Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1.Римское право – право античного Рима, Римского государства рабовладельческой формации.Римское право было построено как абстрактное право и как частное право. Оно существовало и при феодализме,



1.Римское право – право античного Рима, Римского государства рабовладельческой формации.Римское право было построено как абстрактное право и как частное право. Оно существовало и при феодализме, и при капитализме, выражая интересы эксплуататоров: купцов помещиков; церкви.

Важную роль в истории права играют:

юридическая техника римского права, что, соответственно, влияет на точность и лаконичность нормы права, а также цельность и практичность права в целом;

исключительность римского права, являющаяся результатом интенсивного развития общества и его культуры, а также результатом развития товарно-денежных отношений.

 

2/3.Частное право защищало интересы частных лиц. Действуют диспозитивные и уполномочивающие нормы. Нормы частного права могли определяться соглашением отдельных лиц. Защита осуществлялась по частной инициативе в форму гражд. процеса.
Виды норм частного римского права:
-уполномочивающие(дают участникам возможность совершать опред. Действия)

-диспозитивные (дают участнику возможность самим решать вопрос о объеме и характере прав и обязанностей)

-установленные сторонами(участники договорных отношений)

-восполнительные(дополняли опред. действия)

Частное право в свою очередь делились на отдельные ветви:

-естественное право;

-цивильное(квиритское, строгое право);

-преторское право;

-право народов(право тех, кого завоевали)

По признаку формы источников: писанное и неписанное.

Писанное –законы и др. нормы гос. Органов, закрепл. В письменной форме.

Неписанное – совокупность норм, правовых обычаев(обычная практика и т.д.)

Римское частное право регулировало: имущественные и некоторые неимущественные отношения; семейные отношения: порядок заключения брака, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье; отношения собственности, права на чужие вещи (сервитуты, залоговое право, эмфитевзис и супер-фиций); обязательственные правоотношения, т. е. порядок заключения и исполнения договоров, ответственность за неисполнение; наследование, т. е. переход имущества к другим лицам после смерти наследодателя.

Частное право могло изменяться и либо применяться, либо нет, было глубоко индивидуалистичным, что дало Генриху Гейне назвать его «библией эгоизма». Частное право – самая оформленная и законченная часть римского права.



 

4. Источники римского частного права – способ(формы) выражения, закрепления и существования норм римского гражданского права.Виды источников:

1)Обычное право;

2)законы нар. Собраний;

3)поставновления сената(сенатусконсульты);

4)эдикты магистратов (вкл. Преторские)

5) конституции императоров(эдикты, рескрипты,декреты)

6)деятельность юристов.

По кругу субъектов, на кот. распространялось римское частное право, можно выделить источники цивильного права, преторского права.

Обычное право – совокупность правил поведения(обычаев), которые сложились в Др. Риме в результате их многократного применения и были санкционированы государством. В отличие от простого обычая, обычное право защищается гос. и им же признается. Развитие Др. Рима потребовало более определенных и динамичных форм правообразования.

На место обычного права пришел закон (писаное право). В республиканский период все законы принимались только нар. собранием и назывались «legis». В эпоху принципата законы принимались сенатом.

Эдикты магистрата – спец. акт, который издавался магистратом при вступлении в должность.

Цивильное право – действовало только в отношении римских граждан. В связи с тем, что со временем римляне все больше стали вступать в деловые конторы(?) с негражданами Рима, возникла необходимость в их прав. Регалировании. Это достигалось путтем принятия спец. акта особым должностным лицам Рима – претором. Совокупность данных эдиктов – преторское право.

Укрепление императорской власти привело к тому, что законом стало считаться только единоличное распоряжение императора – Конституция.

4 вида Конституций:

1) эдикты – общие распоряжения императора ко всему населению.

2)рескрипты – ответы императора по отдельным вопросам и ходотайством.

3)мандатты – инструкции императора к должностным лицам.

4)декреты – решения императора по судовым делам.

Виды деятельности римских юристов. В древнейшие времена юристами были жрецы(понтифики), только они имели право толковать закон. Со временем юриспруденция стала доступна светским лицам. Деятельность юриста имела 3 осн. направления:

- консультирование

-составление и оформление юр. док-тов.

-руководство прецессуальными действами в суде.

Виды д-ти римских юристов:

1)…?
2)институции, т.е. учебники по римскому праву.

3)обсуждения – о спорных вопросах права.

4)переписка юристов

5)монографии, сборники мнений

6)занятие адвокатурой (в период империи)

7)фиксация сделок и документов.

8)работа в императорском совете.

Выдающиеся юристы: Лабеон, Гай, Юлий, Павел.

20. Дееспособность – способность лица своими действиями приобретать права и обязанности, также отвечать за совершенное правонарушение.

Д. лица всегда зависит прежде всего от возраста, понимания смысла совершаемых действий и способность владеть собой и трезво принимать то или иное решение приходит с годами. В зависимости от возраста все люди подразд. на группы:

1)несовершеннолетние – с момента рождения до 7 лет – малолетние, за них отвечает опекун.

2) с 7 лет и до возраста половой зрелости, с которой связ. завершение физ. и умественного созревания – малолетний, вышедший из детства(пубертатный возраст – возраст половой зрелости: девочки- 12 лет, мальчика – 14 лет)

Такие несовершеннолетние уже обладали ограниченной способностью «понимать и желать», поэтому за ними признавалась ограниченная дееспособность. Эти лица имели право совершать правов. действия, которые улучшали свое имущ. положение, и не могли совершать действие, в следствие которого имущ. положение ухудшалось.

3) по достижение пубертного возраста лицо обретало полную дееспособность. Опека над ними (кроме женщин) прекращалась. Для защиты указанных лиц во 2в. До н.э. введен штрафной иск любого кто обманывал совершеннолетнее лицо моложе 25лет. У тех, кому не исполнилось 25 лет, появлялась возможность свободно управлять собственным имуществом и свободно вести собственные дела.

21.Римский гражданин (civis romanus) – субъект государственной жизни и публичного права. Способы приобретения римского гражданства:

1)рождение – ребенок, рожденный в римском браке, следовал состоянию отца, а ребенок, рожденный женщиной, не состоявшей в браке, следовал состоянию матери. Ребенок, рожденный вне брака не римлянкой, не признавался римским гражданином, хотя отцом его был римский гражданин. В I в. н. э. было установлено, что ребенок, рожденный вне брака римской гражданкой, не приобретает прав гражданства, если его отцом был не римский гражданин. Ребенок, рожденный от брака его родителей, становится гражданином, если отец был гражданином в момент зачатия ребенка, независимо от изменений в состоянии родителей к моменту рождения ребенка. Ребенок, рожденный римской гражданкой, не состоящей в браке, если мать была гражданкой в момент его рождения, был гражданином независимо от ее состояния до этого момента;

2)освобождение римским гражданином своего раба;

3)усыновление римским гражданином чужеземца;

4)предоставление римского гражданства отдельным лицам, общинам, провинциям особыми актами государственной власти.

