Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Амелина Екатерина Михайловна.



Амелина Екатерина Михайловна.

Правовое регулирование персональной деятельности.

 

Лекция 1.

Коммерческое право как наука представляет собой вид деятельности по выработки теоретических знаний об объектах процессах и явления действительности в торговом повороте. Коммерческое право является подотрослью гражданского права.

История развития торгового права за рубежом и в России.

В развитие торгового права принято выделять 3 периода:

1. Итальянский.

2. Французский.

3. Германский.

Итальянский период 11-15 века, это зарождение торгового права. Он характеризуется господством сословных начал. Купеческое торговое право, в данный период выражается в обычаях. Италия занимала выгодное географическое положение, торговли между западной Европы и Азией. Поэтому в Италии приморские города превратились в торговые республики. Купцы были господствующим классом, разделенным на гильдии. Итальянское купеческое право, являлось правом отдельных городов. В этот период сформировались морские обычаи, применявшиеся в средиземноморье. С тех пор, морское право по-прежнему остается частью торгового права.

Французский период 15-19 века. В данный период Франция оказалась в центре наиболее экономически развитых стран. Во Франции в царстве Людовика 14 была проведена первая кодификация торгового права. И принят такой кодекс. В 1673 году, 1808 году, был принят новый торговый кодекс более известный как кодекс Наполеона. Этот кодекс оказал большое влияние на торговые кодификации европейских государств. Данный кодекс действует до сих пор. Во Франции торговый кодекс действует не параллельно с гражданским кодексом, а в дополнение к нему. Кодекс Наполеона не имеет аналогов, не по времени действия, не по пространству. Он получил применение во всех странах, входивших во французскую империю. Это был второй случай мировой практики после рецепции (заимствования) римского права, когда иностранный закон имел прямое применение. После свержения наполеона многие страны отреклись от этого кодекса, однако их торговое законодательство все равно базировалась именно на нем.

Германский период, 19 век. Германия не была государством сильной централизованной властью. Она представляла собой множество королевств и княжеств с независимой законодательной властью. Не смотря на это в 1847 году был издан, общенемецкий вексельный устав, после чего в 1861 появился обще немецкий торговый кодекс. В отличи от французского, немецкий кодекс имеет параллельное действие с гражданским кодексом. В 1896 году германия появилась германское гражданское положение. А в 1897 году был выпущен германское торговое положение, представляющий собой некий придаток гражданского права.



В России не было исторических обоснований по обособлению торгового права. В древней Руси не было разделения общества на сословие. Те юридические особенности, который требовал торговый оборот, были закреплены в общих, а не в специальных законодательных актах. Население было однообразной массой служившее государству. Общественные классы выделялись не по привилегиям, а по обязанностям. Торговое положение царя Алексея Михайловича и новый торговый устав 1667 года вообще не содержали норм частного права, а включали в себя лишь финансовые нормы и постановление. При Петре первом разделение общества на гильдии имело лишь фискальный характер. В 19 веке когда под руководством Фиранского был сформирован свод законов Российской империи один из его подразделов, свод законов гражданских ухватил те вопросы которые на западе регулировались торговыми кодексами. Устав торговый действующий в России до революции 1917 года содержал только административные нормы. В советской России и в период НЕПА велась работа по подготовке торгового свода. Но после начала коллективизации она была прекращена. На сегодняшний день существует идея принятия торговой кодекса. Аргументы сторонников следующие:

  1. Торговля является самостоятельной сферой гражданских отношений.
  2. В торговле задействованы специальные субъекты, чей статус в гражданском кодексе РФ не определен. Например: рынки, торговые дома, биржи, оптовые склада.
  3. В гражданском кодексе РФ не урегулированы ряд договоров. Например, оптовая купли-продажа. А так же не урегулированы после торговые отношения по приемки товаров.
  4. Было бы удобнее использовать право применительно практики один кодифицированный акт а не множество разрозненных кодифицированных актов.

