Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Институт частного права 2 страница



--------------------------------

<*> Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданских Российской империи. Проект гражданского уложения Российской империи. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., Гражданский кодекс 1964 г. Екатеринбург: Изд-во ин-та частного права, 2003. С. 335.

<**> Матеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: Юристъ, 1999. С. 125.

 

Столь кратчайший экскурс в историю гражданского законодательства и науки гражданского права необходим для подтверждения единственного, но весьма важного в дальнейшем изложении концепции системы объектов недвижимости обстоятельства: земельный участок и связанные с ним недвижимые вещи (имущества) объективно и перманентно присутствуют в отношениях собственности вне зависимости от государственного устройства общества и особенностей его правовой системы, признающей или не признающей недвижимости в качестве объектов более или менее свободного экономического оборота.

 

§ 2. Советский и постсоветский периоды развития

и становления объектов недвижимого имущества

 

1. Достаточно длительное отсутствие в советском законодательстве самого понятия "недвижимое имущество" и непризнание его объектом оборота никоим образом не означает отсутствие такого объекта в правопорядке советского государства. Напротив, это понятие как единый объект социалистической собственности стало настолько широким и всеохватывающим, что деление имущества на движимое и недвижимое просто потеряло значение и востребованность и для законодателя, и для правоприменителя. Подобное публично-правовое детальное регулирование отношений всеобщей социалистической собственности предсказывал И.А. Покровский, который, проследив нарастание государственного вмешательства в оборот недвижимости, в начале 1917 года отметил: "Дойдет ли когда-нибудь право, решая эту задачу, до "национализации земли", т.е. до возведения мысли о недвижимости как о национальном достоянии в юридический принцип и до низведения права собственности на нее на степень зависимого пользования чужой (государственной) вещью?.." <*>.

--------------------------------

<*> Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 205.

 

Спустя непродолжительный срок известные события в России не только подтвердили предсказываемый правоведом ход событий <1>, но и подчеркнули определенные сущностные черты системы недвижимого имущества, в первую очередь системного центра - земельного участка. Весьма примечательно в этой связи, что нарастающий массив правовых актов молодого советского государства безоговорочно и без всяких исключений национализировав земельные участки <2>, первоначально дифференцированно подошел к иным видам недвижимого имущества, в частности к зданиям и сооружениям <3>, однако уже в первом Гражданском кодексе РСФСР традиционное деление объектов гражданских прав на движимое и недвижимое имущество было официально исключено (примеч. к ст. 21) <4>.



--------------------------------

<1> Декретом Второго Всероссийского съезда Советов от 27 октября 1917 г. "О земле", Декретом ВЦИК от 14 декабря 1917 г. "О запрещении сделок с недвижимостью" (СУ РСФСР. 1917. N 10. Ст. 154) отменялось право частной собственности на земельные участки, как застроенные, так и не застроенные.

<2> Национализация земель, как правило, носит необратимый характер, а включение земельных участков в предпринимательский оборот осуществляется волей собственников. Между тем история земельных отношений имеет и противоположные примеры. Закон Латвии "О приватизации земли в сельской местности" (Ведомости Верховного Совета и Правительства Латвии. 1991. 32/33/34. Ст. 447); Закон Литовской Республики "О земельной реформе" (ВВС Литовской Республики. 1991. N 24. Ст. 635) предусматривают возможность возвращения земель бывшим собственникам.

<3> Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 г. "Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах" (СУ РСФСР. 1918. N 62. Ст. 674) право частной собственности упразднялось лишь на строения определенной стоимости или доходности, причем расположенные в городах с населением более 30 тысяч человек.

<4> СУ РСФСР. 1922. N 71. Ст. 904.

