Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.

Гражданское право. | III. Судебные прецеденты, судебная практика. | Юридические факты в гражданском праве. | Понятие гражданского состояния | Виды актов гражданского состояния и их регистрация | Понятие и виды дееспособности граждан. | Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетнихв возрасте от 14 до 18 лет | Частичная дееспособность малолетних (несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет) | Ограничение неполной (частичной) дееспособности несовершеннолетних | Ограничение полной дееспособности граждан |


Читайте также:
  1. C) система нормативных правовых актов регулирования семейных отношений.
  2. CПОСОБИ ПОБУДОВИ ШТРИХОВИХ КОДІВ ТА МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ
  3. D. Лабораторні методи
  4. D. Принципи виваженості харчування та поступового розширення обсягу харчових предметів, що споживаються
  5. ER-моделирование структуры предметной области
  6. I. . Психология как наука. Объект, предмет и основные методы и психологии. Основные задачи психологической науки на современном этапе.
  7. I. Культурология как наука. Предмет. Место. Структура. Методы

Предметгражданского права – это общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права. Эти отношения делятся на две группы: имущественные отношения и личные неимущественные отношения.

Имущественные отношения представляют собой отношения, возникающие между людьми по поводу имущества – материальных и нематериальных благ, имеющих экономическую форму товара. В качестве товара названные блага могут отчуждаться от их обладателей, переходя от одних лиц к другим и образуя тем самым товарообмен – имущественный оборот.

Имущественные отношения бывают вещными и обязательственными. Кроме того, выделяют корпоративные имущественные отношения. Вещные отношения – это отношения по поводу принадлежности вещей определённым лицам (отношения собственности и иные вещные отношения). Обязательственные отношения – отношения по поводу перехода имущества от одних лиц к другим (договорные отношения; внедоговорные (правоохранительные), в которых обязательства возникают из причинения вреда и из неосновательного обогащения; наследование). Корпоративные отношения – отношения, которые связаны с участием и с управление юридическими лицами. Однако корпоративные отношения пока не входят в гражданское право, они предусмотрены концепцией.

Имущественные отношения составляют основную, преобладающую часть предмета гражданского права.

Что касается личных неимущественных отношений – они возникают по поводу неимущественных (нематериальных) благ, тесно связанных с личностью их обладателей. Такие блага неотчуждаемы и не могут переходить от одних лиц к другим. Поэтому отношения по их использованию значительной мере сводятся к охране этих благ от неправомерных посягательств на них со стороны других лиц (защита чести, достоинства, деловой репутации граждан и организаций; право граждан на имя, личную и телесную неприкосновенность, тайну личной жизни; право авторства на произведения науки, литературы и искусства и др.).

Личные неимущественные отношения можно разделить на две группы: личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями (авторские, патентные) и не связанные с имущественными отношениями (связанные с нематериальными благами).

Метод гражданского права – совокупность юридических приёмов, средств и способов, при помощи которых регулируется предмет гражданского права.

Если в публичном права господствует метод власти и подчинения (императивный), то для частного (гражданского права), наоборот, характерны дозволение и правонаделение, то есть предоставление субъектам возможностей совершения инициативных юридических действий – самостоятельного использования различных правовых средств для удовлетворения своих потребностей и интересов.

К отличительным чертам метода гражданского права относится то, что:

- субъекты правоотношений равны между собой (юридическое равенство означает отсутствие заранее установленной власти одних участников гражданско-правовых отношений к принуждению других)

- правоотношения возникают по воле участников отношений (кроме того участники отношений самостоятельно выбирают наиболее целесообразный для них вариант поведения, определяют свои взаимоотношения и др.)

- споры разрешаются в добровольном или в судебном порядке

- имущественный и компенсационный характер ответственности (она состоит в возмещении потерпевшей от правонарушения стороне имущественных убытков, либо во взыскании в её пользу других сумм (неустойки) или имущества, как правило, не превышающих размер убытков).