 

Но отдельный хозяйственный кодекс так и не был принят. До окончания работы над проектом части второй гражданского кодекса оставалась возможность создания торгового или предпринимательского кодекса. Но после принятия двух частей гражданского кодекса РФ оказалось, что уже не осталось вопросов, который надо специально регулировать в целых кодексах, а не отдельными нормативными актами.

Представляется что принятие торгового кодекса в нашей стране не целесообразно. В частности более детальное регулирование деятельности специальных субъектов торговли сужают их возможность в условиях острой конкурентной борьбы. Так же надо отметить необходимость устанавливать дополнительные правовые основания для предъявления к торговым фирмам и индивидуальным предпринимателям. Что касается после торговых отношений, то уже долгое время они регламентируются обычаями делового оборота. В качестве, которых выступают инструкции о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Данная инструкция утверждена постановлением: Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6.

Зарубежные торговые кодексы традиционно регламентируют следующие вопросы:

  1. Правовой статус коммерсантов.
  2. Специальные торговые договоры (контракты).
  3. Торговое мореплавание (морская торговля).
  4. Не платеже способность (банкротство).
  5. Вексельное обращение.

 

На сегодняшний день наблюдается процесс унификации торгового законодательства. Данный процесс принятия таких актов как: общеевропейский кодекс частного права 1994 года. Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980.

Принципы международных договоров:

  1. УНИДРУА 1994 год.
  2. Международные правила толкования торговых терминов 2000 года (ИНКОТЕРМС).

 

Источники коммерческого (торгового) права.

Иерархия источников торгового права может быть представлена следующим образом:

  1. Международные договоры. Поскольку их приоритет над национальным законодательством предусмотрен статьей 15 конституцией РФ.
  2. Конституция РФ. Конституция РФ провозглашает основные принципы торгового оборота. Например такие, как, единство экономического пространства, поддержка конкуренции, защита собственности и др.
  3. Федеральные законы, включая кодифицированные акты. Например, гражданский кодекс РФ и др. Среди которых невозможно выделить специальные торговые, так как они имеют и общегражданский характер.
  4. Указы президента РФ и постановление правительства РФ.
  5. Обычай делового оборота. Это первые источники торгового права. В настоящие время применение санкционировано статьей 5 гражданского кодекса РФ, в тех случаях, когда необходимые нормы в законодательстве отсутствуют. Обычай как источник права это сложившиеся определенные по своему содержанию правила широко применяющиеся, в какой либо области предпринимательства, не предусмотренное законодательством.
  6. Материал судебной арбитражной практики. Признание судебной практики источником права является дискуссионным вопросом, но для этого есть ряд веских причин, во-первых, наличие большого числа так называемых обобщенных судебных прецедентов вызженых постановлением требований верховного суда РФ и высшего арбитражного суда РФ. А так же в информационных письмах президиума верховного арбитражного суда РФ для нижестоящих судебных инстанций. Во-вторых, наличие так называемых каучуковых норм, то есть наличие так называемых не понятных слов. В третьих, за частую разъяснение судебных инстанций о том, как нужно применять закон, становится не толкование прежней нормы, а создание новой нормы.

 

 

Лекция 3.

Не состоятельность (банкротство) участников торговли.

1. Законодательство о не состоятельности.

Основным законом в этой сфере является федеральный закон, от 26 октября 2002 года №127 ФЗ о не состоятельности (банкротстве). Помимо него действует федеральный закон, от 25 февраля 1999 года №40 ФЗ о не состоятельности (банкротстве) кредитных организаций. До 1 июля 2009 года применялся так же федеральный закон, от 24 июня 1999 года №122 ФЗ об особенностях не состоятельности банкротства, субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса. Этот закон утратил силу в связи с тем, что в настоящие время действует норма о судимостях банкротства всех естественных монополий, не зависимо от сферы их деятельности.

Данная норма закреплены в законе о банкротстве.

 

2. Понятия и признаки банкротства.

Банкротами могут быть признаны:

  1. Юридические лица.

А. Коммерческие организации, за исключение казенных предприятий.