 

Традиционная неразрывная связь земельного участка и строения на нем с признанием юридического приоритета земли в условиях всеобщей национализации не могла не проявить себя даже в таком, казалось бы, безвариантном господстве публичной собственности. Перед формирующейся советской правовой системой встала проблема: отторгнув недвижимость в качестве оборотоспособных объектов гражданских прав, законодатель в достаточно исторически короткий промежуток времени убедился в экономической неэффективности и, что не менее важно, в правовой бесперспективности "единой, без исключения" государственной собственности. Дальнейшее законодательство РСФСР вынуждено было определять правовые способы включения в конструкцию объектов собственности частноправового элемента, которые, по существу, исчерпывались двумя: либо, не ломая веками устоявшееся юридическое единство земельного участка и строения на нем, признавать определенные категории земельных участков пусть ограниченными, но объектами иной, не государственной собственности, либо, отступая от упомянутого единства, юридически отделить земельный участок от строения на нем. Верх одержала вторая модель построения системы объектов недвижимого имущества: юридическая судьба земли и строения на ней стала различной, причем с потенциально возможным правовым перевесом последнего <*>. Получили, таким образом, правовую легализацию только здания и сооружения, причем в виде признания вещного права на них за общественными и кооперативными организациями, а также гражданами <**>. Земельные участки оставались в безраздельной и, по существу, неприкосновенной публичной собственности <***>. Указанные правовые постулаты в определенной мере сохранились в современном законодательстве, оказывая на развитие частноправовых начал экономического оборота отрицательное воздействие.

--------------------------------

<*> Декрет СНК РСФСР от 8 августа 1921 г. "О пересмотре коммунальными отделами списков муниципализированных домов" // СУ РСФСР. 1922. N 71. Ст. 409; Декрет ВЦИК СССР от 17 октября 1922 г. "О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений" // СУ СССР. 1922. N 5. Ст. 847 и др.

<**> Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. "О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов" // Ведомости ВС СССР. 1948. N 36.

<***> Это отчетливо просматривается, например, в известном Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1932 г. "О предоставлении учреждениям, предприятиям и организациям общественного сектора земельных участков для строительства на праве бессрочного пользования" (Законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве. М.: Юрид. лит., 1972. Т. 1. С. 273).

 

"Одна из серьезных причин крупных и многочисленных противоречий в гражданском законодательстве - намеренно некритическое перенесение в общество с принципиально иным экономическим и политическим устройством прошлых представлений о соотношении гражданского законодательства с земельным, водным и лесным", - считает А.Л. Маковский. Кроме того, ученый полагает, что в "условиях планово-распределительной экономики земля была изъята из подлинно гражданского оборота. Союзный закон не только абсолютно ясно устанавливал, что "купля-продажа, залог, завещание, дарение, аренда, самовольный обмен земельными участками и другие сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной собственности на землю, - недействительны", но и предусматривал за их совершение ответственность вплоть до уголовной. Государство в административно-разрешительном порядке предоставляло земли другим субъектам "в пользование", к которому практически сводилось все участие земель в экономическом обороте" <*>.

--------------------------------

<*> Маковский А.Л. Гражданское законодательство: пути развития // Право и экономика. 2003. N 3. С. 35.

 

2. Краткое изложение основных положений становления законодательства РСФСР и СССР о земельных участках и строениях, безусловно, интересный историко-правовой материал, однако необходимо акцентировать внимание не на показательной с научной точки зрения хронологии принятия важнейших актов, а на положениях, отражающих сущность и принципы юридического "созревания" законодательных актов и доктринальных положений новой структуры (именно пока еще структуры, а не системы как таковой) объектов, ранее традиционно относящихся к недвижимому имуществу <*>.

--------------------------------

<*> Закон СССР от 29 октября 1976 г. "Об охране и использовании памятников истории и культуры", Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. "Об охране и использовании памятников истории и культуры" применяют термин "недвижимые памятники".

