Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Комментарий к ГК Сергеева 5 страница



(2) "Существующие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть живыми в день открытия наследства, следовательно, если гражданин умер раньше открытия наследства (т.е. раньше наследодателя), сам он не может наследовать данное имущество; если же он умер одновременно или по крайней мере в один день (сутки) с наследодателем, он также не может наследовать после него в силу специального правила п. 2 ст. 1114 ГК (подробнее об этом и о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Если ко дню открытия наследства самого наследника нет в живых, наследство переходит к другим лицам. В разных ситуациях ими могут быть: а) субституты - лица, подназначенные завещателем в качестве наследников на случай более ранней, чем смерть наследодателя, смерти наследника по завещанию или по закону (п. 2 ст. 1121 ГК); б) другие (помимо умершего законного наследника) наследники данной очереди, а при отсутствии таковых - следующей очереди (ст. 1141 ГК); в) потомки умершего законного наследника (ст. 1146 ГК); г) публичные субъекты (ст. 1151 ГК). Если наследника нет в живых, однако его смерть наступила уже после открытия наследства (позже смерти наследодателя), судьбу наследства определяют правила ст. 1156 ГК.

(3) "Будущие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть зачаты при жизни наследодателя и родиться живыми после открытия наследства, отсюда факт зачатия наследника имеет юридическое значение только при двух совокупных условиях: а) если его зачатие состоялось при жизни наследодателя; б) в случае последующего его живорождения. Соответственно, наследниками не могут быть следующие категории граждан:

(а) Лица, зачатые уже после смерти наследодателя. Время зачатия определяется согласно данным биологии и медицины. В случае спора по этому вопросу (для призвания гражданина к наследованию или исключения его из числа наследников) ответить на него должны соответствующие специалисты. Если они не могут дать точный ответ на этот вопрос, гражданин не может призываться к наследованию, в противном случае императивное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 в части слов "зачатые при жизни наследодателя" попросту теряет смысл.

(б) Лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся (из-за самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности на любой стадии), а также мертворожденные. От мертворожденных следует отличать лиц, родившихся живыми, но умерших на первой неделе жизни (критерии живо- и мертворождения и перинатального периода опять-таки определяются согласно данным медицины, среди них - отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Разница между двумя этими случаями в гражданско-правовых последствиях и в юридических процедурах в следующем.



Мертворожденные (не говоря уже о нерожденных) за отсутствием правоспособности (п. 2 ст. 17 ГК) не являются субъектами гражданского права, а имевший место факт их зачатия юридически релевантен вплоть до установления факта мертворождения (самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности). Поэтому зачатый, но еще не родившийся наследник (так называемый nasciturus), интересы которого защищает закон (см. п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК), - носитель прав и обязанностей с момента и при условии живорождения, если же последнее не случилось (пока или вообще), ни о каких правах и обязанностях говорить не приходится за отсутствием субъекта-носителя. Напротив, родившийся живым и умерший на первой неделе жизни в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК ввиду наличия у него кратковременной правоспособности может быть наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Во всяком случае, не позднее чем через три дня со дня установления факта мертворождения (смерти на первой неделе жизни) руководитель медицинской организации, в которой происходили роды (в которой ребенок умер), а при родах вне медицинской организации - руководитель медицинской организации, врач которой установил факт мертворождения (смерть на первой неделе жизни), или частнопрактикующий врач обязаны заявить об этом факте в орган ЗАГС. Однако в случае мертворождения: а) регистрируется рождение на основании документа установленной формы о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) свидетельство о рождении не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации мертворождения; в) регистрация смерти не производится. Напротив, в случае смерти на первой неделе жизни: а) регистрируются рождение и смерть на основании документов установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) на основании составленных записей о рождении и смерти ребенка выдается только свидетельство о его смерти; в) свидетельство о рождении ребенка не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни (ст. 20 Закона об АГС).