Б. Не коммерческие организации, за исключением учреждений, политических партий и религиозных организаций. Гос-во корпорация, может быть признана банкротом если это допускается федеральным законом, по ее созданием. Как правило гос-во запрещает ее создание. Так например, не могут быть признаны банкротом Российская корпорация нано технологий, гос-во корпорации Росатом и ростехнологии.

  1. Индивидуальные предприниматели.

 

Не состоятельность – это признанная арбитражным судом не способность должника в полном объеме, удовлетворить требования кредитора, по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Закон отмечает следующие признаки банкротства:

  1. Для юридических лиц: обязательства не исполнены в течение 3 месяцев, с даты, когда они должны были быть исполнены.
  2. Для индивидуальных предпринимателей: обязательства не исполнены в течение 3 месяцев, с даты, когда они должны были быть исполнены и сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего индивидуальному предпринимателю имущества.

Закон устанавливает так называемый, порог потребности. Это размер задолжности, который позволяет суду возбудить дело о банкротстве. Данная сумма для юр лиц составляет 100000 рублей, для индивидуальных предпринимателей 10000 рублей. В эту сумма задолжность не включается:

1. обязательства перед гражданами по возмещению вреда жизни и здоровья.

2. Обязательства по выплате зарплаты, выходных пособий, авторских вознаграждений.

3. Штрафные санкции.

 

 

Размер задолжности должен быть подтвержден вступившим в законную силу, решением суда.

 

3.Порядок разбирательств дела о банкротстве в арбитражном суде.

 

Правом на обращение в арбитражный суд обладает:

  1. Должник.
  2. Кредиторы.
  3. Уполномоченные органы.

Дела о банкротстве, рассматриваются арбитражными судами, по месту нахождения должника.

В деле о банкротстве могут участвовать:

  1. Представитель работников должника.
  2. Представитель учредителей.
  3. Представитель собрания кредиторов.

Суд сроком от 15 до 30 дней рассматривает обособленность заявленными кредиторами, уполномоченным органом или должником требований, после чего выносит определение о введение наблюдения и назначают временного управляющего.

 

4.

Они рассматривают правовой статус арбитражного управляющего.

Закон выдвигает следующие требования:

  1. Гражданство РФ.
  2. Регистрация в качестве предпринимателя без образования юридического лица.
  3. Высшее образование
  4. Наличие не менее 2 лет стажа руководящей работы в совокупности.
  5. Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего.
  6. Членство в некоммерческой саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
  7. После своего назначения управляющий обязан обеспечить страхование своей ответственности на сумму не менее 3 миллионов рублей, на срок не менее 1 года.
  8. Вознаграждение управляющего определяется собранием кредиторов и утверждается арбитражным судом. Минимальный размер вознаграждения составляет 10 тысяч рублей.

Кредитор, обращаясь в арбитражный суд, указывает в своем заявление, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден управляющим. Саморегулирумая организации представляет в суд список своих членов, согласных стать управляющими должниками (не менее 3 кандидатов). Кандидаты располагаются в списке в порядке уменьшения их соответствия требования указанных запросом. Должник изменитель в праве не матевируемом отвести по одной кандидатуре. Оставшийся кандидат будет назначен управляющим должника. Если отводов не было, то суд назначает управляющим, кандидата занимающим более высокую позицию. Общая характеристику процедур применяемых не состоятельному должнику. Закон выделяет следующие стадии (процедуры) дела о банкротстве:

  1. наблюдение. На данной стадии, закон называет арбитражным управляющим временным управляющим.
  2. Финансовое оздоровление. Административным управляющим.
  3. Внешние управление. Внешний управляющий.
  4. Конкурсное производство. Конкурсный управляющий.