 

Первым и основным таким положением следует назвать установленный по вышеназванным причинам формальный приоритет правового статуса строения по отношению к земельному участку. Здания и сооружения, построенные на специально отведенных для этих целей участках земли, находились не только в государственной собственности, но и в собственности кооперативных и общественных организаций, в личной собственности граждан. Данный вид недвижимого имущества с относительной свободой мог переходить от одного лица к другому, однако земельный участок мог принадлежать собственнику строения лишь на условном праве бессрочного пользования <*>.

--------------------------------

<*> Статья 54 ГК РСФСР 1922 г., ст. 105 ГК РСФСР 1964 г., Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 июня 1962 г. "Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве" (СП СССР. 1961. N 12. Ст. 93).

 

Второе принципиальное для дальнейшего исследования положение заключается в юридическом "разрыве" земельного участка и строения, на нем находящегося. Один из важнейших системных элементов - структурное звено "земельный участок - здание" - расчленен: частноправовой характер (с известной долей формальностей) строения соседствовал с публично-правовым регулированием земельных отношений.

Третье положение носит весьма сущностный и показательный для иллюстрации системности объектов недвижимости характер: рассматриваемая совокупность имуществ, пусть не называемая законодателем недвижимыми, настолько структурно взаимосвязана, что просто юридическое изъятие из состава объектов вещных прав важнейшего элемента (земельного участка) невозможно <1>. Системная сущность данной категории объектов гражданских прав не допускает подобный "разрыв", вследствие чего вместо земельного участка как недвижимой вещи в законодательство привносится определенный юридический суррогат - право бессрочного пользования, которое в определенной мере удовлетворяет системное построение объектов недвижимости <2>. Изложенное подтверждается не только рассмотренными правовыми актами, но состоянием юридической науки того периода. Достаточно объективно, глубоко и подробно проанализированное О.С. Иоффе развитие цивилистической мысли в России <3> может быть только обеднено попыткой его пересказа в настоящей работе, вследствие чего следует ограничиться лишь упоминанием того обстоятельства, что в период с 1917 по 1960 годы в советской юридической литературе были опубликованы лишь восемнадцать работ, посвященных собственно объектам гражданских прав (в то время как посвященных юридическим лицам, к примеру, несколько сот) <4>. Безусловно, что значительная часть доктринальных исследований объектов гражданских прав под тем или иным углом зрения в те годы проводилась в рамках рассмотрения вопросов государственной, общественной, кооперативной и личной собственности <5>, тем не менее следует придать приведенному обстоятельству весьма высокое значение хотя бы по той причине, что одной из наиболее заметных публикаций об объектах гражданских прав, посвященных исключительно недвижимости, предшествовала редакционная ремарка "значение деления для определения возможных объектов гражданского оборота" <6>.

--------------------------------

<1> В специальной литературе и беллетристике известны примеры "законодательных" запретов природных явлений.

<2> Данное положение в определенном ракурсе обсуждалось в юридической литературе. Так, И.А. Иконицкая отмечала, что отчуждение земельного участка все же происходит по волеизъявлению субъекта земельных прав. Де-юре земельный участок не участвует в сделке по поводу расположенной на нем недвижимости, фактически такая сделка происходит, хотя ее предметом является не земля как таковая, а соответствующее право на тот или иной участок (Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации. Теория и тенденции развития. М., 1999. С. 16).

<3> Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. М.: Статут, 2000.

<4> Советское гражданское право. Советское семейное право: Библиография (1917 - 1960). М.: Госюриздат, 1962. С. 147.

<5> См., например: Козырь М.И. Объекты права колхозной собственности и их правовой режим. М.: Госюриздат, 1956; Новицкий И.Б. Право частных лиц на строения // Право и жизнь. 1924. N 9.

<6> Мексин А. Об упразднении разделения имуществ на недвижимые и движимые // Сов. право. 1923. N 3.

