Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 8 страница

Читайте также:
  1. Amp;ъ , Ж 1 страница
  2. Amp;ъ , Ж 2 страница
  3. Amp;ъ , Ж 3 страница
  4. Amp;ъ , Ж 4 страница
  5. Amp;ъ , Ж 5 страница
  6. B) созылмалыгастритте 1 страница
  7. B) созылмалыгастритте 2 страница

В частности, ч. 1 ст. 1279 ГК устанавливает преимущества в выделении наследственного имущества в натуре для лиц, прожиналы с наследодателем одной семьей.

Однако одного факта такого проживания для получения преимуществ при выделении доли из наследственного имущества недостаточно. Необходимо, чтобы указанные лица проживали именно как одна семья (вели совместное хозяйство, имели общие расходы и т.п.). Такое проживание наследников с наследодателем одной семьей должен длиться не менее 1 года до времени открытия наследства. Если указанные условия имеющиеся, то такие наследники имеют преимущественное право перед другими наследственными на выделение им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода. Однако преимущества касаются не всего наследственного имущества, а ограничены размером доли в наследстве, которая принадлежит этому наследнику.

Положения ч. 2 ст. 1279 ГК направлены на защиту прав наследников, вместе с наследодателем были совладельцами имущества. Такие наследники имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре этого имущества в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересы других наследников, имеющих существенное значение. Например, в выделении доли в праве собственности на квартиру в натуре может быть отказано, если в результате такого разделения другой наследник фактически теряет возможность пользования своей частью квартиры (образуется проходная комната и т.д.).

В случае, когда один наследник проживает с наследодателем одной семьей не менее 1 года до времени открытия наследства, а другой наследник был совладельцем вместе с наследодателем, следует исходить из того, что ч. I ст. 1279 ГК касается выделения в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода, а ч. 2 этой же статьи - выделения в натуре имущества, которое было общей собственностью наследника и наследодателя.

Если один из наследников является одновременно и членом семьи, и совладельцем наследодателя, то он имеет преимущества перед другими наследниками и при выделении в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода, и при выделении доли имущества, которое было в общей собственности на это наследника и наследодателя.

Выделение наследственного имущества в натуре возможен по соглашению сторон. Если такой договоренности не достигнуто, то спор решается судом.

Когда уже был определен круг наследников по истечении срока для принятия наследства или было выдано свидетельство о праве на наследство, в котором имущество поделено между наследниками, и появляются другие наследники, наследство перераспределяется между ними. Если наследственное имущество в натуре не сохранилось (например, имущество уже реализовано), то новые наследники могут требовать уплаты соответствующей денежной компенсации.

Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, было признано выморочным и перешло в собственность территориальной общины, наследник вправе истребовать его в натуре. Если это имущество уже продано, наследник может требовать денежную компенсацию. При этом возникает вопрос: как определяется размер суммы, подлежащей компенсации?

На первый взгляд, должна быть возвращена сумма, вырученная от продажи. Однако ч. 2 ст. 1280 ГК предусматривает не «сумму, полученную от продажи", а "денежную компенсацию". Итак, выходить надо не по тому, сколько орган местного самоуправления получил от реализации имущества, а из реальной оценки проданного имущества, которая может быть установлена ​​с помощью специальной (товароведческой или другой) экспертизы.

 

69. При открытии наследства наследники, если им было известно о долгах наследодателя, обязаны уведомить кредитора о смерти должника.

Кредитор наследодателя вправе обратиться к нотариусу по месту открытия наследства в 6-месячный срок со дня, когда ему стало известно или могло стать известным об открытии наследства, с требованиями к наследникам, принявшим наследство, вернуть ему долг, оставшийся за наследодателем.

Долги наследодателя - это имущественные обязательства, которые принял на себя наследодатель перед физическими или юридическими лицами-кредиторами, но не выполнил том, что смерть лишила его возможности выполнить это обязательство. Обязанность доказывать долги умершего возлагается на кредитора, обратившегося к наследникам с соответствующими претензиями. Он обязан представить документы, подтверждающие его требования.