 

№3 Понятие и система частного права

Деление права на частное и публичное основано на различии частных и публичных интересов, которое проводилось еще в римском праве. В ставшем классическим определении виднейшего древнеримского юриста Ульпиана, приведенном в титуле 1 книги Первой Юстиниановых Дигест, сказано, что право существует («изучается») в двух аспектах: публичном и частном; публичное право относится к положению Римского государства (т.е. публичной власти, имея в виду ее интересы как целого), а частное — к пользе отдельных лиц1. Соответственно этому можно было бы считать, что частное право — это та часть объективного права, которая регулирует взаимоотношения частных лиц, основанные на их интересах и реализуемые к их пользе, причем такое регулирование осуществляется главным образом с помощью правил диспозитивного, или восполнительного (субсидиарного), а не императивного (строго обязательного) характера.

В действительности, однако, соотношение и разграничение частного и публичного права всегда представляло собой непростую проблему. Дело в том, что частное право не может обойтись без использования ряда императивных правил, в том числе запретов, в известной мере ограничивающих самостоятельность и инициативу участников регулируемых отношений. Такие ограничения могут устанавливаться в интересах как отдельных групп лиц, например, экономически более слабых участников, так и в общих (всеобщих) интересах.

Частное право построено на началах координации (согласования) деятельности юридически равных участников регулируемых отношений, реализующих собственные (частные) интересы, и потому представляет собой систему их децентрализованного регулирования, в значительной мере — саморегулирования. В отличие от него, публичное право построено на принципе субординации (подчинения) неравноправных субъектов, деятельность которых связана с осуществлением государственных и общественных (публичных) интересов и потому представляет собой систему централизованного регулирования соответствующих отношений.

Таким образом, частное право в силу объективных причин составляет базу, ядро всякого правопорядка, основанного на рыночной организации хозяйства. Частное и публичное право во всех современных развитых правовых системах продолжают существовать как две самостоятельные ветви правового регулирования, как два различных типа правового воздействия на общественные отношения.

 

В отечественной правовой системе частное право всегда было представлено, прежде всего, гражданским правом — одной из основных, фундаментальных правовых отраслей. В советское время, после отказа от деления права на частное и публичное, начался процесс дифференциации частноправовой сферы. Из гражданского права в качестве самостоятельных правовых отраслей выделились семейное и трудовое право, а «на стыке» гражданского и административного права возникли земельное и природоресурсное право. Позднее было создано колхозное (впоследствии — сельскохозяйственное) право, которое соединяло в себе черты гражданского, трудового и отчасти административного права и в силу этого считалось «комплексной правовой отраслью», а затем возникло такое же комплексное (межотраслевое) экологическое (природоохранное) право. Из трудового права в свою очередь выделилось право социального обеспечения. Были также попытки обособления международного частного права, призванного регулировать частноправовые отношения «с иностранным элементом». Все эти правовые образования составляли «семью» цивилистических (а по сути — частноправовых) отраслей прежнего правопорядка. Возвращение к традиционным основам правовой системы, основанной на принципиальном различии частного и публичного права, потребовало отказа от «наслоений» государственной экономики в гражданско-правовой сфере и известной переоценки правовой природы этих «смежных» с гражданским отраслей права. Так, колхозное право (которое в 80-е годы прошлого века еще пытались преобразовать в более широкое по содержанию «кооперативное право») по очевидным причинам вообще утратило свою самостоятельность. Право социального обеспечения, напротив, отчетливо показало свою вполне самостоятельную публично-правовую природу. С другой стороны, в условиях развития рыночной экономики происходит определенная коммерциализация ряда отношений, ранее входивших в публично-правовую сферу. Так, после отказа от исключительной собственности государства на землю (а по смыслу п. 2 ст. 36 Конституции РФ — также и на другие природные ресурсы) и разрешение оборота земельных участков, т.е. гражданско-правовых сделок с ними, соответствующие отношения стали частноправовыми (гражданско-правовыми) и вышли из предмета земельного права. Последнее должно быть сосредоточено теперь не на регламентации чужеродных для этой отрасли вещных прав на землю и оборота земли, а на установлении публично-правового режима различных земельных участков (их целевое назначение, количественные ограничения, требования природоохранного характера и т.п.)1. Это же относится и к природоресурсному, и природоохранному (экологическому) праву. Все эти правовые отрасли теперь тоже включаются в сферу публичного права.