(4) К наследованию согласно абз. 1 п. 1 ст. 1116 могут призываться не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы. Стоит напомнить, что в период действия ГК 1922 г. права иностранцев (в том числе наследственные) регулировали соглашения РСФСР с соответствующими государствами; в противном случае, а также при отсутствии специальных законов приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки (в том числе по наследству) могло быть только на основании постановления компетентных органов Правительства РСФСР (ст. 8 Постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. о введении в действие ГК 1922 г.); впрочем, в результате внесенного уже через несколько дней изменения в ст. 8 данного Вводного постановления приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки могло ограничиваться постановлением центральных органов Правительства РСФСР по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел (см.: Известия ВЦИК. 1922. 12 нояб.; 28 нояб.). В период действия ГК 1964 г. (ст. 567) отношения по наследованию с иностранным элементом определялись по закону той страны, где наследодатель имел постоянное место жительства (подчинялись принципу домицилия), за исключением наследования строений на территории СССР (включая форму, правила составления и отмену завещаний в отношении строений), которое подчинялось во всяком случае советскому закону. Согласно ст. 1224 ГК отношения по наследованию (включая теперь уже и вопросы завещания недвижимости) определяются по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, наследование недвижимости определяется по праву страны местонахождения данной недвижимости, а наследование недвижимости из государственного реестра Российской Федерации - по российскому праву.

2. Юридические лица в отличие от граждан могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1116). Наследниками могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, существующие на день открытия наследства. Последнее означает все правоспособные на день открытия наследства юридические лица, т.е. все те, которые созданы и не прекращены (формально - внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и не исключены из него - абз. 1 п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК; подробнее о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Место регистрации юридического лица значения не имеет, поэтому наследниками могут быть организации, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами. Учитывая, что юридические лица могут быть собственниками (абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 48, п. п. 3 и 4 ст. 213 ГК) и несобственниками (абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание в пользу организации-несобственника означает, что наследство в случае его принятия поступает в хозяйственное ведение (оперативное управление) такой организации и одновременно в собственность ее учредителя. Закон не регулирует случаи разногласия между организацией-несобственником и ее учредителем (собственником) по поводу принятия (отказа от) наследства (иное дело - вопросы распоряжения имуществом и участия в других организациях - см. ст. ст. 295, 297, 298 ГК, п. 2 ст. 6, ст. ст. 18, 19 Закона об унитарных предприятиях, п. п. 2, 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях). При возникновении подобного спора надлежит руководствоваться уставом организации-несобственника, который может предусматривать виды и (или) размер сделок, совершение которых требует согласования с собственником (см. абз. 2 п. 4 ст. 18, абз. 4 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях). Если устав не позволяет решить спорный вопрос, учитывая, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности, а также ответственность наследодателя (ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ГК), решающим целесообразно считать мнение учредителя (собственника), если по обязательствам организации-несобственника он во всяком случае несет субсидиарную ответственность (т.е. мнение учредителей казенного предприятия, частного и бюджетного учреждений - см. п. 5 ст. 115, абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК); в остальных случаях решающим должно быть мнение организации-несобственника (т.е. унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и автономного учреждения - см. п. 7 ст. 114, абз. 5 п. 2 ст. 120 ГК).

3. Наследниками могут быть иностранные государства и международные организации. Данные субъекты международного публичного права, хотя и упоминаются в п. 2 ст. 1116 (т.е. отдельно от граждан и юридических лиц и наряду с Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями), тем не менее в отличие от Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований и наряду с юридическими лицами могут наследовать только по завещанию.

4. Публичные образования - Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования - могут наследовать по завещанию, а кроме того, приобретать имущество умершего в случае его выморочности (ст. 1151 ГК). Правовая природа приобретения выморочного имущества неоднозначна: в п. 2 ст. 1116 оно признается наследованием по закону, в наименовании ст. 1151 ГК говорится о наследовании выморочного имущества, а сама ст. 1151 ГК расположена именно в гл. 63 ГК (а не в гл. 64 или 65 ГК); одновременно такое наследование имеет целый ряд особенностей - не случайно, что в п. 2 ст. 1151 ГК говорится о переходе в порядке наследования по закону.

