Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Исследовательский центр частного права 15 страница



Разумеется, наследники по завещанию "отсутствуют", если нет и самого завещания.

Второе указание, содержащееся в п. 1 ст. 1151 ("никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования"), не нуждается в комментариях, поскольку закон делает прямую отсылку к ст. 1117, носящую название "Недостойные наследники".

Третья ситуация, предусмотренная в п. 1 ст. 1151, - "никто из наследников не принял наследство". Закон имеет здесь в виду прежде всего принятие наследства посредством подачи заявления наследником (п. 1 ст. 1153), и притом в установленный срок (п. 1 ст. 1154). Однако выморочность все же не наступает даже и в случае неподачи заявления, если кто-либо из наследников совершил действия, свидетельствующие о принятии наследства. К числу таких действий п. 2 ст. 1153 относит: 1) вступление наследника во владение и управление наследственным имуществом; 2) принятие им мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 3) совершение им за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; 4) оплату им за свой счет долгов наследодателя либо получение им от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств. Совершение наследником перечисленных действий создает презумпцию принятия этим наследником данного наследства (п. 2 ст. 1153). Таким образом, выморочность не возникает в тех случаях, когда хотя никто из наследников и не принял наследство, но в отношении кого-либо из них существует презумпция принятия им наследства.

Эта презумпция является, однако, опровержимой. Статья 1153 указывает на это в следующих словах: "Признается, пока не доказано иное...". При этом закон подразумевает, что заинтересованные лица (например, сонаследники либо наследники следующей очереди) имеют право предъявить иск о признании того, что перечисленные выше действия наследника не свидетельствуют о принятии им наследства.

Однако Российская Федерация, в отличие от других наследников (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), "обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам)" (Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г.). Поскольку Российская Федерация обязана обеспечивать такой переход, она не вправе использовать предоставленные ей гражданским правом правомочия для предъявления иска об опровержении указанной презумпции. Иначе говоря, в случае выморочности такая презумпция в результате совместного действия норм конституционного права и гражданского права превращается для Российской Федерации в неопровержимую. Практически это означает, что, если наследник совершил действия, описанные в п. 2 ст. 1153, это гарантирует имущество умершего от выморочности, хотя еще не гарантирует от перехода к другим лицам.



Рассматриваемая в п. 1 ст. 1151 ситуация охватывает и случаи, когда наследник, не принявший наследство в установленный срок, признан затем судом принявшим наследство (см. п. 1 ст. 1155). Соответствующее судебное решение исключает выморочность имущества, хотя наследник и не принимал наследства по правилам ст. 1153.

Четвертой в п. 1 ст. 1151 названа ситуация, когда "все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника". Это указание не нуждается в комментариях, поскольку закон делает специальную отсылку к ст. 1158.

8. В пункте 2 ст. 1151, по существу, воспроизводятся нормы, установленные в ст. 1116 (п. 2).

Единственное добавление, которое сделано в комментируемой статье, - это указание, что выморочное имущество "переходит... в собственность Российской Федерации". Такое добавление может вызывать неправильное понимание. В собственность способны переходить только вещи. Принадлежавшие же умершему права, а тем более лежавшие на нем обязанности не способны быть объектами права собственности. Однако они переходят к Российской Федерации в составе выморочного имущества как единого целого в порядке универсального правопреемства.

9. Пункт 3 ст. 1151 представляет собой одно из многих положений ГК, предусматривающих принятие законов, необходимых для полной реализации его норм. Здесь лишь кратко намечены основные вопросы, которые должны получить решение в будущем законе. Он должен будет прежде всего урегулировать учет выморочного имущества, а также решить те вопросы его приобретения, которые не урегулированы самим ГК, например установить, какой федеральный орган должен принимать в свое владение вещи, входящие в выморочное имущество, какой из них должен оплачивать долги наследодателя, и др.

Пункт 3 ст. 1151 исходит также из того, что выморочное имущество или его части, приобретенные Российской Федерацией, в зависимости от характера вещей и иных обстоятельств могут передаваться в собственность субъектов Российской Федерации либо в собственность муниципальных образований.