 

Более поздние цивилистические исследования, в определенной мере опережающие российское гражданское законодательство, позволяют правоведам сделать в целом обобщающее заключение о том, что естественные различия, существующие между движимыми и недвижимыми вещами, не должны, да объективно и не могут, игнорироваться законодательством любого общества <1>. Однако в одних случаях, когда это различие признано официально, оно находит оправданное и непротиворечивое отражение в законе; в других же случаях, когда оно официально отвергается, различие между движимым и недвижимым имуществом проводится непоследовательно и завуалировано <2>. Кроме того, отмечено, что с юридической точки зрения эти категории не могли считаться достаточно четкими, ибо отнесение к той или иной категории определялось меняющейся экономической функцией вещи <3>. Данное обстоятельство подмечено и современными зарубежными исследователями. Так, Р. Давид утверждал, что "деление имущества на движимое и недвижимое, являющееся основным для романо-германских правовых систем, не представляет никакого интереса для советских юристов. Для них такой основной характер носит вытекающее из марксистской доктрины деление вещей на орудия производства и предметы потребления" <4>. У. Матеи полагает, что "повсеместно правовой режим земли строго связан с правовым режимом тех предметов, которые имеют устойчивую связь с землей. В самом деле, коммунистические (равно как и колониальные) режимы, исключая землю из круга отношений собственности, но одновременно допуская существование имущественных прав на постройки, возводимые на земле, принимали тем самым правовое решение, противоречащее интуитивной логике и продиктованное исключительно соображениями символического характера" <5>.

--------------------------------

<1> Право собственности, в том числе и в рамках общей теории государственных юридических лиц, под тем или иным ракурсом проблемы средств производства, основных средств рассматривались и развивались видными российскими правоведами: А.В. Венедиктовым, С.Н. Братусем, О.С. Иоффе, А.В. Карассом, Ю.К. Толстым, Д.М. Генкиным, С.И. Аскназием, В.П. Грибановым, В.С. Якушевым и др.

<2> А.В. Венедиктовым подмечено, что, "несмотря на категорический запрет продажи предприятий, зданий и сооружений одним госорганом другому, отдельные госорганы продолжали в некоторых случаях заключать соглашения о возмездной передаче названных объектов, прибегая к более или менее искусной маскировке этой продажи или пытаясь искусственно изъять те или иные объекты из-под действия закона" (Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л., 1948. С. 407).

<3> Дозорцев В.А. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский; Исследовательский центр частного права. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1998. С. 235; Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. Л., 1990. С. 47.

<4> Давид Р., Жоффе-Спинозе К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 198. В современном публичном праве такой подход сохраняется. В соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н, "к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы)".

<5> Матеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. С. 129.

 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, принятые Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г., возвратили имущественному обороту деление вещей на движимые и недвижимые, положив в основание такого разделения классический критерий прочной связи с землей и невозможности перемещения объекта без несоразмерного ущерба для него. Появление данного правила было предрешено отменой привилегий в правовом положении государственной собственности (неограниченная виндикация, бронирование основных фондов от взысканий кредиторов и т.п.) и допуском тем самым в гражданский оборот большого числа недвижимостей, традиционно сосредоточенных в руках государства <*>.

--------------------------------

<*> Суханов Е.А. Основы гражданского законодательства // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. N 10. С. 41.

 

§ 3. Современные проблемы деления имущества

на недвижимое и движимое

 

1. Проблемам объекта гражданского права, критериям теоретического его разделения (на объект права и объект гражданских правоотношений, объект правового регулирования и объект правоотношения, объект правоотношения и объект прав и обязанностей, объект сделки и объект правового воздействия и т.п.) посвящены исследования видных цивилистов как прошлого, так и современности. Из числа последних следует, безусловно, отметить С.С. Алексеева, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, В.Л. Слесарева, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфину и др. <*>.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) включен в информационный банк согласно публикации - Издательство "Юрайт", 2004.