Кредитор вправе в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства, обратиться со своими требованиями по долгам наследодателя к его наследникам независимо от наступления сроков требования. Если срок исполнения обязательств еще не наступил, это не влияет на возможность подачи требований о возврате долга, поскольку кредитор рискует тем, что его право на возврат долга может быть не удовлетворено после принятия наследства (например, из-за распределения наследства между многими наследниками, в результате чего ни один из них окажется несостоятельным вернуть долг).

Если кредитор наследника не был уведомлен наследниками о смерти должника и не имел возможности узнать об этом из других источников, он может обратиться с требованиями к наследникам в течение 1 года от наступления срока права требования.

Если кредитору было известно о смерти наследодателя - должника, но он не обратился к наследникам и не предъявил требования о возврате долга в 6-месячный срок, или если он не мог знать об открытии наследства и не предъявил своих требований в течение 1 года, он лишается права требования (ст. 1281 ГК).

Если в ст. 1281 ГК говорится о праве кредитора наследодателя на удовлетворение требований о возврате долга наследниками последнего и о порядке предоставления соответствующих требований, тост. 1282 ГК устанавливает обязанность наследников выполнить эти требования кредитора наследодателя. Таким образом, указанные нормы будто дополняют друг друга, обеспечивая максимально полно интересы кредитора наследодателя.

При этом ГК (ст. 1218) исходит из того, что когда наследники приняли наследство, то они приобретают не только права по управлению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом наследодателя, но также и обязательства в отношении этого имущества.

Наследодатели, принявших наследство (неважно, по закону или по завещанию), при обращении к ним кредитора наследника обязаны удовлетворить его требования, если они обоснованы и доказаны. Доказательством правдивости требований кредитора могут быть расписка наследодателя, договор займа, кредитный договор и тому подобное. Указанные требования удовлетворяются наследниками полностью, но только в размере стоимости имущества, полученного по наследству.

Требования кредитора имеют преимущество перед другими требованиями (например, перед завещательного отказа, который предоставляется отказополучателем только после уплаты наследниками долгов наследодателя).

Требованиями кредитора наследники должны удовлетворить путем однократного платежа. Однако по договоренности между кредитором и наследниками должника может быть установлен иной порядок выплаты долга. Если такой договоренности между кредитором и наследниками должника не достигнуто, кредитор вправе обратиться в суд с иском о выплате долга. Суд по иску кредитора налагает взыскания долга с имущества, наследники должника получили в натуре.

В случае, если имущество должника было признано выморочным и перешло в собственность территориальной общины, кредитор обращается в органы местного самоуправления с требованием выплаты долга наследодателя. В этом случае должнику выплачивается сумма долга, но только в размере унаследованного имущества.

 

70. Охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом по месту открытия наследства в интересах наследников, отказополучателей и кредиторов наследника, которые заявляют свои права на имущество. Охрана имущества осуществляется на основании заявления наследников, отказополучателей и кредиторов. В случаях, когда в круг наследников входят малолетние, несовершеннолетние или недееспособные лица, охрана наследственного имущества осуществляется на основании письменного обращения органов опеки и попечительства.

Нотариус требует от лица, обратилась к нему с таким заявлением, свидетельство о смерти наследодателя и справку о месте, где жил наследодатель, что имеет значение для установления места открытия наследства. После этого нотариус, а в тех населенных пунктах, где нет нотариуса, - соответствующие служебные, должностные лица органов местного самоуправления, выезжают на место нахождения имущества и осуществляют описание имущества в присутствии заинтересованных лиц и 2 свидетелей. Описание имущества может осуществляться также по месту нахождения имущества, которое может не совпадать с местом открытия наследства. В таком случае нотариус направляет письмо нотариусу по месту нахождения имущества с просьбой провести опись имущества. В описании наследственного имущества нотариус отмечает все имущество, которое находится по месту открытия наследства, дает подробную характеристику предметов и указывает степень их изношенности, а также стоимость этого имущества. Если наследники не согласны с оценкой нотариуса, они вправе за свой счет пригласить эксперта для оценки имущества.

Опись имущества должна проводиться в максимально сжатые сроки. Охрана имущества продолжается в течение 6 месяцев, до истечения срока для принятия наследства.

Охрана наследственного имущества, признается выморочным, продолжается в течение 1 года, до того момента, как суд признает такое наследственное имущество выморочным.

Наследственное имущество в течение указанных сроков не может быть перемещен, проданным или отчужденным другим способом. Запрещаются также любые действия, которые могут значительно ухудшить состояние и уменьшить цену наследственного имущества.