 

  1. В процессе наблюдения, проводится анализ финансового состояния должника. Определяется стоимость его имущества. Выявляются кредиторы. Руководство должника, отстраняется от должности, только по ходатайству управляющего, если имело место нарушения закона. В случае отстранения руководителя должника, его обязанности возлагаются не на управляющего, а на заместителя руководителя или другого сотрудника должника.
  2. На стадии наблюдения временный управляющий проводит первое собрание кредиторов, не менее чем за 10 дней, до окончания этой процедуры. На собрание кредиторов должны быть приняты решения о том, какова будет следующая процедура банкротства, кто будет вести реестр требований кредиторов, и кто будет назначен следующим арбитражным управляющим. Решением первого собрания кредиторов, направляется на утверждение первому арбитражному суду.
  3. Внешние управление. Данная процедура, вводится на срок до 18 месяцев с возможным продлением еще на 6 месяцев. С момента введения внешнего управления прекращаются полномочия, руководства должника. Вся документация и печати, передаются внешнему управляющему. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, срок исполнения которых наступил до введения этой процедуры. За исключение требований о взыскание зарплаты, авторских вознаграждений, о возмещение вреда жизни и здоровья, о возмещение морального вреда. Начисление всех штрафных санкций приостанавливается. Вместо них производится начисление процента, исходя из ставки финансирования центрального банка РФ. Внешний управляющий составляет план внешнего управления, в котором содержаться меры по восстановлению платежеспособности должника. Среди которых может быть, перепрофилирование производства, замещение активов. Создание на базе, ликвидного имущества должника, одного или нескольких предприятий. Продажа предприятия на открытых торгах. Окончание процедуры внешнего управления, это переход к расчетом с кредиторами, либо признание должника банкротом, и открытие конкурсного производства.
  4. Финансовое оздоровление. Практика рассмотрения дел о банкротстве, показала крайнюю не эффективность внешнего управления в процессе банкротства. Поэтому по аналогии законодательства некоторых зарубежных стран, закон о банкротстве были включены нормы, о процедуре позволяющей не отстранять руководство должника от занимаемых должностей. Финансовое оздоровление вводится по ходатайству учредителей должника. При наличие плана финансового оздоровления. И графика погашения задолжности. Так же должно быть предоставлено обеспечение исполнения обязательств должника (залог, банковская гарантия, поручительство), в размере 120% от суммы задолжности. Основная цель данной процедуры восстановить платежеспособность должника и соблюсти график погашения задолжности, за этим следит административный управляющий. Финансовое оздоровление вводится на срок, до 2 лет. За месяц до истечения этого срока, должник предоставляет управляющему отчет, включающий баланс должника, отчет о прибытках и убытках, документы, подтверждающие требования кредиторов. Если график погашения задолжность не выполнен, требование кредиторов погашаются лицами предоставившими обеспечение. По итогам финансового оздоровления определением суда может быть определено:

Внешние управление вводится, если существует реальная способность восстановить платеже способность должника, и если с даты введения финансового оздоровления прошло не более 18 месяцев. Так как совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не должен превышать 2 лет.

  1. Эта процедура открывается, после принятия арбитражным судом по решению о признание должника банкротом. Конкурсные управляющие, приглашают оценщиков и проводят инвентаризацию имущества, что бы сформировать конкурсную массу, то есть денежные средства полученные от реализации имущества из которых в последствие будут погашаться требования кредиторов. В процессе конкурсного производства, есть возможность вернуться к стадии внешнего управления, при условии что этой процедуры, а так же финансового оздоровления не было. А у должника, появились достаточные денежные средства для видения самостоятельной хозяйственной деятельности.

 

Мировое соглашение.

Мировое соглашение, может быть заключено на любой стадии дела о банкротстве, между должником и его кредитором, оно утверждается определением арбитражного суда, мировое соглашение может предусматривать рассрочку, уменьшением платежей, обмен требованием кредиторов, на акций в уставном капитале. Допускается пересмотр условий мирового соглашения во вновь отрывшихся обстоятельствах, которые небыли ранее известными, либо если кредитор не участвовал в заключение соглашения, и нарушены его законные интересы. Расторжение мирового соглашение, возможно только в подношение кредиторов должника одновременно.

Реферат: 1. особенности банкротства отдельных категорий должников; 2. упрощенные процедуры банкротства.