Частноправовые начала возрастают и в сфере семейных отношений, о чем, например, свидетельствует законодательное признание возможности заключения брачных контрактов. Между членами семьи возникают разнообразные имущественные отношения, с помощью которых семья выполняет функцию экономической ячейки общества. Эти обстоятельства привели к появлению мнения о том, что в современных условиях семейное право представляет собой не самостоятельную правовую отрасль, а лишь подотрасль гражданского права (что, кстати, соответствует и традициям европейского континентального права). Однако данная позиция не разделяется большинством отечественных правоведов. Семейное право всегда характеризовалось преобладанием неимущественных элементов над имущественными и принципом минимального вмешательства государства в семейные отношения (главным образом, с целью защиты интересов малолетних или нетрудоспособных членов семьи), а также добровольным и равноправным характером брачно-семейных связей. Поэтому точнее было бы говорить о частноправовой природе отечественного семейного права (свойственной всем без исключения развитым правопорядкам) как самостоятельной правовой отрасли.

Международное частное право никогда не утрачивало своей частноправовой природы, также общепризнанной в развитых правопорядках. От гражданского права его отличают широкое использование международно-правовых норм и возможность применения к регулируемым отношениям правил других (зарубежных) правопорядков, устанавливаемая специальными коллизионными нормами национального права. Международно-правовая «составляющая» данной правовой отрасли, строго говоря, вообще не позволяет полностью включать ее в какую-либо национальную правовую систему. Вместе с тем международное частное право, безусловно, осуществляет частноправовое регулирование отношений, входящих в его предмет.

Трудовое право в настоящее время сложно охарактеризовать как однозначно частное или публичное. В пользу его частноправового характера свидетельствуют, прежде всего, правила о трудовом договоре, составляющие основу этой отрасли и получившие новое развитие в условиях рыночных преобразований. Трудовое право также построено на началах юридического равенства, инициативы и имущественной самостоятельности участников регулируемых им отношений. Частноправовым оно является в европейском континентальном праве, прежде всего, в его германской ветви. С другой стороны, в трудовом праве содержится широкий круг социальных гарантий работников, установленных в общественных (публичных), а не только в частных интересах, что влечет известные особенности правового регулирования. Вместе с тем самостоятельность трудового права, как и его тесная генетическая связь с гражданским правом обычно не подвергаются сомнению.

В целом можно считать, что в российском правопорядке в общую систему частного права входят четыре обычно признаваемые самостоятельными правовые отрасли:

_ гражданское право,

_ семейное право,

_ трудовое право,

_ международное частное право.

Данное положение составляет особенность отечественной системы частного права, поскольку в континентальном европейском праве эти правовые образования обычно рассматриваются в качестве составных частей (подотраслей) гражданского права, а частное право во многих случаях традиционно разделяется на гражданское и торговое (коммерческое) право (последнее столь же традиционно отсутствует в отечественной правовой системе). Частное право, будучи объективно необходимой важнейшей составной частью всякого развитого правопорядка, в конкретной правовой системе представляет собой результат собственного развития в реальных национальных условиях. Это полностью относится и к его системе, складывающейся под влиянием тех же факторов.

 

Гражданское право как наука и учебная дисциплина

Понятие гражданского права многозначно. Прежде всего, этим термином обозначают соответствующую отрасль права, т.е. совокупность или систему некоторых правовых норм (право в объективном смысле). К ним относятся те нормы права, которые регулируют отношения имущественно самостоятельных, юридически равных частных лиц. В этом аспекте гражданское (частное) право рассматривается как важнейшая составная часть правовой системы государства.