Расходы, связанные с описанием и охраной наследственного имущества, возлагаются на наследников, призываемых к наследству, в соответствии с их доли в наследстве. Независимо от нахождения под охраной описанное имущество принадлежит наследникам с момента открытия наследства (ч. 5 ст. 1268 ГК).

Если наследодатель назначил исполнителя завещания, последний может обратиться к нотариусу или в соответствующие органы местного самоуправления с заявлением о принятии мер по охране наследственного имущества. При проведении описи наследственного имущества нотариус вправе назначить исполнителя завещания с его согласия охранником наследственного имущества или назначить другое лицо с согласия исполнителя завещания и наследника.

Если открывается наследство по завещанию и по закону, и наследники по закону не желают, чтобы исполнитель завещания был назначен хранителем той части имущества, которая будет унаследована ими, они имеют право требовать у нотариуса назначения охранником части имущества, наследуемого по закону, другого лица (ст. 1284 ГК). В этом случае нотариус, проводит опись наследственного имущества, отмечает в описании, что наследственное имущество будет охраняться двумя охранниками, и определяет, какое имущество каждый из них будет охранять.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее содержания, ухода, совершение других фактических или юридических действий для поддержания его в надлежащем состоянии, нотариус, а в населенных пунктах, где нет нотариуса, - соответствующий орган местного самоуправления, в случае отсутствия наследников или исполнителя завещания заключают договор на управление наследством с другим лицом. Это может быть кто-то из родственников наследодателя, работник предприятия, принадлежавшего наследодателю, работник органов местного самоуправления.

Лицо, которое управляет наследством, имеет право на совершение любых необходимых действий, направленных на сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства (ст. 1285 ГК). Поэтому в договоре, который заключают нотариус и лицо, имеющее управлять наследством, должны быть указаны условия охраны имущества, дата заключения договора, место составления договора, место нахождения наследственного имущества, охраняемого размер вознаграждения, которое получает лицо, которое управляет наследством, а также, которые управляющий обязан выполнять для сохранения наследия. Кроме того, нотариус направляет письма органам и предприятиям, которых это касается, о том, что определенное лицо имеет право управлять наследством и до принятия наследства будет совершать все действия необходимые для ее сохранения.

Лицо, которое управляет наследством, не может использовать наследственное имущество для получения прибыли в свою пользу. По окончании срока управления наследием лицо, которое управляет наследственным имуществом, должен подать наследникам отчет о результатах управления имуществом.

Лицо, управляющее наследством, имеет право на плату за выполнение своих обязанностей. Эта сумма определяется договором между нотариусом и лицом, которое управляет наследством. Она выплачивается наследниками пропорционально доле унаследованного каждым из них имущества. Если наследники отказываются оплатить деньги за управление наследством, то управляющий может обратиться в суд. Если лицо, управляла наследием, причинившим вред или использовала наследие в своих целях, наследники могут обратиться в суд с иском о возмещении причиненного ущерба и морального вреда (ст 22, 23 ГК).

 

 

71. ГК (ст. 1302) определение наследственного договора не содержит, описывая, зато его содержание. Согласно этой норме по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Наследственный договор, которому посвящена глава 90 ГК, ранее отечественном гражданском законодательству известен не был, в связи с чем его родословную некоторые отечественные правоведы (В. Васильченко) довязывают с римским частным правом. Однако классическом римском праве такие договоры известны не были, поскольку сама их идея противоречит принципу свободы завещания, присущие этой правовой системе. Поэтому более логичным выглядит увязывание появления категории наследственного договора с рецепцией римского права в Западной Европе, в частности, в Германии, где его в таком контексте рассматривалась как "третью основание права наследования" (Д. Гримма).

Так называемые "договоры о наследовании" известны гражданскому праву ряда европейских стран (Австрии, Германии, Франции, Швейцарии и др.).

Однако следует отметить, что наследственный договор, предусмотренный ст. 1302 ГК, по своей сути не является "договором о наследовании", поскольку направлен на установление, прежде всего, а не наследственных, а обязательственных отношений. (В связи с этим стоит вспомнить, что в отечественной юриспруденции уже справедливо обращалось внимание на сомнительность размещения его в книге 6 ГК1).