 

Лекция 4.

Объекты торгового оборота и средства их индивидуализации.

  1. Понятие торгового оборота.

Основным объектом торгового оборота являются товары, то есть материальные предметы, отчуждаемые на возмездной основе. В широком смысле товаром является все, что может быть предметов возмездных сделок, в том числе предприятия торговая сила. В торговом праве, термин товар имеет более узкое значение, это только движемые вещи. В понятие товар не включаются:

  1. Интеллектуальная собственность.
  2. Тепло, энерго, водоснабжение.
  3. Недвижимость.

 

  1. Правовой режим товара.

Правовой режим товаров, может устанавливаться следующими способами:

  1. Определение правомочий, а так же статуса продавца и покупателя. Например, коммерческие организации имеют больше полномочий в торговом обороте, чем не коммерческие. Организации со специальной правоспособностью, зачастую вообще не вправе участвовать в торговле товарами. Например, банки, страховые компании, аудиторские фирмы.
  2. Оформление порядка приобретения и отчуждение товаров. В этой связи, нужно отличать следующие группы товаров:

А. товары не изъяты из оборота.

Б. товары, ограниченные в обороте (валютные ценности, ценные металлы, наркотические ценности).

В. Товары, изъятые из оборота (органы человека, вооружение и взрывчатые вещества, шифровальную технику и тд.).

  1. Введение лицензии по реализации товаров, то есть установление разрешительного порядка осуществления такой деятельности от 8 августа №128 ФЗ.
  2. Законодательные ограничения (антимонопольные ограничения (сделки по приобретению собственности)). Данная норма закреплена в статье 28 федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 ФЗ. Корпоративные ограничения (сделки по приобретению, отчуждению имущества на сумму более 25% балансового стоимости активов общества, могут квалифицироваться, как крупные сделки и требовать предварительного одобрения, совета директоров или общего собрания акционеров). Налоговое ограничение: по общему правилу для целей налогообложений принимается цена товара, указанная сторонами сделки. Предполагается, что она соответствует рыночному уровню цен, но в ряде случаев налоговые органы вправе проверять правильность применение цены. Это способ борьбы с так называемым трансфертным ценообразованием, когда есть внутрикорпоративная цена товара и цена, по которой этот товар, отпускается третьим лицам. Так же налоговые органы, вправе проверять цену в бартерных сделках, а так же в случаях, когда происходит 20% колебание цены, применяемая налогоплательщиком по идентичным товарам, в пределах не продолжительного периода времени. Все товары классифицыруются по целям использования: 1) товары потребительского назначения (продовольственные товары, товары краткосрочного пользования, товары длительного пользования). 2) товары

 

3.Правовой режим денег.

Деньги относятся к категориям родовых, заменяемых, движимых вещей. Они являются всеобщим эквивалентом, для объектов имущественных оборотов. Но в некоторых обязательствах, деньги могут быть самостоятельным объектом. Например, договор займа и кредита. Официальная денежная единица нашей страны, является российский рубль. Он обязателен к приему, по нарицательной стоимости, во все платежи на территории РФ. Монопольное право на иммисию наличных денег, имеет банк РФ. Ведение других денежных единиц – запрещено. Иностранная валюта признается объектом, ограниченным в обороте. По этому расчету в иностранной валюте допускаются в режиме, установленным банком России. Так разрешается использовать иностранную валюту при расчете между транспортерами и импортерами. При покупке иностранной валюты через уполномоченные банки. Особое правило, использование иностранной валюты, установлены для денежных обязательств. Согласно статье 317 гражданского кодекса РФ, валюта-обязательство, может быть установлена в иностранных или в условных денежных единицах. Но исполнение обязательства, должно происходить в рублях. Особый правовой режим, установлены для безналичных денег, находящихся на счетах в банках. Они квалифицируются не как вещи, а как права требования клиентов банка. Титул собстеника приобретает банк. Таким образом, безналичные деньги рассматриваются как таблица регистрации долговых обязательств, в денежной форме одной стороны перед другой. По этому, передача денег банку, не меняет вечных прав на них. Деньги остаются родовыми вещами, выделенными по кол-во показателю. Обращающиеся к торговой практике, дорожные чеки, следует счета денежными суррогатами. Во многих странах, они приравнены к местной валюте. Например в США расчеты можно вести непосредственно дорожными чеками. В связи с этим следует подчеркнуть, что в соответствие с пунктом первым, стать 75 РФ официальной единицей РФ является рубль, ведение других денежных единиц и денежных суррогатов запрещено. Денежные суррогаты представляются собой частные средства обращения, и с юредической точки зрения не могут считаться деньгами, так как не служат средством погашения денежных обязательств.