(1) Переход выморочного имущества отличается от наследования по завещанию тем, что не обусловлен волей наследодателя; от наследования по закону его отличает следующее: а) приобретатели выморочного имущества не образуют самостоятельной очереди наследников (хотя бы и последней - девятой - по счету) и не упоминаются в списке "очередников", находясь за этим списком, они поэтому являются "послеочередниками" (ср. абз. 1 п. 1 ст. 1141 со ст. 1151 ГК); б) приобретатели выморочного имущества не наследуют наряду с другими законными наследниками, поэтому и принцип равного долевого наследования (п. 2 ст. 1141 ГК) является здесь излишним; в) приобретение выморочного имущества не требует его принятия (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК) и исключает возможность отказа (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

(2) Судьба выморочного имущества зависит от самого имущества: а) выморочное жилое помещение, расположенное на территории муниципального образования или в городах Москве или Санкт-Петербурге, переходит в соответствующую муниципальную собственность или в собственность субъекта РФ; б) все иное выморочное имущество - в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Отсюда управомоченными приобретателями выморочного имущества являются: а) Российская Федерация; б) муниципальные образования; в) города федерального значения (п. 1 ст. 124 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть иные субъекты РФ (республики, края, области, автономные образования) - они могут: а) наследовать только по завещанию; б) получать выморочное имущество от управомоченных приобретателей в порядке последующего его перераспределения между субъектами государственной и муниципальной собственности (п. 3 ст. 1151 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть и органы государства и местного самоуправления, которые могут только: а) представлять управомоченных приобретателей в соответствии с их компетенцией (ст. 125 ГК); б) наследовать по завещанию как юридические лица (абз. 2 п. 1 ст. 1116).

(3) Согласно п. 3 ст. 1151 ГК порядок перехода выморочного имущества к публичным субъектам и его учета, а также последующей передачи другим публичным субъектам определяет специальный закон (на сегодня все еще отсутствующий).

(4) Есть и другие особенности: например, с выморочностью наследства входящее в его состав исключительное право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК); неясна судьба обременений выморочного имущества (ст. ст. 1137 - 1139 ГК).

Выморочность - состояние, когда у имущества нет правообладателя, а у последнего нет правопреемников (по причинам, указанным в п. 1 ст. 1151 ГК). Данное состояние сопоставимо с бесхозяйностью. Различие между ними и их соотношение видятся следующими.

(1) Бесхозяйность относится только к вещам, является конструкцией вещного права, расположена в первой части ГК (гл. 14). Всякое приобретение права на бесхозяйные вещи - первоначальный способ приобретения права (собственности). Напротив, выморочность относится ко всякому наследству (не только к вещам), является конструкцией наследственного права, расположена в третьей части ГК (гл. 63); приобретение права на выморочное имущество (если, конечно, все-таки считать это наследованием) - производный способ приобретения права.

(2) Бесхозяйные вещи - вещи: а) которые не имеют собственника; б) собственник которых неизвестен; в) в соответствующих случаях отказался от права собственности (п. 1 ст. 225 ГК). Право на бесхозяйные вещи приобретается посредством их оккупации (захвата). Бесхозяйные движимые вещи согласно п. 2 ст. 225 ГК приобретаются в собственность по основаниям ст. ст. 226, 227 и 228, 230 и 231, 233 ГК и только при невозможности их применения - в силу ст. 234 ГК. Бесхозяйная недвижимость приобретается в собственность в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 225 ГК. Оккупация бесхозяйных вещей не связана с фигурой конкретного приобретателя права. Обычно такие вещи приобретаются в частную собственность (включая случаи применения ст. 234 ГК - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК), в отдельных же случаях закон отдает предпочтение муниципальной собственности (абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК). Приобретение права на бесхозяйные вещи является добровольным (лицо может отказаться от такой вещи с последствиями, предусмотренными законом, - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК) и не имеет обратной силы. Напротив, основание приобретения права на выморочное имущество - смерть наследодателя (объявление его умершим) и предпосылки выморочности, предусмотренные п. 1 ст. 1151 ГК. Право на выморочное имущество приобретают только публичные субъекты (п. 2 ст. 1152 ГК). Приобретатель выморочного имущества приобретает его во всяком случае (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК), он не может отказаться ни от имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ни от возникшего у него права на вещь (так как отказаться от права собственности могут только граждане и юридические лица - ст. 236 ГК). Поэтому приобретатели выморочного имущества являются не только управомоченными, но и обязанными приобретателями. Приобретение права на выморочное имущество имеет обратную силу и связывается с днем открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК).