С точки зрения своего правового положения римские граждане делились на две группы:

- свободнорожденные – были носителями полной правоспособности;

- вольноотпущенники – освобожденные из рабства римским гражданином, подвергавшиеся в качестве римских граждан некоторым ограничениям в правах.

Политические права римских граждан:

*голосование в народном собрании (jus suffragii);

*избрание в магистраты (jus honorum);

*служба в римских легионах (militaria).

Гражданские права римских граждан:

*вступать в римский брак, создавать римскую семью (jus connubii);

*быть субъектом всех имущественных правоотношений и соответствующих сделок (jus commercii);

*право составлять и быть свидетелем при составлении завещания и право быть назначенным наследником по завещанию (testamenti factio).

22.Правовое положение латинов.

Латины (latini) – исторически и этнически сложившаяся категория населения союзнических территорий, окружающих Рим.

Отличались в зависимости от того, к какой категории латинов они относились. Наиболее (….?...) по пправовому положени. К римским гражданам были древние латины. Колониальные латины обладали правом быть субъектом всех имущ. правоотношений, но были лишены права вступать в законный римский брак, если это право не было им спец. предоставлено. «Юнионовые» латыни обладали только правом быть участником всех имущщ. правоотношений, и то в ограниченном виде. Они были лишены права составлять завещанния, в их имуществе не допускалось наследование по закону. После принятия в 212г. Конаституции, распространено римское гражданство на все населения Империи, статус латинов утратил свое значение.

Существовали еще две категории латинов:

1)лица, освобожденные из рабства господином-латином;

2)лица, освобожденные из рабства при определенных условиях римским гражданином.

Правовое положение латинов приобреталось:

1)рождением; ребенок, рожденный в браке, следовал состоянию отца; ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, следовал состоянию матери;

2)присвоением правового положения латина актом государственной власти;

3)добровольным переходом римского гражданина в число латинов в целях приобретения земель, раздаваемых населению колоний;

4)освобождением из рабства господином – латином или римлянином.

 

43/44. Владение (pasessio) – реальное господство лица над вещью, вытекающее из фактического, физического отношения лица к предмету владения. Это состояние не могло быть временным, оно представляло собой прочное отношение лица к вещи. Только в этом случае владение получало защиту права.

Элементы владения:

1)субъективный (или волевой) – воля лица владеть вещью для себя;

2)объективный (или материальный) – реальное господство над предметом владения, т. е. фактическое обладание вещью.

Виды владения:

1)титульное, которому предшествовало законное основание (цивильное владение).

2)беститульное – владельческая ситуация, когда у владельца отсутствовало намерение приобрести вещь в собственность.

3)прекарное владение – владение лица, которое владело вещью до первого требования собственника.

4) преторское. Претор мог до истечения срока давности предоставить владельцу защиту интердиктами. Такая защита предоставлялась всякому, кто осуществлял фактическое господство над вещью при наличии обоих элементов владения.

Павел выделял виды владения:

*законное – при наличии юридического основания;

*незаконное – лишенное юридического основания, а также осуществляемое неправомерно, злоумышленно или порочно, вопреки воле предшествующего владельца, когда владение отнималось у предшествующего владельца тайно или удерживалось, несмотря на требование возврата прекаристом;

*недобросовестное, если владелец знал или должен был знать о неправомерности своего владения, но вел себя так, как будто вещь ему принадлежала.

*добросовестное, если он не знал и не должен был знать о неправомерности владения вещью.

46.Имущественные права на чужие вещи имели место, когда право собственности на вещь принадлежало другому лицу и несобственник имел ряд прав в отношении данной вещи.

Это были права на вещи, принадлежащие лицам, не являющимся собственниками этих вещей. Лицо, имеющее право на чужую вещь, не могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, поэтому права на чужие вещи называли ограниченными вещными правами.

Виды прав на чужие вещи:

сервитут – вещное право на пользование в определенных пределах чужой вещью либо запрещающее такое использование другим лицам, в том числе собственнику.

узуфрукт – личное право лица на пользование чужой вещью и получение от нее плодов с сохранением в целости сущности вещи.

квазиузуфрукт – личное обязательство перед собственником (наследником).

право пользования (usus) – право пользоваться вещью, но без права пользования ее плодами (право жить в доме (habitatio), право пользования рабочей силой раба или животного (operae servorum vel animalium)).

суперфиций – отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на чужой городской земле, а также право пользоваться этим строением;

эмфитевзис – отчуждаемое и передаваемое по наследству право долгосрочного пользования и извлечения плодов из недвижимого имущества за определенную плату;

залог – право пользования и при определенных условиях распоряжения чужой вещью.

47.Сервитут – вещное право пользования чужой вещью.

Виды сервитутов:

1)предиальные (от слова preadium – имение), или земельные. Их назначение – восполнить недостающие участку блага и свойства. Устанавливаются на земельный участок. Обязательное условие – существование двух участков: господствующего и служащего.

Виды предиальных сервитутов:

-городские – устанавливаемые в пользу застроенных участков.

Виды:* положительные – право пользования служащим строением в качестве подпоры для господствующего (право опереть балку о стену соседа или вделать ее в стенку соседа, право возводить коптильню рядом с двором соседа, отвод дождевой воды на крышу или двор соседа); *отрицательные – имевшие своей целью не допустить изменений в служащем участке, которые сделали бы пользование господствующим участком менее удобным или менее приятным;

-сельские – устанавливаемые в пользу полевых, незастроенных участков. Виды:* дорожные (iter – право переходить и проезжать через соседний участок; via – право провозить тяжести; actus – право прогонять скот и проезжать); водные (aquae ductus – право провести воду с соседнего участка; aquae haustus – право черпать воду на соседнем участке); пастбищные сервитуты;

-личные – принадлежащие определенным лицам персонально:

. Квазиузуфрукт – личное обязательство перед собственником (наследником). Легатарий должен был гарантировать собственнику(наследнику)восстановление такого же количества таких же вещей после своей смерти или умаления правоспособности. Он получал право собственности на вещи, которыми мог располагать по своему усмотрению. Наследодатель мог ограничить продолжительность вещного права легатария. Конструкция квазиузуфрукта давала возможность преодолеть такие свойственные праву 51.Исполнение обязательств должно быть:

1)возможным – находиться в человеческих пределах сил;

2)дозволенным – не запрещаться законом или нравом;

3)нравственным – соответствовать не только частным интересам лица, но и не противоречить интересам общества, выраженным в морали;

4)количественно и качественно определенным, поддаваться материальному выражению.