 

4. Ценные бумаги.

По некоторым данным в России функционируют порядку 125000 обществ. Акционерное общество обязано выпустить, обыкновенные акции. Обыкновенные акции всегда имеют одинаковую номинальную стоимость. Кроме того акционерное обществе в праве провести эмиссию привилегированных акций. Привилегированные акции могут быть разных типов. Владельцы привилегированных акций, имеют право на получение фиксированного получения дивидендов, не зависимо от финансовых результатов общества. Владельцы привилегированных акций, не имеют право голоса на общих конференциях. Акции так же делятся на размещенные среди аукционеров и объявленные. Объявленными называют акции, которые общество в праве выпустить, в дополнительно уже имеющимся. Это не акции как таковые, а условия устава общества, предусматривающие его право. Размещать дополнительные акции с верх количества ранние размещенных. Наше законодательства, допускают возможность выпуска, ценных бумаг, не только в виде документа, но и в бездокументарной форме. Документарные акции встречаются редко. Общество может ввести реестр своих аукционеров самостоятельно, если поручить это специализированном регистратору. Если аукционеров больше 50, реестр должен быть передан регистратору. По мимо акций, акционерное общество может выпускать облигации. Формируя тем самым заемный капитал. Облигация представляет собой ценную бумагу, подтверждающую ее владельца получение ее номинальной стоимость облигации. Облигации и долговое обязательство обществу. Но акции крупнейших Российских компаний, торгуются на зарубежных биржах. Депозитарная записка, представляет собой документ, удостоверяющий что ценные бумаги, размещенные на хранение в банке, в раритетном банке. Производная ценная бумага определяет право ее держателя, на какой либо базовой актив.

 

  1. Средство индивидуализации товаров.
  1. Производственная марка – это словесный (описательный) способ индивидуализации товара. Штамп проставляемый на товаре, или на его упаковке позволяющий установить картинку. Как правильно, производственная марка включает в себя полное и сокращенное наименование предприятия или изготовителя, или по адресу сведения по качеству товара и ссылки по стандарту либо технических условий. Производственная марка не регистрируется и применяется независимо от товарного знака.
  2. Товарный знак – это словесное, изобразительное, объемное наименование товара используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей. Использование товарного знака возможно, только после его регистрации. Процедура регистрации очень длительная. Срок регистрации составляет более года. Правообладателем товарного знака, могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. После регистрации правообладателю выдается товарный знак, который действителен 10 лет. По истечению срока действия свидетельство может продлеваться неограниченное число раз. Исключительные права владельца товарного знака распространяются только на те товары которые указаны в соответствие с классом международной классификации товаров и услуг на оборотной стороне свидетельства. Существует 2 вида передачи прав на товарный знак: 1. договор и 2. договор на исключительное право на товарный знак. Организация основная деятельность которой заключается в оказание услуг может зарегистрировать знак обслуживания. В последние годы вошел термин бренд, не имеющий определение в нашем законодательстве. Бред – более широкое значение, чем товарный знак. Использование продвижение бреда, представляет в России целую научную концепцию. Бренды должны вызывать у потребителя определенные ассоциации. Можно сказать, что бренд это система связывающая вместе товар с его характеристиками. Товарный знак, его образ в товаре потребителе и концепции производителя по отношению к своему товару, товарному знаку и потребителю.

