Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Институт законодательства и сравнительного правоведения 6 страница



Свобода завещания выражается также в том, что гражданин путем свободного волеизъявления может завещать свое имущество любому лицу из числа лиц, указанных в ст. 1116 ГК. Следует отметить, что ГК расширен состав лиц, которым можно завещать имущество, по сравнению с ранее действовавшим гражданским законодательством.

2. Поскольку в состав возможных наследников наряду с другими лицами включены иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица и иностранные государства, на практике возникает вопрос о том, допустимо ли завещать указанным лицам земельные участки исходя из того, что согласно п. 2 ст. 5, п. 3 ст. 15 Земельного кодекса и ст. 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения иностранные государства не являются участниками земельных отношений, а иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, и земельные участки сельскохозяйственного назначения. Представляется, что наличие в завещании распоряжения о передаче права собственности на земельные участки с указанным целевым использованием названным лицам не будет являться основанием для признания этого завещания недействительным. Наследование в этом случае должно происходить на общих основаниях, установленных гражданским законодательством, а ограничение права собственности наследника по завещанию на такие земельные участки произойдет уже после принятия им наследства. В соответствии со ст. 238 ГК право собственности этого наследника на указанные земельные участки должно быть прекращено в течение года с момента возникновения указанного права, т.е. согласно п. 4 ст. 1152 ГК со дня открытия наследства.

3. Ограничение по передаче наследственного имущества юридическим лицам может вытекать из его содержания. Например, земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения предоставлялись только гражданам (ст. 21 Земельного кодекса), а юридические лица не указывались в качестве субъектов таких земельных правоотношений. Кроме того, земельные участки, предоставляемые на праве пожизненного наследуемого владения, не подлежали и не подлежат отчуждению никаким иным образом, кроме как путем передачи по наследству. То есть в отношении таких земельных участков не может быть применимо положение п. 1 ст. 238 ГК об обязательном отчуждении имущества в установленный срок в случае, если это имущество не может принадлежать конкретному лицу. Поэтому земельные участки, предоставленные гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, не могут быть завещаны юридическим лицам.



4. В качестве возможных наследников по завещанию законодатель также называет юридических лиц, специально указывая, что они могут быть призваны к наследованию по завещанию только в случае их существования на день открытия наследства.

На практике вполне реальна ситуация, при которой юридическое лицо, указанное в завещании в качестве наследника, на момент открытия наследства является реорганизованным или находится на стадии реорганизации. В связи с этим встает вопрос о том, кто в данном случае будет являться наследником. Поскольку к вновь созданному юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица, то вполне правомерным будет принятие наследства правопреемником реорганизованного юридического лица.

Более того, при этом вполне допустимо принятие наследства не одним юридическим лицом, которому было завещано имущество наследодателя, а несколькими юридическими лицами, образовавшимися при разделении этого юридического лица на несколько юридических лиц или при выделении из его состава нескольких юридических лиц. Доли в наследстве вновь созданных в порядке реорганизации юридических лиц могли бы определяться пропорционально стоимости перешедших этим юридическим лицам прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом (п. п. 3, 4 ст. 58 ГК).

Вместе с тем представляется однозначным, что данный вопрос требует законодательного урегулирования для всех допускаемых законом случаев реорганизации юридических лиц. Впредь до урегулирования этого вопроса на законодательном уровне можно было бы рекомендовать завещателю при назначении им юридического лица наследником подназначить другое или другие юридические лица, образованное или образованные в процессе реорганизации указанного в качестве первого наследника юридического лица.

5. Законодательными актами могут быть введены ограничения по передаче имущества в собственность юридических лиц. Так, например, за унитарными предприятиями имущество может быть закреплено на праве хозяйственного ведения, а за казенными предприятиями и учреждениями - на праве оперативного управления (см. ст. ст. 120, 294, 296 ГК, ст. 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" <1>, ст. 11 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.

<2> СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746.

 

В связи с этим в нотариальной практике часто возникает вопрос о возможности завещать имущество таким юридическим лицам. Представляется, что в силу вышеуказанных ограничений назначать этих юридических лиц наследниками недопустимо. Выход из создавшейся в данном случае ситуации видится в следующем. Передача названным юридическим лицам наследуемого имущества на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления возможна в случае назначения наследником собственника имущества унитарного, казенного предприятия, учреждения с возложением на него завещательного отказа по передаче наследуемого имущества на одном из указанных видов вещных прав унитарному, казенному предприятию, учреждению.