Действия, направленные на прекращение обязательства, должны были составлять интерес для кредитора. С широким распространением в Риме договора стипуляции требование личного интереса так и сохранялось до конца. В более развитых формах обязательств это требование было смягчено (например, признавался имеющим юридическую силу договор поручения, заключавшийся не в интересах лица, дающего поручение, а в интересах третьего лица).

52. Неисполнение обязательства имело характер просрочки. Обязательства, возникшие в силу правонарушения, предполагают должника (причинителя вреда) всегда просрочившим: вор, в частности, пребывает в просрочке с момента кражи. Просрочка исполнения усиливала ответственность должника, который должен был отвечать не только соответственно прямому содержанию обязательства, но и обязывался к возмещению неполученных доходов кредитора, на него возлагался риск случайной гибели вещи, ответственность за возможные убытки и т. д.

В случае просрочки исполнения со стороны кредитора (когда должник выражал готовность исполнить обязательство, но кредитор отказывался или был неспособен принять исполнение) вина должника уменьшалась в ряде специальных договоров, но не освобождала от исполнения обязательства.

Должник нес ответственность и в случае отказа от исполнения обязательства без признанных законообоснованными причин.

 

8/9.Кодификация Юстиниана- систематическое изложение византийского права 6 в. Включает Институции, Дигесты, Новеллы и Кодекс Юстиниана.

1) Институции - это учебник права, обращенный " юношеству, любящему законы ". Изданы 21 ноября 533 г. одновременно с Дигестами и также получили силу закона. Особенности Институций - по сравнению с Дигестами они в меньшей степени отражали классическое римское право, устаревшие правовые институты вообще исключены, внесен ряд новых положений: в части юридических лиц, в отношении колоната и др., более развита классификация вещного права, расширен круг оснований возникновения обязательств и т.д.

Институции состоят: из 4 книг.

В 1-й книге со-держатся сведения о правосудии, праве, правовом статусе лиц, о вольноотпущенниках, о браке, о власти отца, об опеке и попечительстве.

2-я книга посвящена вещному праву: способам деления и свойствам вещей, способам их приобретения.

В 3-й книге содержатся титулы о наследовании без завещания, степени родства, об обязательствах и отдельных видах договоров.

4-й книга посвящена обязательствам, защите прав (иски и интердикты). В заключении - перечислены обязанности людей и виды преступлений.

2) Дигесты ( или пандекты - "содержащие в себе все"): составляли важную часть кодифика-ции Юстиниана. В процессе их систематизации были использованы две тысячи юридичес-ких сочинений.

Дигесты были впервые опубликованы 16 декабря 533 г.

В дигестах рассматриваются: общие вопросы правосудия и права, обосновывается деление права на публичное и частное, разъясняется процесс возникновения и развития римского права, излагается понимание закона и пр. Публичному праву посвящена меньшая часть - говорится о преступлениях и наказаниях, процессе, правах фиска, городском управлении, военном пекулии и пр. Освещены вопросы международного права: ведение войны, порядка обмена посольствами, имеются статьи о статусе иностранцев и т.д.

Частному праву уделено большинство титулов - это вопросы наследования, брачных отношений, вещное право, договорные отношения и пр.

3) Кодекс посвящен вопросам граждан ского, уголовного, и государственного права. Он делится на 12 книг, книги делятся на 98 титулов, титулы — на фрагменты. Внутри титула конституции (числом 4600) расположены в хронологическом порядке. Они пронумерованы. В начале каждой конституции указано имя императора, ее издавшего, и имя лица, к которому она обращена, — инскрипция. В конце указана дата издания конституции — субскрипция.)

4) Конституции (новеллы) Юстиниана (535-555 гг) - это самостоятельный сборник визан-тийского права. Составлен частными лицами и не имел официального характера. Самый крупный - состоит из 168 новелл, в т.ч. - 153 принадлежат Юстиниану. В период средне-вековья сборники новелл стали включаться в Кодекс Юстиниана.

6.Законы XII Таблиц – Законы XII таблиц – основной источник римского права на раннем этапе его развития, первый древнеримский писаный правовой памятник, появившийся в результате сословной борьбы патрициев и плебеев. До нас текст Законов XII таблиц дошел только в цитатах или пересказе позднейших авторов.Законы XII таблиц были выполнены на 12 медных досках, выставленных для всеобщего обозрения на форуме – центре политической жизни республиканского Рима. Знание этих Законов было обязательным а, следовательно, с их принятием стало необходимым светское правовое воспитание (образование) римских граждан.

Отраслевое деление в Законах XII таблиц уже присутствует, но не развито. I–II таблицы посвящены процессуальному праву. Ill таблица содержит очень жестокие нормы долгового права. IV–VI таблицы содержат нормы гражданского и семейного права. VII таблица в основном определяла правила межевания земель. VIII–IX таблицы содержат нормы уголовного права. X таблица содержит нормы административного права. XI–XII таблицы содержат элементы государственного публичного права.

15.Иск — право лица осуществлять принадлежащее ему требование

Иски складывались в процессе развития формулярного процесса в рамках разрабатываемых формул. Последние не оставались неизменными. Преторские эдикты вводили новые формулы, изменяли имеющиеся, распространяли иски на более широкий круг случаев. С течением времени вырабатывались типичные формулы для отдельных категорий исков. Виды исков. По личности ответчика иски делились на вещные иски и личные иски. Вещный иск направлен на признание права в отношении определенной вещи (например, иск собственника об истребовании его вещи от лица, у которого эта вещь находится); ответчиком по такому иску может быть любое лицо, нарушающее право истца, ибо нарушителем права на вещь может оказаться третье лицо.

Личные иски направлены на выполнение обязательства определенным должником (например, требование платежа долга)

По объему и цели имущественные иски делились на три группы:

1) иски для восстановления нарушенного состояния имущественных прав (аctiones rei persecutoriae); здесь истец требовал только утраченную вещь или иную ценность, по ступившую к ответчику;

2) штрафные иски, целью которых являлось наказание ответчика

3) иски, осуществляющие и возмещение убытков, и наказание ответчика например иск по аналогииза повреждение вещей взыскивалась не их стоимость, а высшая цена, которую они имели в течение последнего года или месяца.

Существовали и иные иски, например, публичные,предъявлявшиеся любому гражданину, «кто что-либо поставил или подвесил так, что оно может упасть на улицу».