(3) Из двух оснований приобретения права на вещь - ввиду ее бесхозяйности и ввиду ее выморочности - приоритетно последнее: а) приобретение права по основанию выморочности - институт Особенной части (который, будучи специальным, отменяет правила о бесхозяйности, являющиеся общими); б) право по основанию выморочности, возникая с обратной силой, связывается с днем открытия наследства, при этом приобретение права на выморочную вещь не требует ни истечения срока (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК, а согласно п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК - также и ст. 234 ГК), ни соблюдения судебной процедуры (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, абз. 2 п. 2 ст. 226 ГК). Отсюда приобретение права на вещь по основанию выморочности ограничивает случаи приобретения права по основанию бесхозяйности, а если предположить, что к случаям выморочности и вовсе сводятся многие ситуации, когда вещь не имеет собственника, состояние бесхозяйности в основном придется связывать со случаями, когда собственник вещи неизвестен или отказался от своего права (см. п. 1 ст. 225 ГК).

(4) Для приобретателя выморочного имущества такое приобретение является хотя и обязательным, но далеко не всегда интересным (в том числе ввиду малоценности, изношенности, нерентабельности имущества). Учитывая заявительный порядок получения (выдачи) свидетельства о праве на выморочное имущество (абз. 2, 3 п. 1 ст. 1162 ГК), нельзя исключать, что его приобретатель не захочет знать о его существовании и не обратится за получением свидетельства, не проявят инициативы и компетентные органы и должностные лица (внутренних дел, жилищные, нотариальные и т.п.). В результате брошенное на произвол судьбы выморочное имущество рано или поздно перейдет к посторонним лицам: а) поступит в их незаконное владение (с перспективой трансформации в право собственности в силу ст. 234 ГК) или б) с утратой индивидуализирующих свойств перейдет в их собственность и составит неосновательное обогащение.

5. Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность этих лиц состоит в следующем: а) едва ли не во всех случаях это только граждане; б) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других - только и могут быть из определенного числа наследников; в) их право на получение имущества умершего ограничивает права наследников; г) на них самих не распространяются правила о наследовании (в том числе ст. 1116). Вот два примера из самого ГК.

(1) Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют: а) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; б) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Учитывая особое - социальное - назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев - получатель таких выплат должен принадлежать к числу: а) членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (не важно, как долго); б) нетрудоспособных иждивенцев умершего (независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). С двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты - § 4 гл. 33 ГК).

(2) Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 Положения о государственных наградах в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых - подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию - на хранение как память, технический термин "наследник" следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).

 

Статья 1117. Недостойные наследники

 

Комментарий к статье 1117

 

1. Статья 1117 посвящена недостойным наследникам, которые ввиду их недобросовестности: а) не имеют права наследовать в силу прямого указания закона (п. 1); б) отстраняются от наследования по решению суда (п. 2), при этом первые ("недостойные по закону") в одних случаях не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию, в других - только по закону (ср. абз. 1 и 2 п. 1), вторые ("недостойные по суду") не могут наследовать только по закону. Недостойный наследник не вправе наследовать только после определенного наследодателя, поэтому данная мера - гражданско-правовая санкция, напротив, она не ограничивает наследственную правоспособность, так как не препятствует такому наследнику наследовать после других наследодателей. Впрочем, наименование ст. 1117 не соответствует ее содержанию и потенциалу, так как в действительности она касается: а) не только недобросовестных лиц, но и лиц, в чьих интересах действовало недобросовестное лицо, а также представляющих наследников, которые сами могут быть вполне добросовестными (абз. 1 п. 1 ст. 1117, п. 3 ст. 1146 ГК); б) не только наследников, но и отказополучателей (п. 5 ст. 1117 ГК).

2. Недостойными наследниками по закону являются лица, совершившие противоправные действия в отношении: а) наследодателя; б) кого-либо из наследников (как по завещанию, так и по закону); в) осуществления последней воли наследодателя-завещателя, выраженной в завещании (абз. 1 п. 1 ст. 1117). Данный перечень объектов совершения противоправных действий является исчерпывающим. Речь при этом идет только об умышленном действии, посредством которого недостойный наследник способствовал (пытался способствовать) призванию его самого (других лиц) к наследованию либо увеличению причитающейся ему (другим лицам) доли наследства. Отсюда противоправное действие, о котором говорится в абз. 1 п. 1 ст. 1117, квалифицируют два признака - объекта и субъективной стороны, поэтому недостойными наследниками не могут быть лица: а) совершившие противоправные действия не в отношении наследодателя (в том числе последней воли завещателя) или наследников, а в отношении любых других лиц; б) совершившие противоправные действия по неосторожности; в) малолетние и недееспособные, а также невменяемые (так как соответствующие возраст и состояние здоровья исключают их вину - ст. ст. 28, 29 ГК, ст. 21 УК). В связи с правилом абз. 1 п. 1 ст. 1117 важны следующие уточнения.