10. Согласно ч. 4 ст. 552 раздела VII "Наследственное право" ГК 1964 г. было невозможно наследование государством авторского права вследствие его выморочности.

В настоящее время действие ст. 552 ГК 1964 г. прекратилось в связи с принятием данного раздела ГК РФ, а в нем не предусмотрено каких-либо ограничений в отношении наследования авторского права (или каких-либо иных исключительных прав) Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями.

 

Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 

Статья 1152. Принятие наследства

 

Комментарий к статье 1152

 

1. Положения о принятии наследства не претерпели сколько-нибудь существенного изменения по сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 546, 547 ГК 1964 г.); они лишь уточнены и дополнены с учетом сложившейся судебной практики и согласованы с положениями части первой ГК.

Под принятием наследства понимаются односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю получить наследство, т.е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества. Являясь односторонней сделкой (п. 2 ст. 154 ГК), принятие наследства создает юридические последствия без чьего-либо встречного волеизъявления. Наследник, принимающий наследство, не должен согласовывать свои действия с какими-либо иными лицами: другими наследниками, призванными к наследованию, исполнителем завещания, нотариусом и т.д. Закон устанавливает, что сделка по принятию наследства может быть совершена либо в письменной форме, либо путем осуществления конклюдентных действий (см. ст. 1153).

Совершение наследником предписанных законом действий выражает только его индивидуальную волю принять наследство или отказаться от него и не означает принятие наследства остальными наследниками (см. ниже, п. 3). При этом если принятие наследства было совершено наследником в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК), либо если наследник, принимая наследство, находился под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК), либо, наконец, если принятие наследства было совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК), соответствующая сделка может быть признана судом недействительной.

2. Статья 1152 (абз. 2 п. 1) устанавливает единственное исключение из императивного правила о необходимости принятия наследства: совершения соответствующих действий не требуется для приобретения выморочного имущества (ст. 1151). Указанное исключение корреспондирует норме п. 1 ст. 1157 о недопустимости отказа от наследства при наследовании выморочного имущества. В то же время свидетельство о праве на такое наследство выдается в общем порядке (см. п. 1 ст. 1162).

3. В силу абз. 1 п. 2 ст. 1152 принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Таким образом, сила закона придана правилу, которое признавалось ранее лишь судебной практикой, правда, только применительно к фактическому принятию наследства (см. пп. "а" п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6). Это означает, что, если в составе наследства имеется различное имущество (квартира и акции, дача и автомобиль и т.д.), наследнику достаточно совершить действия, свидетельствующие о принятии им какого-либо одного из этих объектов, и нет необходимости осуществлять аналогичные действия в отношении каждого из них.

Применительно к случаям, когда последнее место жительства наследодателя в РФ неизвестно или находится за ее пределами, указанной норме корреспондируют правила, определяющие место открытия наследства (и, следовательно, место совершения действий по принятию наследства) по месту нахождения той или иной части наследственного имущества (см. ч. 2 ст. 1115).

С учетом того, что наследник может призываться к наследованию одновременно по нескольким основаниям, "часть наследства" в абз. 1 п. 2 ст. 1152 следует толковать буквально как часть имущества из наследства, причитающегося наследнику по любому из таких оснований. Это означает, что если наследник призывается к наследованию одновременно и по закону, и по завещанию, то принятие им наследства, причитающегося ему по закону, вовсе не означает его согласие на приобретение наследства, предназначенного ему в завещании.

От принятия части наследства, означающего принятие всего наследства (абз. 1 п. 2 ст. 1152), следует отличать не допускаемое законом принятие наследства при условии передачи наследнику определенной части соответствующего имущества (абз. 3 п. 2 ст. 1152).

