что постановление вынесено с существенным нарушением процессуальных требований. Данное обстоятельство (дата события) может быть уточнено в ходе пересмотра дела с приведением в решении соответствующих мотивов. Постановление по делу об административном правонарушении отменено необоснованно (Обобщение практики рассмотрения районными (городскими) судами Владимирской области жалоб (протестов) на постановления иных (не судебных) органов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за январь - май 2012 года).

К существенным нарушениям процессуальных требований можно отнести отсутствие понятых при составлении протокола об административном правонарушении. Так, сотрудникам ГИБДД не удалось доказать факт отказа водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, потому что в протоколе об административном правонарушении отсутствовали сведения о понятых. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование было указано, что С. согласен пройти медицинское освидетельствование. Городской суд учел эти обстоятельства и отменил постановление мирового судьи о привлечении С. к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, производство по делу прекратил (Обобщение Судебной практики Кызылского городского суда по результатам проверки соблюдения административного законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения за 2010 г. и I квартал 2011 г.).

В работе судей, рассматривающих дела об административных правонарушениях по существу, также встречают упущения при оформлении процессуальных документов. Например, в нарушение требований ст. 29.10 КоАП РФ не указывается место совершения административного правонарушения (в каком населенном пункте находится данная улица), не дается оценка доказательствам, положенным в основу обвинения, не указывается в полном объеме порядок подачи жалобы на решение судьи.

3.13. Доказательства: процессуальные аспекты допустимости.

Виновность лица в совершении административного правонарушения устанавливается только допустимыми по делу доказательствами. Свойство допустимости приобретается лишь в случае строгого соблюдения всех процессуальных норм, регламентирующих сбор и фиксацию доказательственной информации. Если применительно к полноте, достаточности или недостаточности собранного материала возможность его использования в доказывании не отрицается, то применительно к допустимости речь идет о праве называть доказательство доказательством. Допустимость определяется пригодностью полученных материалов к использованию и означает их юридическую силу.

Допустимость обеспечивается целым рядом факторов: формой, в которую облечены сведения (протокольную, форму объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаний потерпевшего, свидетелей, заключений эксперта, иных документов, показаний специальных технических средств, вещественных доказательств); полномочиями лица, фиксирующего доказательственную информацию; установленным порядком оформления получаемой информации (разъяснение процессуальных прав, обязанностей и ответственности, указание всех необходимых данных в процессуальных документах и т.д.).

Постановлением мирового судьи И. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Районный суд сохранил постановление в силе. Вывод о виновности И. основывался на протоколе об административном правонарушении, протоколе об устранении от управления транспортным средством, акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения N 63, акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения N 1806 и экспертном решении N 98. Областной суд установил, что сотрудник ДПС в четыре утра (04.01) провел освидетельствование И. на состояние алкогольного опьянения, результаты которого отразил в акте N 63, установлено состояние опьянения. С этим результатом И. не согласился. Кроме того, в нарушение п. 10 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения И. сотрудником ДПС на медицинское освидетельствование не направлялся. В пять тридцать три утра И. прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения по собственной инициативе. Результаты были отражены в акте N 1806, согласно которому состояние опьянения у него не установлено.

Экспертным решением N 98 областной контрольной комиссии медицинского наркологического освидетельствования для установления состояния опьянения при Министерстве здравоохранения области акты N 63 и N 1806 признаны обоснованными, поскольку "клиническая картина состояния опьянения легкой степени может пройти за период с 04.01 час. до 05.33 час.". Областной суд отметил, что указанная комиссия не вправе рассматривать и давать оценку акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, составленному сотрудниками ДПС, поскольку он составлен в соответствии с Правилами освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения, в связи с чем разрешение вопроса обоснованности такого акта, составленного сотрудниками ДПС, относится к компетенции органов ГИБДД. Вывод надзорной инстанции: акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения N 63 не может служить доказательством, подтверждающим факт нахождения И. в состоянии алкогольного опьянения, так как в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ является недопустимым доказательством. Производство по делу было прекращено (Обзор Судебной практики Самарского областного суда по делам об административных правонарушениях (в порядке ст. 30.13 КоАП РФ) за 2 полугодие 2009 г.).

Распространенные процессуальные нарушения, свидетельствующие о получении доказательств с нарушением закона и, как следствие, влекущие признание их недопустимыми:

при получении объяснений от потерпевшего ему не разъяснены ст. 17.9, 25.2 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ и при этом потерпевший не допрошен в судебном заседании;

лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в судебном заседании были разъяснены права свидетеля, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ, а не права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ;

в протоколе опроса отсутствуют сведения о должностном лице (Ф.И.О., должность, звание), проводившем опрос.

3.14. Мнимые процессуальные правонарушения и их опровержение.

Изучение судебных решений, принятых по итогам рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, в том числе в порядке надзора, позволило выявить так называемые мнимые процессуальные правонарушения, которые, по мнению жалобщиков, существенно нарушают их права и влекут безусловную отмену постановления. Однако суды с этим не соглашаются.

Транспортное средство остановлено вне стационарного поста.

Среди водителей сложилось не соответствующее судебной практике убеждение в том, что по статьям КоАП РФ, предусматривающим проверку технического состояния транспортного средства или проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, остановка транспортного средства правомерна только на стационарных постах ГИБДД. В случае остановки автомобиля вне поста, по их мнению, налицо основание для отмены постановления по делу об административном правонарушении. Для данных суждений имеется определенная нормативная база. Так, например, пунктом 16.1 Наставления по техническому надзору ГИБДД МВД РФ, утвержденного Приказом МВД РФ от 7 декабря 2000 г. N 1240 (редакция 2007 г.), определено, что при надзоре за дорожным движением контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств может проводиться на стационарных постах и контрольных постах милиции, контрольно-пропускных пунктах транспортных средств. Контроль технического состояния автобусов, следующих по установленному маршруту, производится на конечных станциях маршрутов, автовокзалах и пассажирских автостоянках.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>