6. До 2008 г. законодательство Российской Федерации разграничивало на два самостоятельных объекта наследования банковский вклад в Сберегательном банке РФ и причитающуюся по нему компенсацию, ограничив круг наследников, имеющих право на получение такой предварительной компенсации (см., например, ст. 124 Федерального закона от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год" <1> и утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2003 г. N 117 Правила выплаты в 2003 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, являющимся гарантированными сбережениями согласно Федеральному закону "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. I). Ст. 5132.

<2> СЗ РФ. 2003. N 8. Ст. 768.

 

Указанная предварительная компенсация подлежала выплате только наследникам первой очереди, т.е. наследникам по закону. В связи с этим наследники по завещанию, не являвшиеся одновременно наследниками первой очереди по закону, не могли наследовать эту компенсацию, несмотря на то что им был завещан сам вклад. В настоящее время указанное ограничение снято, и наследники по завещанию включены в круг наследников, которым может быть выплачена данная компенсация после смерти владельца вклада (см., например, ст. 18 Федерального закона от 24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" <1> и Правила осуществления в 2009 году компенсационных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2009 г. N 188 <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2008. N 48. Ст. 5499. Прилож. ч. 1, прилож. ч. 2, прилож. ч. 3.

<2> СЗ РФ. 2009. N 10. Ст. 1233.

 

Принимая во внимание имевшийся ранее у законодателя подход по разграничению банковского вклада и предварительной компенсации по нему на различные объекты наследования, представляется целесообразным рекомендовать завещателю указывать в завещании свою волю не только в отношении банковского вклада, но и в отношении всех связанных с ним выплат, включая и предварительную компенсацию.

7. Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель по своему свободному волеизъявлению любым образом вправе определить доли наследников. Он может завещать все свое имущество или его часть, оставив другую часть незавещанной, одному наследнику либо всем наследникам в равных долях, либо определив каждому его долю, либо указав конкретное имущество, которое перейдет каждому из них, либо завещав все имущество нескольким наследникам без указания их долей.

Воля завещателя может быть выражена путем указания в завещании его распоряжения о лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. При лишении завещателем своих наследников по закону наследства они ни при каких условиях не могут быть призваны к наследованию, включая и наследование по праву представления (п. 2 ст. 1146 ГК). Однако данное правило не распространяется на наследование обязательной доли, в чем и проявляется ограничение свободы завещания. Лишение завещателем в специальном распоряжении наследства лица, имеющего право на обязательную долю, может повлечь недействительность завещания в части, нарушающей права этого лица на обязательную долю, если нет оснований для признания такого наследника недостойным или для отказа судом в присуждении обязательной доли (ст. 180, п. п. 1, 4 ст. 1117, п. 4 ст. 1131, п. 4 ст. 1149 ГК).

Наследник фактически лишается наследства и в случае, когда завещатель, распределив все свое имущество между другими наследниками, умолчит в завещании об этом наследнике. При этом наследник, не упомянутый в завещании, может быть призван к наследованию завещанного имущества, если наследники по завещанию откажутся от принятия наследства или если они будут признаны недостойными наследниками.

8. Завещатель вправе как указать в завещании только основных наследников, которые будут призываться к наследованию непосредственно после открытия наследства, так и подназначить основным наследникам других наследников, которые будут призываться к наследованию, если основные наследники не смогут или не пожелают принять наследство либо будут лишены права наследования.

9. Завещатель вправе включить в свое завещание помимо указанных в ст. 1119 иные распоряжения. Но перечень этих распоряжений ограничивается ГК, который относит к их числу распоряжения по подназначению наследника (ст. 1121), по назначению душеприказчика (ст. 1134), по установлению завещательного отказа (ст. 1137) и (или) завещательного возложения (ст. 1139).

Таким образом законодатель, предусмотрев исчерпывающий перечень распоряжений завещателя, в императивной форме определил возможное содержание завещания, исключив возможность включения в завещание каких-либо условий. В связи с чем представляется недопустимым включение в завещание различных условий перехода наследственного имущества к наследникам, например, таких, как получение специального образования, достижение определенного возраста, рождение ребенка, изменение брачных отношений и т.д.

Вместе с тем в Постановлении Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" <1> предусмотрена возможность включения в завещание условий выдачи вклада, в том числе условий о выплате лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, о выдаче вклада лицу после достижения им определенного возраста. Однако в соответствии с п. 2 ст. 1128 ГК Правительство РФ наделено правом устанавливать лишь порядок совершения завещательного распоряжения денежными средствами в банках, в связи с чем вряд ли можно признать правомерным включение положений об условиях выдачи вклада в указанное постановление. Содержание же завещательного распоряжения, приравненного к нотариально удостоверенному завещанию, должно определяться в соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.