26. В период империи возникает новая категория зависимых людей – колоны. Под этим именем в классическую эпоху подразумевали арендаторов земли(мелкого фермера) формально свободным, но экономически зависим от владельца. В силу маломощности своих хозяйств, нередко отсутствие необходимого сельскохоз. Орудия, мелкие арендаторы зачастую прибегали к займу у своих хозяев и со времени оказывались в долговой зависимости. Эта экон. Зависимость стала перерастать в юр. поскольку колоны начали протестовать против непосильной арендной платы. Колонат возникал при рождении ребенка от родителей, одни из которого был колон. Кроме рождения в семье колона, колоном мог стать свободный крестьянин, ремесленников, который обеднел и добровольно взял земельный участок, или же свободный гражданин, который более 30 лет проживал на чужой земле и обрабатывал её.

Колоны имела право заключать брак, иметь в собственности имущество, могли обратиться в суд с иском к своему землевладельцу, если тот совершил в отношении его наказуемое деяние.

 

 

24.Раб (servus) находился вне политического общества и не являлся субъектом права. По римскому праву он считался вещью. Специфика этой вещи состоит в том, что она не бывает ничейной.

Рабы переходили в собственность граждан двумя способами: по цивильному праву и по праву народа.

Несмотря на то, что господину в отношении раба принадлежало право смерти, в посткласс. Период осуществление этого права было ограничено:

1)неосновательное убийство раба влекло для господина такое же наказание, как и убийство чужого раба

2) отдать раба в гладиаторы мог только с разрешения магистрата

3)раб, беспомощное вследствие старости или болезни, обретал свободу, если был брошен господином

4) если жестокость господина становилась для раба невыносимым, ему было дозволено искать убежище в храме или у скульптуры императора.

Со временем широкое распространение начинают получать случаи, когда господин предоставляет рабу известное имущество, позволял ему извлекать доход и эксплуатации этого имущества и обязывал опред. долю передавать себе. Такое имуществ назыв. пекулий(иными словами это имущество предоставляется в управление раба).

25. Вольноотпущенниками (libertini) признавались освобожденные по завещанию или внесением в списки ценза рабы. Они представляли собой категорию лиц свободного состояния, однако отличались в своих правах от полноценных римских граждан.

Положение вольноотпущенников различалось в зависимости от условий их прежнего рабского состояния. Отпущенные из рабства, связанного с военным пленом, никогда не могли приобрести прав римского гражданства. Только отпущенные на свободу в самом Риме считались римскими гражданами, но не полноправными.

Вольноотпущенники навсегда оставались носителями некоторой ограниченной правоспособности.

В сфере публичного права ограничения прав вольноотпущенников заключались в том, что они не служили в римских легионах, а в I в. н. э. утратили и права участвовать и голосовать в народных собраниях.

 

30. Семья – сфера личных прав, имеющих непосредственную связь с конкретным лицом. Родство определяется по линиям – прямым (parentes – родители и liberi – дети) и боковым, а также по степеням, определяемым числом рождений, связывающих родственников. Братья и сестры могут быть полнородными (germani) и неполнородными: consanguinei и uterini (единоутробными). Римляне различали и свойства.

Агнатическое родство – родство, определяемое подчиненностью главе семьи, отцу семейства, первоначальное родство (по римской терминологии – юридическая связь). В состав агнатической семьи входили: его жена, его дети, жены сыновей, состоящие в браке и подчиненные не власти своих мужей, которые сами были подвластны paterfamilias, а власти этого последнего, и наконец все потомство подвластных сыновей. Поэтому дочь, выходившая замуж и поступавшая под власть нового домовладыки, переставала быть агнаткой своего отца, братьев и т. д. В этой семье только paterfamilias является вполне правоспособным лицом,. Никто из остальных членов семьи personae alieni juris полной правоспособности не имеет.

Когнатическое родство – кровное родство. С течением времени власть отца семейства уменьшилась из-за усиления самостоятельности взрослых членов семьи. В связи с этим все большее распространение начало получать когнатическое родство, пока совсем не заняло приоритетное место;

29.Юридическое лицо в римском праве – объединение людей, выступающее в обороте как единое целое.

Правоспособность юридических лиц – юридическое лицо признавалось способным иметь права патроната и не считалось (за немногими исключениями) способным получать имущество по наследству и т. п.

Дееспособности юридические лица не имели. Для совершения юридических действий необходим был законный представитель (actor), который имел право выступать от имени юридического лица, предъявлять иски, совершать сделки, причем во всех этих случаях его положение и права были наравне и идентичны с правами частного лица.

Ниже приведены виды юридических лиц:

1. Товарищество (societas) – объединение средств и усилий нескольких лиц в достижении единой цели.

2. Объединение (universitas):

-корпорация (corporatio) – объединение не менее трех полноправных римских граждан. Создавались с разрешения закона, сенатусконсульта или императора. Корпорация могла иметь свой устав – статут, но это не было обязательным.

-коллегия (collegium) могла заключать договоры стипуляции, дарения, принимать наследство и завещательные отказы, отпускать рабов на волю, выступать в суде через представителей. Объем ответственности коллегии определялся общим имуществом и казной.

Виды коллегий:

*общины (муниципии) и близкие к ним общественные объединения (коллегии жрецов, монашеские объединения, цехи торговцев и ремесленников, сообщества откупщиков или других предпринимателей). Правоспособность их ограничивалась сферой частного права

*учреждения (храмы, благотворительные фонды, больницы) признавались субъектом специальных имущественных отношений только в случае их признания или организации посредством специального акта со стороны властей. Способны были принимать дарение, заключать от своего имени сделки.

41/42.Способы защиты права собственности:

1)виндикационный иск (rei vindicatio) (основное средство защиты права собственности) – вещный иск, применявшийся для возвращения вещи в законное обладание собственником из чужого незаконного владения

Виндикационный иск предъявлялся независимо от того, добросовестно или недобросовестно владение.

Добросовестный владелец, который приобрел вещь в добросовестном заблуждении (например, кормление забредшей во двор чужой скотины), отвечает за состояние вещи только со времени предъявления иска.

Недобросовестный владелец отвечает за гибель вещи до начала процесса даже при наличии легкой небрежности, а после начала процесса – независимо от формы вины, если не докажет, что гибель вещи произошла бы и у истца.

2) Публицианов иск (actio in rem Publiciana) – исходивший из фикции, что истец стал собственником по давности, дававшей ему преимущество даже перед собственником. Доказыванию подлежало лишь добросовестное владение. Применялся для защиты бонитарной собственности. Он не мог применяться против собственника, а против владельца – лишь при наличии старшинства;

3)негаторный иск (actio negatoria) – иск, отрицающий право ответчика на незаконное посягательство на осуществление права собственника. Мог предъявляться против любого нарушителя права.

50.Обязательство (obligatio) – правовые основы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно законам нашего государства (институции Юстиниана).

Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какую-либо вещь или сервитут, а в том, чтобы он нам что-нибудь дал, сделал или предоставил (определение юриста Павла).

Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано выполнить что-либо в пользу другого лица (кредитора). Как отношения, рассчитанные на будущее время (действие должника на момент установления обязательства еще не совершено), обязательство по своей природе – отношение, основанное на доверии (кредитное). Это отношение с самого начала рассчитано на прекращение, обычно путем исполнения, этим оно отличается от права собственности.

Стороны обязательства:

1)кредитор (creditor) – лицо, имеющее право требовать. Кредитор может быть единым физическим или юридическим лицом. Кредиторов может быть несколько;

2)должник (debitor) – лицо, обязанное исполнить требование. Главная характеристика должника – истребование против его воли. Должников может быть несколько.

Содержание обязательства предполагает обязанность должника совершить действие, направленное на достижение цели обязательства и право кредитора требовать совершения этого действия (поведения должника)

48. Эмфитевзис (emphyteusis) (от слова «насаждать») – долгосрочная наследственная аренда земельного участка, право пользования чужой сельскохозяйственной землей для ее обработки. Этот институт развился в период империи как форма использования пустующих земель. От предиального сервитута эмфитевзис отличался широтой содержания, от личного – наследственным характером.

Он имел право на владельческую защиту и петиторные иски (actio vectigalis), приобретать плоды с момента их отделения (separatio), отчуждать и закладывать вещь с доведением этого до сведения собственника, который имел право преимущественной покупки или получения 2 % от продажной цены или от стоимости эмфитевзиса.

Эмфитевзис устанавливался путем договора аренды на 100 и более лет (аренда на срок до 99 лет не создавала на дальнейшее ограничений правам номинального собственника) легата и давности.

Прекращался при несоблюдении обязанностей эмфитевтой (нанесение большого ущерба, неуплата 3 года оброка или налогов), причем последующее исполнение не могло предотвратить выселения, при отказе и при погасительной давности. Собственник имел actio emphyteuticaria (иск в защиту собственника земли).

Суперфиций (superficies) – наследственное и отчуждаемое право пользования чужой городской землей для возведения на ней строения, право бессрочного пользования земельным участком, на котором была произведена застройка, либо по договору с собственником, либо если собственник не оспорил в свое время неправомерности застройки его участка.

Суперфициарий обязан уплачивать собственнику земли solarium (плату за землю) с ответственностью за предшественников и подати.

Он имел право закладывать вещь и обременять ее сервитутами, не нарушая интересов собственника земли, а отчуждать – с согласия собственника. При прекращении суперфиция сохранялось право собственности на строительные материалы, строение же поступало в пользу собственника земли.

Суперфиций охранялся владельческими интердиктами и петиторными исками (utiles rei vindicatio). Если суперфиций принадлежал нескольким лицам, они были уполномочены на иск, аналогичный иску о разделе общей собственности.

Суперфиций устанавливался договором, легатом и давностью. Для передачи суперфиция требовалась традиция.

Суперфиций прекращался путем истечения срока, невзноса платы, отказа, слияния и погасительной давности. Уничтоженные строения не прекращали суперфиция.

54. Обеспечение обязательств – установление некоторых гарантий полного или частичного удовлетворения требований кредитора.

Способы обеспечения обязательств:

1)задаток (arra) – денежная сумма или иная ценность, передаваемая одной стороной другой в момент заключения договора:

Значение задатка:

-перспектива потерять сумму задатка может побудить должника исполнить обязательство;

-на случай нарушения обязательства кредитор получает хотя бы некоторую долю причитающейся ему суммы;

2)неустойка (stipulatio poenae) – дополнительное обязательство, присоединяемое к главному, возлагающее на должника обязанность уплатить определенную денежную сумму или иную ценность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.;

3)поручительство – договор, которым устанавливается добавочная (акцессорная) ответственность третьего лица (поручителя) за исполнение должником данного обязательства;

4)залог – реальное обеспечение обязательства. В основании залога лежит ответственность должника по обязательству; эта ответственность (obligatio) скрепляется вещным обеспечением, «ответственностью вещи» – res obligata. Залоговое право – право кредитора на чужую вещь, состоящее в том, что в случае неудовлетворения по обязательствам он имеет право истребовать заложенную вещь от любого его обладателя, продать ее и из вырученной суммы получить удовлетворение по обязательству предпочтительно перед всеми другими кредиторами.

55.Прекращение обязательства – утрата силы требований как кредитора, так и должника. Способы прекращения обязательств:

1)смерть лиц, участвовавших в обязательстве, как физическая, так и юридическая; если обязательство носило личный характер, то этим оно прекращалось безусловно, если имущественный – то прекращалось, если обязанности кредитора и должника не переходили но наследству;

2)добровольное соглашение кредитора и должника об отсутствии в дальнейшем между ними взаимных нрав и обязанностей (contractus consensus). Могло быть достигнуто строго теми же лицами, что заключили обязательство, если оно не было уступлено в порядке цессии: нельзя было согласиться о прекращении обязательств в пользу третьих лиц;

3)прощение со стороны кредитора, который тем самым отказывался от предполагаемых требований;

4)давность невостребования исполнения, которая не была долее общей исковой давности, отсчитываемой с момента, предусмотренного в обязательстве;

5)исполнение (или платеж). Исполнение должно было быть осуществлено теми же лицами, которые выступали в обязательстве в качестве кредитора и должника, в срок, который был предусмотрен в обязательстве или какой законом устанавливался для исполнения обязательств соответствующего рода, соответственно содержанию изначального обязательства.

6) зачет (compensatio) – случайная форма прекращения. Зачет обязательств наступал либо по соглашению сторон, либо по исковым требованиям в суде при наличии встречных требований кредитора и должника друг к другу