4. В абзаце 2 п. 2 ст. 1152 содержится норма, отсутствовавшая в ранее действовавшем законодательстве. В силу этой нормы наследник, который призывается к наследованию после одного наследодателя одновременно по нескольким основаниям, вправе принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них либо по всем основаниям. Помимо перечисленных в данной норме случаев одновременного наследования - по завещанию и по закону, в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, - множественность оснований наследования может возникнуть в результате отстранения от наследования недостойных наследников (ст. 1117), отказа других наследников от наследства (ст. 1157).

5. Положение абз. 3 п. 2 ст. 1152 о недопустимости принятия наследства под условием или с оговорками реализует принцип универсальности наследственного правопреемства, в соответствии с которым имущество умершего переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое (см. п. 1 ст. 1110). При этом указанное правило подлежит применению независимо от общего числа наследников и от того, осуществляется ли наследование по закону или в соответствии с завещанием.

Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается как в случае, когда к моменту соответствующего волеизъявления известно, какое имущество предназначается каждому наследнику (например, когда наследник является единственным или в завещании все имущество распределено между всеми наследниками в натуре), так и в случае, когда такая определенность отсутствует (например, при наличии нескольких наследников по закону, при отсутствии исчерпывающих сведений о составе наследства и т.д.).

Разумеется, при наличии нескольких наследников каждый из них в конце концов получит какую-то определенную часть имущества, однако, принимая наследство, наследник дает согласие на вступление в права и на принятие на себя обязательств наследодателя в целом и лишен возможности самостоятельно предопределить конкретные вещи и имущественные права, которые будут ему переданы в счет причитающейся ему наследственной доли. Право на распределение наследственного имущества между наследниками в натуре принадлежит завещателю (в завещании), наследникам, принявшим наследство (при наследовании по закону и при завещании имущества в идеальных долях), и суду в случае недостижения этими наследниками соответствующего соглашения (см. ст. 1165).

6. Несмотря на то что с юридической точки зрения любая оговорка представляет собой не что иное, как определенное условие совершения каких-либо действий, в ст. 1152 (абз. 3 п. 2), как и в ранее действовавшем законодательстве (ч. 1 ст. 546 ГК 1964 г.), сохранено упоминание о недопустимости принятия наследства ни под условием, ни с оговорками.

Сохранение обоих терминов направлено на исключение неоднозначного толкования действий наследника, направленных на принятие наследства. Таким образом, выражение наследником согласия принять наследство, сопровожденное указанием на условия такого принятия ("принимаю наследство при условии, что мне будет передано такое-то имущество") или какими-либо дополнениями и замечаниями ("принимаю наследство, за исключением такого-то имущества", "принимаю наследство при принятии его всеми остальными наследниками" и т.п.), не может в силу абз. 3 п. 2 ст. 1152 рассматриваться как волеизъявление, направленное на принятие наследства. Для действительности принятия наследства волеизъявление наследника о приобретении наследства должно быть безусловным и безоговорочным. В то же время принятие наследства не является бесповоротным, т.е. может быть взято наследником обратно путем отказа от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (см. п. 2 ст. 1157).

Поскольку принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, положение абз. 3 п. 2 ст. 1152 следует рассматривать как исключение из правила п. 1 ст. 157 ГК о допустимости сделок под отлагательным условием.

7. Правилам о безоговорочности и безусловности принятия наследства корреспондирует норма п. 3 ст. 1152 о том, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками, подчеркивающая также индивидуальный характер соответствующего волеизъявления.

8. Пункт 4 ст. 1152, так же как и действовавший ранее закон (ч. 5 ст. 546 ГК 1964 г.), устанавливает, что принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. Таким образом, принятию наследства придается обратная сила. Указанный порядок направлен на устранение неопределенности в субъекте права собственности на наследственное имущество в период времени от момента открытия наследства до его фактического принятия соответствующим наследником.

Принадлежность наследнику наследственного имущества с момента открытия наследства означает, в частности, что на наследника возлагается бремя содержания соответствующего имущества (ст. 210 ГК), в том числе за период, предшествующий фактическому переходу имущества в собственность наследника.