 

10. Завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совершенное завещание. Причем это право не ограничено ни сроком по совершению таких действий, ни их количеством. Об отмене завещания см. также комментарий к ст. 1130 ГК.

11. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ гражданские права гражданина могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты, в частности, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Именно поэтому свобода завещателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти ограничена законодателем правилами об обязательной доле в наследстве.

12. Нельзя назвать абсолютной и свободу завещателя по распределению имущества между наследниками. Хотя в состав наследственного имущества помимо вещей входят имущественные права и обязанности наследодателя (ст. 1112 ГК), распорядиться своим имуществом таким образом, чтобы кому-либо из наследников достались только обязанности наследодателя в виде его долгов, завещатель не может. Указанное ограничение следует из положения, содержащегося в п. 1 ст. 1175 ГК и предусматривающего обязанность наследников отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.

13. Исходя из принципа свободы завещания и тайны его совершения законодатель не обязывает завещателя сообщать кому бы то ни было, включая близких родственников, о совершенном им завещании, о его содержании, изменении или отмене.

Закрепляя законодательно принцип свободы завещания и тайны его совершения, законодатель тем самым гарантирует возможность совершения гражданином распоряжения своим имуществом на случай смерти добровольно и исходя из своего действительного волеизъявления. Составление завещания под влиянием насилия, угрозы, обмана со стороны третьих лиц или под влиянием заблуждения является основанием для признания завещания недействительным в соответствии со ст. ст. 178, 179 ГК.

Вместе с тем законодатель не ограничивает завещателя в праве сообщить любую информацию о совершенном им завещании кому бы то ни было. Однако данное правило применимо только к завещателю. Лицо, удостоверившее завещание, а также свидетели, переводчик, рукоприкладчик и душеприказчик, присутствовавшие при составлении завещания, не вправе до открытия наследства разглашать сведения о завещании. При нарушении кем-либо из этих лиц тайны завещания завещатель вправе воспользоваться способами защиты гражданских прав, указанными в ст. 1123 ГК.

 

Статья 1120. Право завещать любое имущество

 

Комментарий к статье 1120

 

1. Комментируемая статья, исходя из принципа свободы завещания, предусматривает право лица распорядиться на случай своей смерти любым имуществом.

В законе не содержится требования о том, что завещанное имущество в обязательном порядке должно принадлежать завещателю на праве собственности на день совершения завещания. Поэтому в завещании может идти речь и об имуществе, которого у завещателя на момент совершения завещания не имеется. Это вытекает из того, что в статье речь идет о завещании любого имущества, включая и то, которое будет приобретено завещателем в будущем. Данная норма корреспондирует со ст. 57 Основ законодательства о нотариате, определяющей, что при удостоверении завещания нотариус не вправе требовать от завещателя представления доказательств принадлежности ему завещанного имущества.

Подтвердить факт приобретения имущества наследодателем на законных основаниях будет необходимо только при оформлении наследственных прав наследников, поскольку в соответствии со ст. 1112 ГК в состав наследства могут входить только вещи, иное имущество, в том числе имущественные права, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства.

2. Законодатель, определив круг имущества, которое не может входить в состав наследства, тем самым все же ограничил право завещателя по распоряжению любым имуществом на случай своей смерти.

Так, исходя из ст. ст. 1112 и 1185 ГК завещатель не вправе распорядиться:

правами и обязанностями, неразрывно связанными с личностью наследодателя или переход которых в порядке наследования не допускается данным Кодексом или иными законами;

личными неимущественными правами;

государственными наградами, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

другими нематериальными благами.

Необходимо также отметить, что вследствие предусмотренных в ст. ст. 1176 - 1179, 1182, 1183 ГК особенностей наследования отдельных видов имущества воля законодателя по распоряжению этим имуществом может быть выполнена не полностью.

3. Завещатель вправе распорядиться как всем своим имуществом, так и его частью, включая распоряжение конкретным имуществом (например, квартирой, автомобилем, жилым домом, земельным участком). Оставшаяся незавещанной часть имущества наследодателя переходит наследникам по закону.

В случае если завещатель включит в завещание положение о передаче нескольким наследникам всего принадлежащего ему имущества без каких-либо конкретизаций и уточнений, наследственное имущество поступит в соответствии со ст. 1164 ГК в общую долевую собственность наследников.

Распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может путем составления одного или нескольких завещаний. Завещания, содержащие волю завещателя в отношении различных частей имущества, могут быть составлены им в одно и то же время или в различное время. Соотношение составленных нескольких завещаний, выяснение круга наследников и состава перешедшего им наследственного имущества производятся после открытия наследства в соответствии со ст. ст. 1130 и 1132 ГК.