12.Легисакционный процесс – первая и древнейшая форма процесса, представляющая собой иск из закона в противоположность самоуправству.
Стадии легисакционного процесса:
in jure – сфера деятельности судебного магистрата (рекса, консула, позже – претора). Цель этой стадии – может ли быть данное притязание предметом судебного разбирательства. Магистрат предоставлял возможность защиты нарушенного субъективного права в суде (т. е. иск) не в – любом случае, а лишь тогда, когда притязание соответствовало закону и его формулировкам. Нет иска – нет и права на судебную защиту;
in judicio. Спор разрешался судьей по существу. Могла быть начата не раньше, чем через 30 дней. Этот промежуток был установлен с целью предоставления сторонам возможности собрать доказательства. Стороны являлись в суд в назначенное время. Судебное разбирательство начиналось с изложения сторонами сущности спора. Затем они подробно излагали основания своих утверждений. Судья оценивал доказательства по своему собственному усмотрению и объявлял устное решение, не подлежащее обжалованию. В результате производства in iure наступало прекращение спора и дважды по одному делу иск недопустим.
Формы легиcакционного процесса:
legis actio sacramento (самый распространенный) – процесс-пари с залогом при исках о свободе. Словесный поединок между сторонами происходил перед магистратом. На процессе должна была присутствовать спорная вещь или какая-нибудь часть ее. Истец требовал от ответчика обоснования своих действий, от которого ответчик мог отказаться. После этого истец предлагал ответчику внести залог или вносил его сам. Залог проигравшей стороны шел в пользу сначала жрецов, а позже – казны;
legis actio per sponsionem praeiudicialem. Являлся позднейшим изменением legis actio sacramento.
Проигравшая сторона теряла треть спорной суммы в пользу выигравшей. Заключался в приглашении явиться через 30 дней для получения извещения о назначении судьи;
legis actio per manus iniectionem – вещный иск посредством наложения руки. Применялся при наличии судебного решения или неуплате признанного долга;
legis actio per pignoris capionem – вещный иск посредством захвата залога. Применялся при сделках, связанных с жертвоприношением, а также солдатами и откупщиками податей без магистрата;
legis actio per judicis postulationem – вещный иск, заключающийся в просьбе к магистрату назначить судью. Применялся при разделе общей собственности.

 

16.Средства преторской защиты. Кроме исковой защиты существовали также особые способы защиты нарушенного права – средства преторской защиты иска. Ее основными способами являлись:

1) интердикт – приказ претора о прекращении каких-либо действий, нарушающих права граждан. Издавались преторами по определенным гражданским делам на стадии расследования дела, чаще всего по поводу штрафов или залога. Интердикт должен был исполняться незамедлительно. Можно перечислить следующие виды интердиктов:

– простой интердикт (simplicia) – был обращен только к одной из сторон;

– двусторонний интердикт (duplicia) – обращался к обеим сторонам;

– запретительный интердикт (prohibitoria) – запрещал определенные действия и поведение (например, запрет нарушать чье-либо владение (vim fieri veto));

– восстановительный интердикт (restitutoria) – приказ о восстановлении разрушенного публичного строения или возврате лицу его вещи;

– предъявительный интердикт (exhibitoria) – требуют представить определенное лицо немедленно, так, чтобы претор это видел;

2) реституция (restitutio in integrum) – это возврат в первоначальное по ложение. Такой способ применялся претором, если нормы общего права применить было невозможно или если претор считал, что их применение будет несправедливым.

3) стипуляция– обещание лица в присутствии претора сделать что-либо (например, дать право собственности). Такие обещания, являющиеся по сути вербальным договором, заключа лись сторонами по указанию магистрата. Виды стипуляции:

– регулирование правильного проведения спора (stipulationes jiudiciales);

– внесудебные стипуляции (stipulationes cautionales);

– обеспечение процессу беспрепятственного проведения (stipulationes comunes);

4) введение во владение -применялось в исках по наследственному праву. Претор «вводил наследника во владение», т. е. фактически объявлял его наследником.

17. Кроме судебной (исковой) защиты допустимо и внесудебное средство - самозащита.

Самозащита есть самовольное отражениечужого неправомерного нападения, клонящегося к изменению существующих отношений: насилие дозволено отражать насилием От самозащиты следует отличать самоуправство: самоуправство есть самовольное нападение с целью установления такого положения вещей, которое соответствовало бы действительно существовавшему или воображаемому праву лица, совершающего насилие: самоуправство разрушает само требование.

18. Лицо (persona – «персона») – переводится с латыни, как «театральная маска», «человек». В Риме лицом называли человека (физическое лицо), сообщества физических лиц и различные учреждения (юридические лица). Лица наделялись государством правоспособностью – возможностью иметь права и обязанности.

23.Перегрины – все свободнорожденные категории граждан, не принадлежавшие к римскому или латинскому гражданству, но находившиеся в подданстве Римского государства.

Третью категорию свободных лиц в Риме сост. перегрины. В частной сфере подчинялись своей нац. сист. права.В этом смысле были ограничены

«покоренные перегрины»(те, кто сопротивлялся римскому оружию до последнего «пудеи»). Во всех иных имущественных отношениях пперегрины пользовались правом народов, которое было выработано претором по делам перегринов при содействии юристов и гор. Претора. Основной способ приобретение римского гражданства: пожалование ему статуса за особые заслуги перед Римской Империей. В Конститтуции все подданные Римс.Империи были объявлены римскими гражданами и перегринами с тех пор стали назыв. только иностранцы, прибывшие люди.

Основания возникновения правового положения перегрина:

1)включение в состав римского государства завоеванных Римом территорий, населению которых, не обращаемому в рабство, не сообщалось римское гражданство;

2)рождение от брака перегринов или от не состоявшей в браке перегринки;

3)присуждение к высылке в период империи.

Политических прав перегрины не имели

33.Правовые отношения родителей и детей.

В семье самостоятельным лицом был только отец. Сыновья и дочери были всецело подчинены отцовской власти, при чем независимо от возраста, даже когда сын состоял в браке и имел детей. Отцовская власть возникала с рождением ребенка от родителей, состоящими в законом браке и усыновления. В древнейший период отец распоряжался жизнью и смертью своих детей. Он мог выбросить новорожденного ребенка, продать его в рабство или лишить жизни. Все приобретенное детьми имущество становилось имуществом отца. С развитием государства власть отца над детьми уменьшается. С 1 века до н.э. имущество, полученное сыном от родственников по случаю поступления в армию, а также приобретенное на этой службе принадлежало исключительно сыну, который мог им свободно распоряжаться. По законодательству Юстиниана сыну принадлежало уже все приобретенное им имущество, за исключением купленного на средства отца.

34.О тцовская власть домовладыки в отношении подвластных детей (patria potestas pater familiae) – специфический институт римского семейного права. Отцовская власть над детьми принадлежала только отцу и только в отношении детей из правильного брака. Власть над внебрачными детьми считалась принадлежащей тому родителю, кто своим поведением демонстрировал брак.

Основания возникновения отцовской власти:

1)рождение детей в римском браке. Законные дети – рожденные в браке, но не ранее 182 дней после свадьбы, до 300 дней после прекращения брака. Рожденные ранее 182 дней дети признавались законными, если муж молчаливо признавал свое отцовство, приняв новорожденного на руки. Муж мог оспорить отцовство;

2)узаконение детей, рожденных вне брака;

3)усыновление чужих детей.

Права отца семейства в отношении детей:

1)право распоряжаться жизнью ребенка в любом возрасте до достижения им совершеннолетия, но это право регулировалось нравами и обычаями, а также требовало участия семейного совета;

2)право оставить новорожденного безнадзорным (это право отмирает только с христианской эпохой);

3)право и обязанность отвечать за правонарушения, совершенные детьми; ответственность могла быть личной, или же отцу предоставлялось право выдать ребенка истцу головой;

4)право продать сына или дочь в рабство – в силу имущественных интересов семьи или в наказание;

5)право на виндикационный иск в отношении лиц, удерживающих его детей (похищение детей приравнивалось к краже собственности с соответствующими последствиями).