Вместе с тем наделение наследника правом собственности с момента открытия наследства дает ему законное право на получение поступлений от использования имущества - плодов, продукции, доходов (ст. 136 ГК). В случае, когда соответствующие приращения по каким-либо основаниям перешли к иным лицам, наследник, принявший наследство, в силу п. 4 ст. 1152 имеет право предъявить иск об истребовании этого имущества из чужого незаконного владения.

Придание принятию наследства обратной силы означает также, что именно на момент открытия наследства будет определяться состав наследственного имущества и его стоимость, а следовательно, и размер наследственных долей, причитающихся каждому из наследников.

9. Условие о государственной регистрации прав на некоторые виды имущества (п. 2 ст. 8 ГК) потребовало дополнительного указания в п. 4 ст. 1152 о том, что такое наследственное имущество в случае принятия наследства принадлежит наследнику со дня открытия наследства, независимо от момента государственной регистрации соответствующих прав. В то же время следует иметь в виду, что в полной мере осуществлять свои права в отношении этого имущества (например, продать его или сдать в аренду) наследник сможет только после государственной регистрации прав на него.

 

Статья 1153. Способы принятия наследства

 

Комментарий к статье 1153

 

1. Статья 1153, как и действовавшее ранее законодательство (ч. 2 ст. 546 ГК 1964 г.), предусматривает принятие наследства как формальным (подача нотариусу соответствующего заявления), так и неформальным (фактическое принятие наследства) способом.

2. Наследник может принять наследство путем непосредственной подачи нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1115) своего письменного заявления о принятии наследства или письменного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Указанное в абз. 1 п. 1 ст. 1153 заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство не рассматривалось ранее действовавшим законодательством в качестве доказательства намерения наследника принять наследство (см. ч. 2 ст. 546 ГК 1964 г.), однако признавалось таким доказательством и доктриной наследственного права, и нотариальной практикой. При этом получение свидетельства о праве на наследство, как и ранее, является не обязанностью, а правом соответствующих наследников (см. п. 2 ст. 1162).

3. Передача нотариусу указанных в абз. 1 п. 1 ст. 1153 документов возможна не только непосредственно наследником, но и путем пересылки по почте или через представителя.

При договорном представительстве в доверенности (ст. 185 ГК) специально должно быть предусмотрено полномочие на принятие наследства. Причем представитель (при наличии соответственно оформленных полномочий) может совершить за представляемого (наследника) все необходимые действия по принятию наследства, т.е. составить и подписать заявление о принятии наследства и представить это заявление нотариусу.

При законном представительстве доверенности на принятие наследства не требуется. От имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет принятие наследства осуществляют их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК), от имени гражданина, признанного недееспособным, - его опекун (п. 2 ст. 29 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно принимают наследство при наличии письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя (п. 1 ст. 26 ГК). При этом если несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, объявлен полностью дееспособным (п. 1 ст. 27 ГК), он имеет право самостоятельно осуществлять все действия по принятию наследства. Аналогичны последствия и в случае вступления несовершеннолетнего в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Граждане, ограниченные судом в дееспособности, могут принимать наследство только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК).

Практический интерес представляет не урегулированный законом вопрос о том, в каком порядке должно совершаться принятие наследства, причитающегося лицу, признанному безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК). В тех случаях, когда имущество безвестно отсутствующего передается в доверительное управление (п. 1 ст. 43 ГК), очевидно, что осуществление действий по принятию наследства (или отказу от него) должно быть возложено на управляющего. Если же имущество безвестно отсутствующего не требует постоянного управления и, следовательно, управляющий не был назначен, принятие наследства (равно как и совершение иных аналогичных действий) следовало бы возложить на орган опеки и попечительства. Представляется необходимым урегулирование этого порядка в специальном законе, необходимость принятия которого вытекает из п. 3 ст. 43 ГК.

4. В случае, когда заявление передается нотариусу не лично наследником, а другим лицом или пересылается по почте, Кодекс требует нотариального засвидетельствования подписи наследника на таком заявлении (абз. 2 п. 1 ст. 1153). При этом в соответствующих случаях подпись наследника может быть засвидетельствована должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК.