 

<*> Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981; Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949; Красавчиков О.А. Теория юридических фактов в советском гражданском праве. Свердловск, 1950; Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правоотношения. Томск, 1980; Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. Подробное рассмотрение теоретических вопросов, связанных с сущностью такой категории, как объект гражданского права, не входит в число задач настоящей работы. Следует ограничиться формулировкой, данной ГК РФ, согласившись с мнением В.П. Мозолина: "Объекты гражданских прав одновременно являются объектами гражданских обязанностей. Точнее было бы в законе пользоваться понятием объектов гражданских правоотношений,.. направленность гражданского правоотношения на соответствующий предмет характеризует также и объекты гражданских прав. С указанными поправками следует воспринимать содержание норм ГК, посвященных объектам гражданских прав" (Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Научно-практический комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М.: БЕК, 1996. С. 222).

 

Концептуальное деление объектов гражданских прав на недвижимые и движимые имущества - важнейший отправной пункт более углубленного, выходящего за рамки позитивистских догматических комментариев исследования сущности и системных свойств недвижимости. Два с половиной тысячелетия законодательная, судебная практика, цивилистическая мысль, обосновав необходимость и всеполезность выделения недвижимого имущества в особый объект имущественного интереса, в подавляющем большинстве ограничивались более или менее успешными попытками выработать конкретные и однозначные критерии деления вещей (имуществ) на движимые и недвижимые <*>.

--------------------------------

<*> В английском праве имущество делится на реальное и персональное не только по материально-правовым, но и по процессуальным (исковым) основаниям. Понятие реального имущества принципиально соответствует более привычному в континентальном праве недвижимому имуществу. Равным образом можно сделать оговорку о характере деления объектов государственной собственности на средства производства и предметы потребления.

 

При самых разнообразных методических подходах и научных аргументациях гражданское законодательство и цивилистика предложили, по существу, лишь два критерия анализируемого деления: а) перечисление объектов, относимых к недвижимому имуществу, и б) определение единого, абстрактного, основанного на связи с землей принципа отнесения иных, не охваченных перечнем объектов к недвижимости. Перечисление законом объектов, отнесенных к недвижимости, является наиболее простым с точки зрения современного правопонимания несколько примитивным способом очертить круг объектов высшего абсолютного права собственности <*>. Вместе с тем исчерпывающий перечень объектов недвижимости, возможно, лишая правоприменителя определенной юридической свободы, компенсирует потерю возможности саморазвития системы объектов недвижимости исключительной определенностью позитивной нормы, на этом догматическом уровне стабилизируя оборот и укрепляя вещные права <**>. ГК РФ также дает перечень конкретных объектов, относимых к недвижимости: земельный участок, участок недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения (ст. 130). Эта же статья относит к объектам недвижимого имущества подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, а также иное имущество, отнесенное законом к недвижимости. Буквальное толкование указанной нормы сводится к следующему:

--------------------------------

<*> Основные институты гражданского права зарубежных стран: Сравнительно-правовое исследование. М.: НОРМА, 1999. С. 221. Испанский гражданский кодекс к недвижимым вещам относит землю, строения, дороги и сооружения всякого рода, прикрепленные к земле; деревья, растения с произрастающими на них плодами либо на корню; все иные объекты, присоединенные к недвижимости таким образом, что не могут быть отделены без ущерба целостности объекта, а также достаточно большой дальнейший перечень объектов, включая голубятни и реальные права на недвижимость. См. также: Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М., 1993. С. 522.

<**> Примером может служить Итальянский гражданский кодекс, содержащий исчерпывающий перечень недвижимых вещей: земля, водные источники и ручьи, деревья, строения и другие сооружения, соединенные с землей постоянно или на определенное время, а также все, что естественным или искусственным образом оказывается в земле (Основные институты гражданского права зарубежных стран. С. 223).