Отцовская власть над детьми прекращалась:

-смертью домовладыки;

-утратой домовладыкой статуса свободы или римского гражданства;

31.Брак (matrimonium) – «союз мужчины и женщины, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого нрава» (Модестин).

Правильный брак – союз, заключенный мужчиной и женщиной одного правового качества; этот брак заключался в специальных, признанных законами формах, этот брак рождал все предусмотренные правом личного и имущественного характера последствия для супругов.

Неправильный брак или вообще брачный союз – союз между партнерами разного права (между римлянином и женщиной другого гражданства, между перегринами и т. п.); этот брак рождал все правовые последствия для супругов, но не в соответствии с предписаниями цивильного права.

Брак характеризовался:

1)взаимностью: в него вступают два партнера, причем безусловное равенство сторон не является обязательным условием брака;

2)состоянием физической зрелости и наличием определенных сексуальных качеств партеров;

3)согласием партнера;

4)наличием половой связи между партнерами в браке;

5)стремлением партеров заключить именно брачный союз;

6)постоянной совместной жизнью супругов: партнеры в браке ведут общее хозяйство, живут вместе и т. п.

Отсутствие любого из вышеперечисленных условий ставило под сомнение правовой смысл брачного союза, переводило отношения мужчины и женщины в другое качество либо служило основанием для признания брака недействительным.

Виды римского брака:

matrimonium justum – законный римский брак между лицами, имеющими ius conubii;

matrimonium juris gentium – брак между лицами, не имеющими jus conubii.

Виды законного римского брака:

*cum manu mariti – брак с властью мужа, в силу которой жена (uxor) поступала либо под власть мужа, либо под власть домовладыки, если сам муж был подвластным лицом.

*sine manu mariti – брак без власти мужа, при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке либо была самостоятельным лицом.

38. Вещи (res) в римском праве – не только местно ограниченные части материального, телесного внешнего мира, не имеющие в глазах права способности быть субъектом права, но и всякое имущество как имеющее материальную ценность, благо, комплекс юридических прав или требований, также обладающий признанной самостоятельной правовой целостностью.

Классификация вещей:

телесные (res corporales), которые можно осязать (земля, человек, золото и т. д.), и бестелесные (res incorporales), которые состоят только в праве и не имеют в собственном смысле материального выражения, но подразумевают осуществление некоторых действий в отношении предметов: наследство, обязательство, сервитут и т. д.;

движимые и недвижимые. Недвижимость – земельные участки, недра, посевы, постройки. Все эти строения, связанные с землей или фундаментально прикрепленные к ее поверхности, считались ее составными частями. Действовало правило «сделанное на поверхности следует за поверхностью». Поэтому отдельная собственность на дом и на землю, на которой находился этот дом, была невозможна;

потребляемые, которые изменяли свою количественную характеристику в процессе пользования вплоть до полного уничтожения без превращения качества вещи, и непотребляемые, которые не изменяли своих основных характеристик в процессе использования;

делимые, не изменяющие своей сути от деления, и неделимые;

– вещи, определенные родовыми признаками, – измеряемые мерой, весом (вино, песок, деньги и т. д.), и вещи, индивидуально определенные, – имеющие единичные свойства, помимо меры, веса, либо важные для их обладателя в их единичном качестве;

главные (материально, физически законченные) и побочные (или придаточные) (теряют свое качество при отделении от главной вещи);

бесхозяйные (res nullius – ничьи вещи), которые на данный момент никому конкретно не принадлежат и принадлежать не могут (рыба в море, звери в лесу, вещи военного врага и т. д.);

плоды (fructus) – вещи, регулярно получаемые от эксплуатации другой вещи: рабочая сила животных и рабов; натуральные – хлеб, фрукты и т. д.; доход – чистая прибыль; цивильные – проценты на капитал.

 

11.Виды гражданського судопроизводства.

Основные признаки гражд. Процесса Др. Рима:

1) обязательное личное участие сторон в суд. процессе(как истца так и ответчика); обеспечение явки ответчика возлагалась на истца.

2)процесс состоял из 2 стадий

3)….?....

12.Легисакционное судопроизводство – (законное действие) исторически первуй и самый древний процесс. Для него характерны обрядовость, жесткий формалізм, наличие 2 стадий.

На 1 стадии – правозглашение права; полномочие претора віражать в след. Действиях:

1. признание иск, т.е. установление возможности защиты нарушенного права

2. предъявление истцом своїх тренований к ответчику

3. возражение ответчика

4. внесение залога ответчиком и истцом

5.назначение судьи

6. засвидетельствование спора перед свидетелем, повле котрого на ответчика ложилась обязаность своевременно испониить суд. решение в последовательности.

Формы рассмотрения исковых тренований:

1. процесс народа(залог)

2. через 30 дней,которые давались ответчику на выозражение, выигравшая сторона получиала свій залог обратно, а проигравшая – поступала в карму.

3. Наложение руки(……?… ответчика при неуплате долга)

4. Процесс с требованием назначить судью.

На 2 стадия: (дача клятвы) – действие присяж. Судьи состояли в принесении клятвы сторонам и жертвопринашения людей.

В рассмотрении спора по существу, изложенными сторонамми сущности спора(по принципу равных возможностей сторон) равое количество выступлений и времени(процесс состязания). Предъявление сторонами доказательств и оценки доказательств судом. Исполнение суд. решения.

13.Формульрное судопроизводство.

Развитие торгового оборота, появление нових форм отношений, потребувало упрощения суд. процесса. По закону Агуста в 17г. до н.э. вводится формулярный процесс. ФП состоит из двух стадий.Однако производство в 1 стадии стало осущ. Без всяких формальностей и заканчивалась врученим претором истцу записки, которая была адресована судье. Юридичевски болем важной была 1 стадия. В ней (записке) претор указывал те основания и условия, при которых иск подлежал удовлетворению.Такая записка являлась обязательной для судьи и называлась – формулой.

Формула состоит из:

1) вводная часть(назначение конкретного судьи)

2)основная: интенция(изложение содержания претензій истца); кондемнация (предписание об удовлетворении иска в случае подтверждения справедливости интенции);

3)дополнительная: эксцепция (возражения ответчика). Если возражения были обоснованы, то претор соответствующим образом указывает это в кондемнации и обязывал судью отказать в иске, если возражения подтвердятся. Эксцепция могла быть: отсрочивающея или уничтожающей.

