Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завещание, как основание наследования.

Читайте также:
  1. II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
  2. IX. Лечение и его обоснование.
  3. VII. Диагоноз и его обоснование (окончательный диагноз).
  4. Административное правонарушение как основание административной ответственности
  5. Анализ и техническое обоснование принятой конструкции развертки
  6. Анализ и техническое обоснование принятой конструкции сверла
  7. Аргументация — это деятельность, направленная на обоснование истинности какого-либо суждения при помощи других суждений, истинность которых установлена ранее, либо очевидна.

 

Согласно статье 1118 Гражданского Кодекса РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Отсюда следует, что завещание является чрезвычайно важным понятием в гражданском праве, ведь только служит собственнику гарантией того, что его имущество после смерти перейдет к желаемому лицу.

В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания, от лаконичных до пространных. Вот некоторые из них.

«"Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме".

Завещание - это "личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму".

Завещание - это "односторонне распорядительная, лично формальная сделка, совершенная на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства".

"Завещание есть юридический акт, не имеющий юридического значения при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц".

А вот одно из самых последних по времени определений: "Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти".

Как видно из приведенных определений, хотя они относятся к разному времени (периодам действия гражданских кодексов 1922 г., 1964 г. и 2002 г.), фактически они одинаково отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами. Единственное сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, в них по-разному решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав (благ)». [4]

Естественно, не любое лицо может составить завещание. В соответствии с пунктом 2 статьи 1118 завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

«По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ, гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижению 18-летнего возраста. Исключением из этого правила являются нормы п. 2 ст. 27 ГК РФ, предусматривающие возможность приобретения полной дееспособности до достижения 18-летнего возраста (в случае вступления в брак до 18 лет и в случае прохождения про2едуры эмансипации). <…>

Таким образом, распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не могут: граждане, признанные судом недееспособными (п. 1 ст. 29 ГК РФ); граждане, признанные судом ограниченно дееспособными (п. 1 ст. 30 ГК РФ); лица, не достигшие 18-летнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения 18 лет (п. 1 ст. 21, 26, 28 ГК РФ). Имущество названных лиц наследуется в соответствии с правилами наследования по закону, установленными ст. 1141-1151 ГК РФ».[5]

Все остальные граждане имеют право завещать свое имущество, руководствуясь принципом свободы завещания. О свободе завещания можно говорить, опираясь на ст. 1119 ГК РФ, однако он же гласит и о том, что данная свободная может ограничиваться. Основанием для данного ограничения является обязательная доля в наследстве.

«Право на обязательную долю в наследстве ограничивает возможность наследодателя завещать свое имущество любым лицам. Таким правом обладают:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (в том числе усыновленные);

2) его нетрудоспособный супруг и родители (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I, II, III групп);

3) нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые не менее одного года до смерти наследодателя находились на его полном материальном обеспечении или получали от него материальную помощь, размер которой можно оценить как основной источник дохода этого лица).

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, наследуют имущество наследодателя в установленном законом размере – не менее половины доли, причитающейся каждому из них по закону, независимо от того, указаны эти лица в завещании или нет. При определении размера обязательной доли учитывается все имущество, как завещанное, так и незавещанное, если такое имеется. Сначала обязательная доля выделяется из незавещанного имущества, но если этого имущества не хватает, то она выделяется из завещанной части имущества». [6]

Исключая обязательную долю наследства, свобода завещания ничем не ограничена. Гражданин завещает согласно своей воле любое имущество любому лицу. Закон не ограничивает размер и ценность наследуемого имущества. Однако есть некоторые нюансы в этом вопросе, например, имущество, нажитое в браке, о котором пишет Е. А. Гречушкина:

«При составлении завещания следует учитывать, что все имущество, приобретенное в браке – общая совместная собственность супругов, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Совместно нажитым в браке имуществом могут быть: приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, доли в капитале, паи, вклады в кредитных учреждениях или иных коммерческих организациях, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено или зарегистрировано, и независимо от того, кто из супругов вносил деньги за это имущество. Также к общему имуществу супругов относятся доходы каждого из них от трудовой, предпринимательской или интеллектуальной деятельности, полученные супругами пенсии и пособия, а также суммы, полученные в виде материальной помощи или в возмещение ущерба вследствие повреждения здоровья.

Имущество, нажитое до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам принадлежит лично одному из супругов и не считается совместно нажитым.

Исходя из вышесказанного, каждый из супругов может завещать только ту часть имущества, которая принадлежит ему, поскольку при разделе наследственного имущества сначала выделяется супружеская доля пережившего супруга, которая не входит в состав наследственного имущества, а потом определяется наследуемая часть имущества умершего супруга». [7]

Далее Гречушкина приводит случай из практики, который иллюстрирует этот момент:

П. обратилась в суд с иском о признании завещания своего супруга недействительным. Ее муж Н. длительное время до смерти проживал отдельно и завещал свое имущество (квартиру) своей сожительнице Ф. Так как у П. с Н. двое несовершеннолетних детей и сама П. – инвалид и находилась на иждивении у п., то и она, и их несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю в наследстве. Кроме того, хотя Н. и проживал отдельно от семьи, но официальный развод оформлен не был.

Суд, рассмотрев материалы дела, установил: 1) квартира, завещанная п., была приобретена в период брака и считается совместно нажитым имуществом с гражданкой П. Таким образом, Н. мог совершить завещание только в отношении своей доли в квартире, которая составляет / квартиры; 2) гражданка П. и ее несовершеннолетние дети нетрудоспособны и имеют право на получение обязательной доли в наследстве.

По решению суда П. получила 2/6 завещанной части квартиры, несовершеннолетние дети наследодателя – 2/6 завещанной части квартиры каждый, Ф. – 2/6 завещанной части квартиры.

 

Как можно заметить, суд отнес к завещанию только ту часть квартиры, которая принадлежала непосредственно наследодателю, не отнеся к наследству долю, находящуюся в собственности гражданки П.

При рассмотрении основных моментов, связанных с завещанием, необходимо уделить внимание форме его совершения, соблюдение которой является необходимым условием.

«Для завещания гражданским законодательством предусмотрена обязательная форма, в которой оно должно быть составлено.

Пункт 1 ст. 1124 ГК РФ предусматривает, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ.

Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.

Таким образом, завещание, за исключением предусмотренных законом случаев, должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Такие строгие нормы относительно формы завещания предусмотрены гражданским законодательством для того, чтобы завещатель мог точно и понятно изложить в нем свою волю, поскольку открытие наследства производится после смерти завещателя, когда его волю можно установить уже только из текста завещания.

Для того чтобы из текста завещания можно было точно определить волю завещателя, в тексте завещания должны быть четко определены завещательные распоряжения, чтобы не возникало двусмысленности при их толковании.

Часть 2 ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. предусматривает, что текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть написаны полностью.

А п. 1 ст. 1121 ГК РФ предусматривает, что завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Таким образом, можно сделать вывод, что в завещании должен быть назначен наследник, и данное назначение должно быть сделано путем написания ясного и четкого текста, из которого было бы возможно точно установить личность наследника». [8]

Более подробно ознакомиться с формой совершения завещания можно изучив его виды, которым посвящена следующая глава данной работы.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Понятие наследования, его основания и участники| Виды завещаний.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)