Наименование и местонахождения товара. Используется особые свойство товара исключительно или главным образом определяется для того географического объекта, где он производится. Природными условиями и (или) людскими факторами. Существуют наименования так давно вошедшие в общие потребление, что большинство потребителей не ассоциирует их с товарами изготовленные в конкретной географической области.

 

Лекция 5.

Торговые сделки и договоры.

  1. Понятие договора и сделки.

Сделка – это юридических факт, влекущий возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть односторонние и двусторонние. От многосторонних сделок, следует отличать, такое понятие, как множественность лиц на стороне обязательства. В таком случае, сделка, может оставаться двусторонней. Но с участием нескольких кредиторов или нескольких должников. Таким образом. Таким образом понятие договора тождественно понятию сделка. Но последние является более широким по смыслу. Темой контракт, является синонимом договора. Чаще всего он используется при заключение внешнеторговых сделок. В обязательном порядке, контракты именуются договоры, заключаемые муниципальными заказчиками. В современной практике, термин договор, используется в нескольких значениях.

  1. Договор – согласованность нескольких субъектов
  2. Договор – это совокупность условий определяющих действие сторон.
  3. Договор – это документ, подписанный сторонами.

 

2. Классификация договоров коммерческого права.

1. Реализационные договоры. Данные договоры оформляют отношения по возмездной реализации товаров для предпринимательских и хозяйственных нужд. К ним можно отнести поставку, контрактацию сельхоз продукции.

2. Среднические договоры.

3. Договоры, содействующие торговли. Такие договоры имеют и торговое и общегражданское применение. На договоры на проведение маркетинговых исследований, на окозание маркетинговых услуг, заем и кредит.

 

3. Порядок заключения торговых договоров.

В любом договоре можно выделить два вида условий:

1. Существенные условия. Является условия в предмете договора указанные законом или правовым актом, как существенные или необходимые, для договоров данного вида. А так же условиям относительно которым, по заявлению с одной из сторон, должны, достигнуты отношению. Стороны не могут самостоятельно определять, какие стороны договора относятся к существенным. Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем его существенным условиям. Некоторые договоры являются заключенными с момента передачи имущества. Для консенсуальных договоров установлено, что договор остается заключенным, в момент получения лицу направившим оферту ее акцентам. Оферта – то есть заключение договора, должна содержать все существенные условия договора. Оферта может быть твердой, то есть с указанием срока, для ее акцента.

 

4. Формы торговых договоров.

Простая сделка договоров:

1. Сделки юридических лиц.

2. Сделки граждан между собой, на сумму более 1000 рублей.

3. В случаях предусмотрен не закон.

 

Нотариально удостоверенная форма, это надписи на документах.

Письменная форма с гос-во регистрацией, применяется далеко не для всех сделок, связанных далеко не для всех сделок. Сам договор регистрации не подлежит, регистрирует только переход права-собственности. При продаже жилых квартир, регистрируется сам договор.

 

5. Правовое значение печати на договоре.

Подпись это реквизит которым завершается составление договора. Подпись подтверждает, что содержание договора соответствует действительной воли сторон. Гражданское законодательство не содержит легально определения термина подпись. Однако подпись уполномоченного лица, требуется во всех документах. Подпись совершаема на документах исходящих от организации имеет даже более важное значение, чем проставление на них печатей. Наличие только одной подписи на документе, при отсутствие на нем печате, подтверждает его действительность. Такая точка зрения получила такое значение в судебной арбитражной практике. Согласно пункту 1 статьи 160 кодекса РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документов выражающего его содержания и подписанного лицами совершающими лицами, или уполномочиными лицами. Традиционное наличие оттиска печати на договоре. Действующем законодательством не предусматривается. Зачастую необходимость наличие печати на договоре, трактуется как обычай делового оборота предпринимательской деятельности. Однако обычай, как правовая норма, может применяться только в двух случаях: 1. если к нему есть отсылка в законодательстве; 2. при наличие пробелов в законодательстве. Норма стать 160 гражданского кодекса, о письменной форме сделки, сформулирована предельно четко, по этому нет оснований рассматривать проставление печатей на договоре. В качестве обычая делового оборота. Скрепление печати следует считать, дополнительным требованием, к форме договора. Не соблюдение которого влечет последствия в письменной форме. В судебно арбитражной практике считается, что проставление печати на договоре, позволяет обезопасить стороны, от возможных ошибок при выборе котрагента, путем предоставления дополнительных доказательств его полномочий. Вместе с тем в гражданском кодексе, существует норма существует норма, о необходимости печати, применительно к порядку оформления доверенности, от имени юредического лица. Такая доверенность требует наличие подписи руководителя и наложение печати организации. На доверенностях выданных от имени гос-во и муниципальных предприятий, на получение и выдачу денег и имущественных ценностей, необходимо так же подпись главного бухгалтера. В современной торговой практике, в основном используется 2 аналога собственной ручкой подписи: 1. факсимиле; 2. электронная цифровая подпись.