(1) Правило абз. 1 п. 1 ст. 1117 подлежит распространительному толкованию. Хотя формально в нем говорится о противоправных умышленных действиях недостойного наследника, нельзя исключать и его противоправного умышленного бездействия (в отношении наследодателя или наследников). Противоправное умышленное деяние может быть законченным или незаконченным (соответственно если наследник способствовал или только пытался способствовать призванию к наследованию или увеличению доли наследства - ср. убийство и покушение на убийство наследодателя).

(2) Гражданское законодательство в отличие от законодательства уголовного не содержит определения вины, ее форм (умысла и неосторожности) и их разновидностей (ср. ст. 401 ГК со ст. ст. 25, 26 УК), при этом число случаев, когда бы гражданско-правовые последствия связывались с определенной формой (видом) вины, не столь велико (см. п. 4 ст. 401, ст. 169, п. 4 ст. 227, п. 1 ст. 578, п. 1 ст. 693, ст. 697, п. 4 ст. 720, ст. ст. 901, 948, п. 3 ст. 962, п. 1 ст. 963, п. 1 ст. 965, ст. 1083, п. 4 ст. 1090, п. 2 ст. 1104, ст. 1108 ГК). Еще одним примером этому является правило абз. 1 п. 1 ст. 1117. Учитывая два обстоятельства: а) отсутствие в ГК собственного определения умысла; б) характер действий, о которых идет речь в абз. 1 п. 1 ст. 1117, - смысл умышленных действий недостойного наследника раскрывают правила ст. 2.2 КоАП и ст. 25 УК.

Совершая противоправные действия против наследодателя или наследников, недостойный наследник должен: а) осознавать противоправность своего поведения, предвидеть возможность или неизбежность наступления вредных последствий и желать их наступления (прямой умысел) или б) осознавать противоправность своего поведения, предвидеть возможность наступления вредных последствий, при этом не желать, но сознательно допускать эти последствия или относиться к ним безразлично (косвенный умысел). Противоправное поведение недостойного наследника обусловлено корыстью (стремлением к наследованию или увеличению доли наследства) или иной мотивацией, что, впрочем, принципиального значения не имеет. В самом деле: а) в абз. 1 п. 1 ст. 1117 говорится о противоправном умышленном действии, способствовавшем призванию к наследованию (увеличению доли наследства), а к изменению в вопросах получения наследства (размера доли наследства) приводит убийство не только из корысти, но и из мести, ревности, хулиганских побуждений и в других случаях (см. п. 2 ст. 105 УК); б) ограничение применения ст. 1117 только случаями корыстной мотивации оставит в стороне иные мотивы (не менее низменные и асоциальные), что было бы по крайней мере нелогично и неразумно.

(3) Умышленные противоправные деяния могут совершаться в собственных интересах недостойного наследника или в интересах других лиц (например, его детей или даже организации, участником которой он является). Совершивший их гражданин - недостойный наследник, который не может наследовать после соответствующего наследодателя, в чьих бы интересах он ни действовал, однако понятно, что вопрос о его недостойности как наследника возникает лишь в том случае, если к наследованию призывается он сам. Что же касается других лиц, в интересах которых он действовал, в разных ситуациях они могут: а) приобрести или не приобрести статус недостойного наследника (ср. их соучастие в совершении умышленных противоправных действий и их добросовестность); б) в последнем случае - унаследовать или не унаследовать имущество умершего (ср. устранение наследника по завещанию в интересах добросовестного законного наследника и принуждение к совершению завещания в пользу добросовестного лица, впоследствии эффективно оспоренного законными наследниками). Наконец, если вдруг противоправные умышленные действия совершил законный наследник из числа первых трех очередей в интересах своего потомка, последний не имеет права наследовать по праву представления в силу прямого указания п. 3 ст. 1146 ГК.


Дата добавления: 2015-09-28; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>