Из нормы абз. 2 п. 1 ст. 1153, в частности, следует, что при наличии на заявлении нотариально засвидетельствованной подписи наследника заявление может быть передано нотариусу по месту открытия наследства не только специально уполномоченным представителем, но и любым другим лицом - помощником, курьером, родственником наследника.

Правило об условиях и порядке нотариального засвидетельствования подписи на заявлении о принятии наследства ранее содержалось в Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 1987 г. (п. 89) и в Методических рекомендациях по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000 г. (п. 23). При этом нотариальная практика исходила из того, что если в течение установленного срока нотариусу поступает заявление о принятии наследства, подпись на котором не была нотариально засвидетельствована, то соответствующий наследник не считается пропустившим срок для принятия наследства. По такому заявлению также заводится наследственное дело с тем, что в дальнейшем наследник либо лично явится к нотариусу, либо представит надлежаще оформленное заявление.

При направлении заявления о принятии наследства нотариусу по почте требование о нотариальном засвидетельствовании подписи должно быть распространено и на случаи подписания заявления представителем наследника. Кроме того, очевидно, что при пересылке такого заявления по почте к нему должна быть приложена и соответствующим образом оформленная доверенность, содержащая полномочие на принятие наследства.

5. При направлении заявления о принятии наследства по почте может возникнуть вопрос об условиях соблюдения срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154). Нотариальная практика исходит при этом из того, что заявление будет считаться поданным своевременно, если оно было сдано на почту до истечения установленного срока, хотя бы и поступило нотариусу после его истечения. В этом случае к наследственному делу должен быть приобщен конверт с почтовым штемпелем либо квитанция об отправке заказного письма.

6. Статья 1153, как и нотариальная практика, исходит из того, что принятие заявления о принятии наследства, не будучи само по себе нотариальным действием (см. гл. VIII Основ законодательства о нотариате), является одной из необходимых предпосылок совершения такого нотариального действия, как выдача свидетельства о праве на наследство (см. раздел III Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000 г.). Поэтому в силу п. 1 ст. 1153 такие заявления могут подаваться не только нотариусу по месту открытия наследства, но и должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство.

В настоящее время таким правом обладают лишь должностные лица консульских учреждений РФ (см. пп. 3 ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В то же время действующее законодательство (ст. 37 названных Основ) не допускает выдачу свидетельств должностными лицами органов исполнительной власти, что практически парализует применительно к этим лицам действие нормы п. 1 ст. 1153. Как представляется, при наличии в РФ местностей и населенных пунктов, в которых нет нотариуса, предоставление должностным лицам органов исполнительной власти права выдавать свидетельства о праве на наследство и, следовательно, принимать соответствующие заявления от наследников является одной из актуальных задач при обновлении собственно нотариального законодательства, тем более что опыт возложения на должностных лиц соответствующих полномочий был известен ранее действовавшему отечественному правопорядку (см., например, ст. 553 ГК Таджикской ССР 1964 г. и ст. 561 ГК Азербайджанской ССР 1964 г.).

7. Под неформальным принятием наследства понимается совершение наследником таких действий, которые явно свидетельствуют о его отношении к наследственному имуществу как к своему и, следовательно, о его намерении приобрести наследство. К таким конклюдентным действиям закон относит фактическое принятие наследником наследства (п. 2 ст. 1153). Указанный порядок направлен на упрощение процедуры принятия наследства.

Не имея возможности перечислить все возможные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследства, Кодекс (п. 2 ст. 1153) содержит лишь их примерный перечень. При формулировании признаков указанных действий законодателем были учтены положения доктрины наследственного права, судебной (см., например, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2) и нотариальной практики (см., например, п. 101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 1987 г., п. 28 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000 г.).