Факсимиле – это клише-печать, воспроизводящая собственно ручную подпись. Возможно использование при совершение сделок факсимильного воспроизведение подписи, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственной ручной подписи, предусмотрено пунктом вторым статьи 160 гражданского кодекса.

Что качается электронно-цифровой подписи, возможно только тогда, когда сам документ существует в электронной форме, а не на бумажном носителе. Для того что бы электронный документ мог иметь доказательную силу, в нем должен быть предусмотрен порядок разрешения возможных разногласий. В современной судебной арбитражной практике, встречаются примеры негативного отношения к использованию факсимиле. Так оформление векселей возможно только собственно ручной подписи вексимидателя. Контрагентам необходимо заключать отдельное соглашение о возможном пользование факсимиле. Иначе договор с его подписью будет не действителен.

 

6. Полномочия на подписание договора.

От имени юридического лица договор подписываю полномочные на это документы. То есть единоличник исполнительный орган (директор, ген директор). Другие лица в праве подписывать договор, только на основание доверенности. Следует различать 2 ситуации связанные с превышением полномочий, при подписание документов:

1. Договор подписан лицом который не уполномочен подлежащим образом (не является органом юридического лица, либо не имеет доверенности).

2. Договор подписан органом юридического лица, но с превышением полномочий.

В данных случаях применяется последствия предусмотренные статьей в первом случае 183 гражданского кодекса, в первом случае сделка является оспоримой, во втором случае применяется статья 174 гражданского кодекса, о не действительности заключенной сделки. Стать 183 гражданского кодекса применяется независимо от того знала ли другая сторона о том, что представитель действует с превышение полномочий, или без доверенности.

Крупными являются сделки которые:

1. представляют собой сделки с имуществом.

2. Связаны с его приобретение или отчуждением или возможностью отчуждения сразу или после.

Крупной сделкой может считаться, несколько взаимно связанных сделок. Что определяется судом при обстоятельствах дела. В современной судебной арбитражной практики, выработаны некоторые критерии сделок:

  1. Предметом сделок является однородные имущества.
  2. Сделки совершены в течение короткого периода времени.
  3. Старинами сделок являются одни и те же либо взаимосвязанные лица.
  4. Денежные средства, полученные от сделок, направлены на решение какой либо одной определенной задачи.

Одна или несколько сделок, обеспечивают исполнение одного или нескольких обязательств.

Сделки совершенные в процессе обычной хоз-во деятельности не считаются крупными. Все крупные сделки подлежат одобрению:

  1. если стоимость имущества по сделки составляется 20-25% активов общества. Решением об одобрение принимаются все члены совета директоров единогласно.
  2. Если стоимость имущества по сделки составляется более 50% стоимости активов, то решение по сделки принимается собранием директаров.

 

7. изменение или расторжение торговых договоров.

 


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
e-mail: pravo-eko@yandex.ru | Под правовым статусом человека и гражданина понимается совокупность его прав и обязанностей. Это главное содержание правового положения человека и гражданина, но на него влияют и другие правовые

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.028 сек.)