 

Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании

 

Комментарий к статье 1121

 

1. Законодатель, закрепляя принцип свободы завещания, предоставляет гражданам право по собственному усмотрению распорядиться на случай смерти своим имуществом в пользу одного либо нескольких лиц. Количество наследников по завещанию законом не ограничивается. Указанные лица могут являться наследниками по закону, а могут таковыми и не быть.

Круг лиц, которым может быть завещано имущество, указан в ст. 1116 ГК. При этом законодатель не устанавливает никаких ограничений в отношении иностранных физических лиц, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, иностранных государств. Однако наследование указанными лицами ограниченного в обороте имущества должно происходить в соответствии со ст. 1180 ГК.

2. В соответствии с комментируемой статьей завещатель вправе подназначить наследника. Сущность подназначения наследника заключается в назначении завещателем до открытия наследства другого "запасного" наследника взамен основного наследника в случае выбытия последнего из наследственного правопреемства. Подназначение "запасного" наследника, равно как и назначение основного наследника, происходит по собственному усмотрению завещателя.

Назначить другого наследника может только завещатель и лишь путем специального указания об этом в завещании. Но по сравнению с ГК 1964 г. по действующему ГК подназначить наследника можно не только указанному в завещании наследнику, но и наследнику по закону. Также ГК расширяет случаи назначения завещателем другого наследника и относит к ним такие, когда назначенный завещателем в завещании наследник или наследник по закону:

а) умрет до открытия наследства;

б) умрет одновременно с завещателем;

в) умрет после открытия наследства, не успев его принять;

г) не примет наследство по другим причинам или откажется от него;

д) не будет иметь право наследовать;

е) будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Указанный перечень случаев подназначения наследника является закрытым.

Случаи, при наступлении которых может происходить подназначение наследника, указываются завещателем в завещании. При этом завещатель может перечислить все вышеприведенные случаи, либо один из них, либо несколько. При указании в завещании только на один или несколько случаев речь о призвании к наследованию подназначенного наследника может идти лишь при наступлении этого или этих конкретных обстоятельств. Если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник не будет призываться к наследованию. Но если в завещании не будут конкретизированы случаи подназначения наследника, то при наступлении любого из указанных в п. 2 ст. 1121 случаев подназначенный наследник призывается к наследованию.

3. Закон не ограничивает количества подназначений, вследствие чего представляется, что завещатель вправе назначить наследника каждому последующему подназначенному наследнику. Например, количество подназначений в завещании может выглядеть следующим образом: основной наследник - родитель, если он не примет наследства - то супруг, если он не примет наследства - то дочь, если дочь не примет наследства - то сын, если и он не примет наследства - то внук по линии дочери и т.д.

Закон также не исключает возможности подназначения нескольких наследников, которые могут призываться к наследованию одновременно после основного наследника.

 

Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе

 

Комментарий к статье 1122

 

1. Действие комментируемой статьи распространяется только на случаи, когда имущество завещано нескольким наследникам. При указании в завещании только одного наследника оснований для применения этой статьи не имеется.

В развитие п. 1 ст. 1119 ГК в отношении права завещателя по своему усмотрению определять доли наследников комментируемая норма устанавливает равенство долей наследников по завещанию, если наследственное имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве либо без указания конкретного имущества, предназначающегося этим наследникам. Данная норма корреспондирует с общим правилом определения долей в праве долевой собственности и положением о том, что наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без предназначения им конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в их общую долевую собственность (ст. ст. 245 и 1164 ГК).

2. Завещатель может по своему усмотрению предусмотреть различное соотношение долей наследников в наследственном имуществе либо указать конкретное имущество, которое переходит к каждому наследнику. Однако при распределении долей между несколькими наследниками следует исходить из того, что при условном принятии наследственного имущества за единицу сумма долей наследников не должна превышать эту единицу. Выражаться распределяемые доли наследственного имущества могут в арифметических долях или в процентах.

3. На практике возникают вопросы о возможности перехода по наследству нескольким наследникам завещанного им земельного участка, находившегося у наследодателя на праве пожизненного наследуемого владения, поскольку ни ГК, ни Земельный кодекс не содержат специальной нормы, регулирующей нахождение таких земельных участков в пользовании и владении нескольких лиц.

Возможность перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству вытекает из ст. 21 Земельного кодекса и ст. 267 ГК.

Кроме того, в ст. 1181 ГК закреплено положение о том, что принадлежащее наследодателю право пожизненного наследуемого владения земельным участком наследуется на общих основаниях, установленных ГК.