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный договор в смысле его определения ст. 1302 ГК, полностью является продуктом отечественной правовой мысли, чем, собственно, и обусловлены его характерные признаки и свойства.

Из характеристики наследственного договора, содержится в ст. 1302 ГК, следует, что его признаками являются:

1) наличие соглашений о особый порядок определения судьбы имущества после смерти его владельца;

2) специальный субъектный состав такой договоренности;

3) возникновение на основании наследственного договора совокупности обязательственных и вещных отношений (обязательственных - до смерти отчуждателя, вещественных - после его смерти);

4) возникновения права собственности на имущество отчуждателя на основании сложной юридической совокупности: заключение договора, выполнения приобретателем действий в соответствии с предписаниями отчуждателя, смерть отчуждателя;

5) поэтапное возникновение прав и обязанностей в его сторон (у приобретателя возникает обязанность выполнять распоряжения отчуждателя уже после заключения договора, а права собственника на имущество отчуждателя он получает только после смерти последнего).

Стороны наследственного договора

Сторонами наследственного договора является отчуждатель и приобретатель. Отчуждателем в наследственном договоре может быть только физическое лицо.

Следует отметить, что в отличие от завещателя, которым может быть только дееспособное лицо (ст. 1234 ГК), отчуждателем по наследственному договору может быть также малолетний, недееспособным или ограниченно дееспособным лицо. Такой вывод следует из того, что целью наследственного договора является возмездный переход имущества после смерти отчуждателя к приобретателю. "Отсроченная" передача имущества осуществляется в интересах лица с неполным дееспособностью. Поэтому было бы нелогичным и противоречащим принципам гражданского законодательства (ст. С ГК), лишение недееспособного собственника имущества возможности использовать его в своих интересах путем заключения наследственного договора.

Итак, "отчуждателем" может быть и лицо, не имеет полной дееспособности. Однако при этом должны применяться общие правила о законном представительство малолетних и недееспособных лиц, а также о заключении сделок несовершеннолетними и другими лицами с ограниченной дееспособностью (ст 68-71, 221-224, 242 ГК).

Отчуждателя по наследственному договору могут выступать не только одинокие физические лица, но также супруги или один из супругов.

Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо (ч. 2 ст. 1303 ГК). При этом физическое лицо должно иметь полную гражданскую дееспособность. Такой вывод следует из того, что от приобретателя по условиям наследственного договора может потребоваться выполнение различных действий, в том числе сделок (предоставление материальной помощи, соблюдение определенного ритуала погребения, указанного отчуждателем, выполнение действий, направленных на достижение определенной общественно-полезной цели и т.д.).

Юридическое лицо может быть приобретателем в наследственном договоре, если ее гражданская правосубъектность не ограничено специальным законом, судом или учредительными документами.

Нормы ГК, которые определяют содержание наследственного договора, являются диспозитивными по своему характеру. Так, в ст. 1302 ГК лишь упоминается о том, что приобретатель обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя), а после его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. При этом не указывается ни на то, о распоряжения говорится, ни на то, в каком объеме (полностью или частично) имущество отчуждателя переходит к приобретателю. Следовательно, и одну, и другую условия стороны могут определить по своему усмотрению.

Для заключения наследственного договора необходимо достижение согласия сторон по всем существенным его условиям, которыми является определение имущества, должна перейти к приобретателю после смерти отчуждателя, определение перечня, характера, порядка и срока выполнения действий приобретателем. Определение конкретных существенных условий договора зависит, прежде всего, от характера отношений сторон.

Существенным условием наследственного договора является его предмет. Предметом наследственного договора является как приобретения права собственности на имущество отчуждателя, так и действия (выполнение работ, оказание услуг и т.п.) приобретателя.

Статья 1306 ГК различает две ситуации:

1) предметом наследственного договора является имущество, находящееся в личной собственности одного из супругов;

2) предметом наследственного договора является имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности.

В случаях, когда предметом наследственного договора является имущество, которое находится в личной собственности одного из супругов, главная проблема заключается в установлении того обстоятельства, действительно имущество, являющееся предметом наследственного договора, находится в личной собственности отчуждателя.

Поскольку закон предусматривает, что супруги - совладельцы имущества, находящегося в общей совместной собственности, владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено договоренностью между ними, то распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, осуществляется по соглашению супругов (ч. 2 ст. 369 ГК, ст 63, 65 СК).