В пункте 2 ст. 1153 перечислены наиболее часто встречающиеся на практике действия, совершение которых наследником расценивается как принятие им наследства. К таким конклюдентным действиям закон относит теперь не только "вступление во владение" наследственным имуществом (как это предусматривалось ч. 2 ст. 546 ГК 1964 г.), но и в управление им. Необходимость упоминания об управлении наследственным имуществом связана с тем обстоятельством, что осуществление соответствующих действий далеко не всегда связано с физическим обладанием имуществом, как, например, при осуществлении коммунальных платежей лицом, не проживающим в жилом помещении. При этом под владением принято понимать фактическое обладание имуществом, а под управлением - действия, направленные на сохранение имущества и обеспечивающие его нормальное использование.

К мерам по сохранению имущества и защите его от посягательств или притязаний третьих лиц судебная и нотариальная практика относят, в частности, перенесение наследником какого-либо имущества из квартиры наследодателя в свою квартиру, передачу или принятие наследником имущества наследодателя на хранение, установку дополнительных запоров на помещении, в котором находится имущество, и др.

Под расходами на содержание имущества следует понимать прежде всего уплату налогов на недвижимое имущество. Нотариальная и судебная практика относит к таким расходам также осуществление ремонта, закупку или заготовку кормов для скота, посадку насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю, и т.п.

Закон совершенно справедливо относит теперь к конклюдентным действиям, свидетельствующим о фактическом принятии наследства, оплату наследником за свой счет долгов наследодателя и получение им от третьих лиц денежных сумм, причитавшихся наследодателю. При этом вряд ли можно признать обоснованным встречавшееся ранее в нотариальной практике требование нотариального удостоверенного договора об оплате долгов, во всяком случае, применительно к тем долгам, уплата которых не предусматривает заключения отдельного договора (например, перечисление платежей в счет задолженности наследодателя по коммунальным платежам).

8. Помимо перечисленных в п. 2 ст. 1153, к действиям наследников, свидетельствующим о фактическом принятии наследства, судебная и нотариальная практика относят:

- проживание наследника совместно с наследодателем;

- проживание наследника при жизни наследодателя в наследуемом жилом помещении;

- получение наследником сберегательной книжки наследодателя до истечения установленного срока для принятия наследства, а также получение наследником денег из вклада наследодателя;

- получение наследником до истечения срока на принятие наследства технического паспорта на автотранспортное средство;

- предъявление наследником иска к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче наследнику наследственного имущества или соответствующей его части.

Перечень справок и документов, признаваемых нотариальной практикой в качестве доказательства фактического принятия наследства, содержался в п. 101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 1987 г.

9. В то же время следует иметь в виду, что перечисленные в п. 2 ст. 1153 и признаваемые судебной и нотариальной практикой действия могут и не отражать действительной воли наследника на принятие наследства. Так, например, наследник, проживающий в принадлежавшем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его вполне устраивает статус нанимателя. Или, принимая на хранение имущество наследодателя, наследник не имеет намерения принимать наследство, а лишь выполняет просьбу других наследников, поскольку имеет помещение для хранения этого имущества.

Поэтому закон (п. 2 ст. 1153) допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства. При этом обязанность представления доказательств о том, что, осуществляя соответствующие действия, наследник не имел намерения принимать наследство, возлагается на этого наследника. Следовательно, при оценке в случае спора указанных действий необходимо определить, совершались ли они наследником в своих личных интересах или в интересах других наследников, были ли они сопряжены с намерением приобрести наследственное имущество или осуществлялись в обычном порядке без такого намерения.

10. В случае, когда наследник фактически принял наследство, совершив одно из предусмотренных п. 2 ст. 1153 действий, но не может представить необходимых подтверждающих документов (справку о совместном проживании с наследодателем, акт о передаче технического паспорта на автомобиль и т.п.), он вправе обратиться в суд с заявлением о признании факта принятия наследства (пп. 9 ст. 247 ГПК), которое рассматривается судом в порядке особого производства (гл. 27 ГПК). Если же при рассмотрении судом заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве на наследство (т.е. о праве гражданском), такое заявление подлежит рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2).


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.016 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>