 

а) базовый, основополагающий перечень объектов недвижимости: земельный участок, участок недр, обособленные водные объекты, объекты, прочно связанные с землей;

б) производный, незакрытый перечень недвижимостей в виде объектов, прочно связанных с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно: леса, многолетние насаждения, здания и сооружения;

в) иное имущество, отнесенное (и относимое в будущем) законом к недвижимости (жилое и нежилое помещение, предприятие, кондоминиум <*>, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты) <**>.

--------------------------------

<*> Законы РФ: "Об основах федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. N 4218-1 (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 3. Ст. 99), "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ (СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400), "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ (СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594), "О товариществах собственников жилья" от 15 июня 1996 г. N 72-ФЗ (СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2963).

<**> Особое место в перечне объектов недвижимого имущества занимает предусмотренная законом в качестве таковой доля в праве собственности на объект недвижимого имущества.

 

Таким образом, современный российский законодатель практически воспроизвел классический принцип отнесения объектов к недвижимому имуществу. Три группы определенных, конкретных объектов (участок земли, участок недр, обособленный водный объект, причем последний из указанных - участок земной поверхности, занятый водой, ни по своей природе, ни логически в данный законодательный ряд не укладывается) и собирательный образ иных недвижимых вещей, отвечающих совокупному критерию: прочная связь с землей, соединенная с невозможностью перемещения без несоразмерного ущерба назначению.

2. Традиционный законодательный подход к критериям отнесения имущества к недвижимости в российском праве тем не менее обладает, казалось бы, незначительными, но, как будет установлено далее, весьма и весьма сущностными особенностями. Таковых особенностей три.

Первая из них заключается в дальнейшей возможности отдельными федеральными законами включать в установленный основным кодифицированным актом перечень недвижимых объектов. Такая возможность практически немедленно была использована законодателем, и сначала сам Кодекс дополнил перечень недвижимостей (ст. 130 ГК РФ) предприятием как имущественным комплексом, а также иным имущественным комплексом <*>, а затем иные законы - нежилыми и жилыми помещениями, кондоминиумами и т.д. Весьма вероятно, что и в дальнейшем перечень объектов недвижимости будет пополняться новыми законами, в том числе и законами, регулирующими отношения, составляющие предмет далеко не гражданского права <**>.

--------------------------------

<*> Понятие "иной имущественный комплекс" ГК РФ применяет наряду с предприятием в нормах, регулирующих залоговые отношения.

<**> Например, природоохранные отрасли, налоговое и градостроительное законодательство и т.д.

 

Вторая особенность российского определения недвижимого имущества состоит в неясности легального определения характерных границ (рода и вида) объектов, относимых к недвижимости по признаку прочной связи с землей, соединенной с невозможностью перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению. Легальная формулировка "все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых..." не позволяет однозначно определить, о каких именно объектах идет речь <*>. Следуя буквальному толкованию этой нормы, в соответствии с анализируемым критерием к недвижимости относятся не только рукотворные здания или сооружения, но и все иное, что прочно связано с землей.

--------------------------------

<*> К примеру, Испанский гражданский кодекс предусматривает отнесение к недвижимости "сооружения всякого рода, прикрепленные к земле", Итальянский гражданский кодекс - "строения и другие сооружения, соединенные с землей постоянно или на определенное время" (Основные институты гражданского права зарубежных стран. С. 221, 223).

 

Третьей и наиболее важной, на наш взгляд, особенностью законодательного определения недвижимости является принципиальная значимость объекта. Понятие "несоразмерный ущерб" относится исключительно к назначению объекта недвижимого имущества. В подавляющем большинстве иные правовые системы определяют в данном делении только один дифференцирующий признак - прочная связь с землей. Предусмотренный в ГК РФ соразмерный или несоразмерный ущерб назначению в отдельных случаях (не дающих основания для принципиальных выводов) становится не столько дополнительным, сколько решающим признаком недвижимой вещи <*>. Назначение (функция) недвижимой вещи - существеннейший системный признак, который более детально будет рассмотрен ниже.


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.02 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>