При этом согласие совладельцев на заключение наследственного договора как сделки, подлежит нотариальному удостоверению, может быть выражено письменно и нотариально удостоверено (ч. 2 ст. 369, ст. 1304 ГК).

Если один из супругов отчуждателя не согласен с включением совместно приобретенного имущества в наследственного договора, и они не пришли к согласию по поводу этого имущества, то отчуждатель может в судебном порядке установить свою долю в общем имуществе (ст 70-71 СК). Нотариус не вправе брать на себя функцию суда и определять долю одного из супругов в совместно нажитом имуществе и удостоверять в наследственном договоре волю отчуждателя отношении этого имущества.

При наличии брачного договора, в котором определены права и обязанности супругов в отношении имущества, они, а также нотариус, удостоверяющий наследственный договор обязаны руководствоваться условиями договора (ст.ст. 92, 97 СК). Если отчуждателем при заключении наследственного договора были нарушены условия брачного договора, это является основанием для признания судом по иску второго супруга наследственного договора недействительным.

При заключении наследственного договора права лиц, которые согласно ст. 1241 ГК имеют обязательную долю в наследстве, законом не защищены. Итак, отчуждатель может и не учитывать при заключении наследственного договора их права на обязательную долю в имуществе, которое является предметом наследственного договора. Однако это не исключает возможности защиты этими лицами своих прав в судебном порядке.

Если наследственный договор заключается в отношении имущества, находящегося в общей долевой собственности, то предметом наследственного договора является не имущество как таковое, а доля в праве на него.

При этом обратим внимание на коллизию норм вещного и наследственного права. Так, согласно ч. З ст. 334 и ст. 363 ГК доля в праве общей долевой собственности переходит к приобретателю с момента нотариального удостоверения договора. Однако ст. 1302 ГК прямо указывает, что право собственности у приобретателя на имущество отчуждателя возникает только после смерти последнего. Поэтому в этом случае следует руководствоваться положениями специальной нормы (ст. 1302 ГК), которая уточняет общее правило.

Предметом наследственного договора могут быть также обязанности приобретателя совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера, на что указывает ст. 1305 ГК.

Отчуждатель может возложить на приобретателя обязанность выполнить действия имущественного или неимущественного характера еще при жизни отчуждателя (например, выплачивать ему определенную денежную сумму единовременно или частями). При этом может быть предусмотрено выполнение долга в пользу одной или нескольких лиц, приобретают право требования его выполнения. Например, отчуждатель может обязать приобретателя предоставлять материальную помощь внуку до достижения им совершеннолетия. Право требовать выполнения обязанностей принадлежит родителям последнего.

Приобретатель может быть обязанным выполнить также определенные действия нематериального характера. Например, отчуждатель вправе оговорить в наследственном договоре различные пожелания относительно захоронения, увековечения его памяти, предоставления, помощи родственникам и тому подобное.

В любом случае отчуждатель не может обязать приобретателя выполнить действия, которые ограничивают его гражданскую правоспособность (например, отчуждатель не может ограничить приобретателя в выборе места проживания в выборе супруги и т.д.).

Любая из сторон может признать недостаточными те условия, которые названы существенными в законе или являются необходимыми для договора данного вида, и потребовать включения в договор дополнительных условий, без которых сделка ее не устраивает. В этом случае такие условия также приобретают значение существенных.

Так, по общему правилу, оценка стоимости действий, которые должен выполнить приобретатель, как следует из ст. 1305 ГК, не относится к существенным условиям наследственного договора. Однако если отчуждатель хотел заключить договор только с соблюдением этого условия, а приобретатель не согласен с таким требованием, то наследственный договор нельзя считать заключенным, пока не будет достигнуто соглашение сторон по этому вопросу.

Кроме существенных, в наследственном договоре могут быть и обычные условия. В отличие от существенных, они не нуждаются в согласовании сторонами, поскольку автоматически вступают в силу с момента заключения договора. Поэтому отсутствие в содержании договора обычных условий не влияет на его действительность. Например, если при заключении наследственного договора стороны не договорились о том, кто будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после смерти отчуждателя, автоматически действует условие, предусмотренное ч. З ст! 1307 ГК, согласно которой при отсутствии специально предназначенной отчуждателем лица контроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства.