К числу таких общих оснований можно отнести норму ст. 1122 ГК о праве наследодателя завещать свое имущество нескольким наследникам с указанием либо без указания их долей в наследстве. Опять же в силу общих оснований завещанное нескольким наследникам имущество без указания их долей будет считаться завещанным этим наследникам в равных долях.

По общему основанию наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК).

Поскольку в соответствии с ГК (п. 1 ст. 216) право пожизненного наследуемого владения земельным участком является вещным правом, то в отношении этого права применимы и все вышеуказанные общие основания наследования. В связи с этим представляется, что завещатель может завещать в долях принадлежащее ему право пожизненного наследуемого владения земельным участком нескольким наследникам. В случае если право пожизненного наследуемого владения земельным участком будет завещано нескольким наследникам без указания их долей, то такое право будет считаться завещанным нескольким наследникам в равных долях.

4. Пункт 2 ст. 1122 является специальной нормой, регулирующей правовые последствия распоряжения завещателя, когда нескольким наследникам завещаны в натуре отдельные части неделимой вещи, т.е. вещи, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК).

Законодатель устанавливает, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет недействительности завещания. В подобных случаях такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.

В связи с этим в практической деятельности нотариусов возникают сложности в определении размеров долей наследников в случае завещания им отдельных комнат в квартире, принимая во внимание, что в оценочном документе указывается стоимость общей площади квартиры и что в квартире имеются места общего пользования, о которых в завещании, как правило, ничего не указывается. Представляется, что места общего пользования в квартире, даже если о них не упоминается в завещании, должны перейти по наследству в общую долевую собственность наследников по завещанию как вещи, предназначенные для обслуживания главной вещи, связанные с ней общим назначением и следующие ее судьбе (ст. 135 ГК). В силу своей принадлежности главной вещи и следования ее судьбе места общего пользования было бы разумным считать завещанными наследникам в размерах, пропорциональных размерам завещанных комнат. В конечном счете в данной ситуации стоимость завещанной части квартиры следовало бы определять как сумму стоимости предназначенной наследнику комнаты и стоимости приходящихся на его долю метров мест общего пользования квартиры. При этом за точку отсчета логичнее всего принимать стоимость общей площади квартиры, а доля каждого наследника будет соответствовать указанной стоимости этих частей квартиры.

5. Наследники, которым завещаны части неделимой вещи, могут пользоваться такой вещью в порядке, установленном в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Порядок пользования указанной вещью наследники вправе установить самостоятельно. При отсутствии согласия наследников такой порядок будет определен судом.

Если между наследниками не возникнет спора по указанному поводу, то их доли и порядок пользования неделимым наследственным имуществом указываются в свидетельстве о праве на наследство. В связи с этим необходимо доработать форму нотариального свидетельства N 11, утвержденную Приказом Минюста России N 99 и не отражающую в своей редакции особенностей наследования неделимой вещи, завещанной по частям.

Вместе с тем представляется, что в текст свидетельства нет необходимости включать пояснение, на основании чего в нем указаны доли наследников в отношении неделимой вещи и порядок пользования ею, поскольку к этому не обязывает ни ст. 1122, ни утвержденные Министерством юстиции РФ формы нотариальных свидетельств. Что касается формы согласия наследников, то исходя из аналогии со ст. ст. 1153 и 1155 ГК оно должно быть выражено письменно либо одновременно всеми наследниками, либо каждым из них в отдельности, а подлинность их подписей должна быть засвидетельствована в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК, согласно которому подлинность подписи свидетельствуется уполномоченным лицом только в случае, когда документ передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте.

Федеральная нотариальная палата рекомендовала согласие наследников о порядке пользования неделимой вещью отражать в их заявлениях о выдаче свидетельства о праве на наследство <1>. Однако, как правило, такое заявление пишется при обращении к нотариусу на более раннем временном отрезке срока, установленного для принятия наследства. О точном же количестве наследников и размере их долей в наследственном имуществе можно говорить лишь по окончании указанного срока. В связи с этим указанная рекомендация вряд ли будет выполнима в случае изменения размера долей или количества наследников, например вследствие приращения долей или наследственной трансмиссии.

--------------------------------

<1> См.: Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные решением Правления Федеральной нотариальной палаты (протокол N 02/07 от 27 - 28 февраля 2007 г.) // Нотариальный вестник. 2007. N 8.

 

6. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, право использовать произведение литературы или изобразительного искусства либо право использовать изобретение) рассматривается в ГК как единое и неделимое целое. Пункт 1 ст. 1234 ГК устанавливает, что это право может быть отчуждено третьему лицу (лицам) только в полном объеме. Представляется, что к нему по аналогии применимы положения ст. 133 ГК о неделимой вещи.


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.021 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>