Отсрочивающая: ответчик может отрицать исковые требования истца по договору займа, пославшись на соглашения с заимодавцем не взыскивать долг в течение 2 лет. Если иск был предъявлен рранее 2 лет, претор вводил в формулу отсрочивающую эксцепцию, которая действовала опред. срок.

Уничтожающая: должник заключ. соглашение с кредитором о прощении долга, тем не менее кредитор предъявлял иск о взыскании долга.

14. Экстраординарное судопроизводство.

В классическую епоху все чаще стали встречаться случаи, корда дело разбиралось только магистратми, без передачи на рассмотрения судьи. Ткой порядок со временм полностью вытеснил др. виды гражд. процесса. Этот процесс становится единсвтенным. Особенности:

1) прохождение в 1 стадию

2) введение единоличн. гос. магистратов (не публичный процесс, тайное письменное производство)

3)возможность заочного рассмотрения в отсутствии стороны

4) принесение присяги сторонами и использование деятельности адвоката

5) доказательнный процесс (вместо принципа своб. убеждения, вводилась системы формальности доказательств, оценка докозательства, введение расходов по процессу, штрафы за неявку, возможность обжалования решения суда.

19.Правоспособность – способность лица кметь права и нести обязанности. Отд. Человек для обладания погной правоспособности во всех областях(полит, семейн., имущ.) должен удовлетворять тройственные требования:

1)в отношении свободы (лицо долино бать свободным, а не рабом)

2)гражданство(принадлежность к римським гражданам, а не чужеземцам)

3) семейное (не бать подчиненным власти главы семьи)

Полная правоспособность в области частно-правовых отношений складувалась из 2 элементов:

1) право вступать в регулированный римським правом брак, создавать римскую семью)

2) право бать субъектом всех имущ. правоотношений и учавствовать в соответствующих сферах.

Правоспособность возникла с моменты рождения; прекращалась – физ. или гражд. смертью человека(при продаже в рабство, в плен, осуждение к вечной каторге)

 

36.Конкубинат - сожительство мужчины и женщины без заключения брака. Само понятие конкубинат возникло в Древнем Риме. В эпоху Империи конкубинат условно признавался законным у воинов, а также в случае постоянного сожительства при невозможности брака, например, сенаторов с вольноотпущенницами, гетерами, актрисами. По свидетельству многих античных авторов, конкубинат был достаточно распространен, причем дети от такой формы брачного союза обладали определенными правами, могли наследовать землю. Если были законные дети, то преимущество отдавалось, конечно же, им. Но при отсутствии законных детей, дети от конкубината рассматривались как вполне дееспособные наследники и преемники. В Средние века конкубинат, или свободный брак, как его называли в Европе, стал еще распространеннее, особенно в крестьянской среде, где довольно долго не признавался церковный брак. Осуществление брачного обряда и дальнейшее сожительство считалось достаточным для крестьян: многочисленные правовые акты той эпохи свидетельствуют, что дети от таких браков считались вполне законными наследниками имущества своего отца или матери. Только к XVIII-XIX вв. в крестьянской среде церковный брак стал признаваться необходимым

 

 

37.Опека (tutela) – установление правового покровительства одного лица в отношении других, которые в силу традиции или прямых требований закона признавались нуждающимися в опеке, или «охраняющем управлении».

Формы опеки:

1)обязательная опека домовладыки в отношении всех членов своей семьи и всех подвластных;

2)завещательная опека, которая устанавливалась по завещанию домовладыки в отношении наследника, если он не обладал необходимыми качествами, которые бы сделали его лицом «своего права»;

3)наставленная опека, когда опекун назначался по решению уполномоченного на то магистрата в отношении лиц, признанных в этом нуждающимися по своим правовым или социальным качествам.

Опека – публичная повинность, от которой можно отказаться лишь при наличии уважительных причин (например, отправление государственных обязанностей, неграмотность, болезнь, возраст свыше 70 лет, ученые занятия, частые отлучки по общественным или государственным делам). Нельзя было брать на себя более трех опек.

Опека устанавливалась в отношении:

1)несовершеннолетних – до достижения опекаемым лицом определенного возраста. Несовершеннолетние: дети (infantes) – лица в возрасте до 7 лет; подростки (infantes raaj ores) – лица в возрасте от 7 до 12 лет, мальчики – до 14 лет; юноши – до 25 лет;

2)женщин – постоянно и не зависела от достижения какого-либо возраста. При этом опека устанавливалась как в отношении замужней, так и в отношении незамужней женщины, но ее назначение осуществлялось во втором случае по личному пожеланию женщины.

Попечительство (cura) – особый вид законной опеки, устанавливаемой только по решению властей в отношении сумасшедших и безумных, а также расточителей.

Не могли быть опекунами и попечителями: несовершеннолетние, неграждане, расточители, безумные, глухие, немые, тяжелобольные, рабы, женщины, солдаты, лица духовного звания, муж в отношении жены, кредиторы, должники и т. д.

Опека или попечительство (исключая опеку над женщинами) прекращались:

1)с исчезновением условий для назначения опеки (если безумный выздоровел, если расточитель исправился, если несовершеннолетний достиг необходимого возраста);

2)смертью опекуна или попечителя либо уменьшением его правоспособности по решению суда.

39. Собственность в римском праве – правовое господство лица над вещью. Элементы права собственности:

1)dominium – право на законное правомерное господство лица над телесным объектом;

2)proprietas – право, принадлежащее собственнику, право на принадлежность вещи данному, а не другому лицу.

Содержание права собственности:

-право владения (ius possidendi) – условное или материальное обладание лица вещью, начиная с возможности держать в руках до права заявить о принадлежности вещи тебе перед другими лицами, в любой момент потребовать гарантированности этого материального обладания;

-право использования (ius utendi) – употребление вещи для собственных материальных или духовных нужд, использование как самой вещи, так и приносимых ею плодов, доходов, употребление – как непосредственно личное, так и через других лиц;

-право распоряжения (ius abutendi) – возможность распорядиться вещью по своему усмотрению, вплоть до полного ее уничтожения в физическом смысле или в юридическом (передав вещь третьему лицу).

Виды собственности:

1)от субъекта права:

-индивидуальная – обладателем было физическое лицо, обладающее соответствующим правовым статусом;

-публичная – обладателем было юридическое лицо – корпорация публичного права или государственная казна (находившаяся на особом положении);

-общая (condominium) – одна и та же вещь была предметом господства нескольких равноправных лиц;

2)от объекта права:

-общественная (коллективная) – распространялась на вещи, которые не могли быть по своей природе и общественному предназначению предметами индивидуального обладания;

-частная, когда вещи по своей природе признавались возможными к индивидуальному обладанию;


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
англ. Ælfred the Great | должность, уч. степень, звание

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.113 сек.)