Случайные условия включаются в наследственного договора по усмотрению его сторон. Так же, как и обычные условия, они не влияют на факт заключения договора и на его действительность. Но в отличие от обычных условий, которые предусмотрены непосредственно законом и начинают действовать вследствие факта заключения договора, случайные условия приобретают юридическое значение только тогда, когда они включены самими сторонами в договор. их отсутствие влечет признание договора недействительным лишь в случае, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования таких условий, но они не были учтены.

Наследственный договор должен быть заключен письменно с последующим нотариальным удостоверением (ст. 1304 ГК). Договор в отношении имущества, которое не требует специальной регистрации, удостоверяется без истребования документов, устанавливающих право собственности (мебель, драгоценности, посуда и т.д.). Наследственный договор в отношении имущества, которое нуждается в государственной регистрации, действительный после нотариального удостоверения и государственной регистрации.

 

72. В соответствии со ст. 21 СК Украины брак - это семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в государственном органе регистрации актов гражданского состояния.

Такое определение не раскрывает в полной мере содержание этого понятия, но дает его лишь в тех пределах, в которых отношения брака подвергаются регламентации семейно-правовыми нормами.

В юридической литературе встречаются определения, содержащие основные признаки брака, например: такой, что заключается в установленном порядке с соблюдением требований закона добровольный и равноправный союз свободных женщины и мужчины, направленный на создание семьи и порождающий у них взаимные права и обязанности вязки. Некоторые авторы подходят к определению брака как договора. Но, по нашему мнению, брак не содержит всех необходимых признаков договора и имеет свои специфические признаки, присущие договору.

Признаками брака являются:

1) добровольность, т.е. наличие добровольного согласия обоих супругов (ст. 24 СК);

2) достижение брачного возраста женщиной и мужчиной, вступающих в брак (ст. 22 СК);

3) регистрация брака в установленном законом порядке органом, определенным Семейным кодексом;

4) направленность на образование личного семейного союза.чоловика и женщины.

Другое дело - брачный договор, которым лица, вступающие в брак, или супругов в период брака регулируют соответствующие имущественные отношения на время брака. В данном случае брачному договору присущи почти все признаки гражданско-правового договора.

Новый Семейный кодекс, как и Кодекс о браке и семье Украины, не признает брак, не зарегистрированный в органах ЗАГС, а также церковный брак. Однако в ст. 21 СК отмечается, что религиозный обряд брака является основанием для возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов в том случае, когда религиозный обряд брака состоялся к созданию или восстановлению государственных органов регистрации актов гражданского состояния.

Относительно брака, зарегистрированного в органах ЗАГСа, то новый СК признает возможность распространения на имущество, приобретенное лицами, не состоящих в зарегистрированном браке, за время совместного проживания, режима права общей совместной собственности в случае, если иное не установлено письменным договором между ними (ст. 74 СК).

Условия вступления в брак - это те условия, соблюдение которых необходимо для правозгидности брака. Правозгидним соответствии со ст. 37 СК есть брак, который заключен с соблюдением требований закона. К случаям неправозгидности брака относятся: признание брака недействительным в судебном порядке, а также недействительность брака по основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 ст. 39 СК, и дальнейшее аннулирование актовой записи о браке органом ЗАГСа.

Согласно новому Семейному кодексу условиями вступления в брак являются:

1) взаимное свободное согласие женщины и мужчины на заключение брака, то есть брак должен быть добровольным;

2) достижение лицами, желающими вступить в брак, на день регистрации брака брачного возраста.

Для женщины брачный возраст составляет 17 лет, для мужчины - 18 лет. При этом СК устанавливает возможность вступления в брак лица, достигшего 14 лет, для чего ей (ему) необходимо получить решение суда о предоставлении права на брак, если судом будет установлено, что это отвечает его интересам.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Виды договоров дарения. Расторжение договора дарения. | Существенные условия договора подряда.. | Договоры по добровольному страхованию. Общая характеристика. | Права и обязанности сторон по договору страхования. | Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 1 страница | Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 2 страница | Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 3 страница | Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 4 страница | Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 5 страница | Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 6 страница |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 7 страница| Виды кредита. Особенности предоставления кредитов. 9 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.02 сек.)