От гражданского права как системы правовых норм следует отличать гражданское законодательство, которое нередко смешивается или отождествляется с гражданским правом. Гражданское законодательство охватывает совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Многие нормативные акты содержат одновременно нормы различных отраслей права, т.е. имеют комплексный характер. Ведь принимающие их органы государства руководствуются существом соответствующих правил, а не их юридической природой. Поэтому нормы гражданского права могут содержаться не только в нормативных актах с преобладающей гражданско-правовой природой и, напротив, в гражданских законах можно встретить не только гражданско-правовые нормы, но и нормы публичного права. Именно поэтому не может считаться отдельной отраслью права огромный массив разнородных юридических правил (от гражданско-правовых до уголовно-правовых и конституционно-правовых), содержащихся в разнообразных комплексных нормативных актах, предназначенных для регулирования хозяйственной деятельности. Можно говорить о хозяйственном (или более узко — о предпринимательском) законодательстве, но бессмысленно — о «хозяйственном» (или «предпринимательском») праве.

Термином «гражданское право» называют также учебную дисциплину — курс гражданского права. Он представляет собой систематизированную информацию о гражданском праве не только как о правовой отрасли, т.е. о догме права, но прежде всего как о цивилистической науке, ее основных постулатах и категориях. Курс гражданского права содержит обобщенные и систематизированные сведения о гражданско-правовых явлениях, понятиях, категориях, а его изучение позволяет понимать не только содержание, но и смысл гражданско-правового регулирования, грамотно оценивать и анализировать достоинства и недостатки действующей гражданско-правовой регламентации.

Гражданское право, понимаемое как цивилистическая наука, само становится основным предметом изучения в курсе гражданского права. Учебный курс цивилистики никогда не ограничивался содержанием норм действующего гражданского законодательства. Его базу составляют положения и категории цивилистической науки, в той или иной мере воплощаемые в гражданско-правовых предписаниях. Поэтому изучение гражданского права предполагает прежде всего овладение научными цивилистическими знаниями, а следовательно, знакомство с понятием и основами цивилистической науки.

Таким образом, гражданское право может пониматься как:

_ отрасль права,

_ отрасль законодательства,

_ правовая наука (отрасль правоведения),

_ учебная дисциплина.

Все эти категории тесно связаны, но вовсе не совпадают друг с другом. Они имеют различные предметы и методы, а также несовпадающие структуры.

Гражданское право как одна из отраслей объективного права — совокупность правовых норм — имеет в качестве предмета определенный круг общественных отношений, на который оно воздействует закрепленным в его нормах методом юридического равенства и самостоятельности (автономии) участников. Гражданское законодательство как форма воплощения и упорядочения гражданско-правовых норм (предписаний) вводит их в общую систему законодательства для обеспечения единого, комплексного и скоординированного правового регулирования. Цивилистическая наука как часть научного знания имеет своим объектом гражданско-правовые явления во всем их многообразии (в том числе, в различных правопорядках) и в историческом развитии, стремясь добывать и обосновывать новую информацию о них способами, присущими научному познанию общественных явлений. В курсе гражданского права на базе усвоения положений цивилистической науки изучается содержание и практика применения действующего гражданского права и гражданского законодательства.

 

№4 Принципы гражданского права

Это основные, главные, исходные, руководящие положения (идеи), пронизывающие все ГП. Есть 2 способа закрепления принципов ГК:

- прямой (текстуальный) - закрепительный принцип нормы-принципа (ст.1 ГК)

-косвенный (идеи, которые выводятся из текста ГК путем толкования, текстуально не закреплены) - принцип разумности и т.п.

Нормы-принципы:

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений

2. Право неприкосновенности собственности

3. Принцип свободы договора

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела

5. Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав

6. Принцип обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав

7. Принцип судебной защиты гражданских прав (п.1 ст.1 ГК РФ)

8. Принцип диспозитивности – граждане и ЮЛ приобретают и осуществляют гражданские права своей волей и в своем интересе (п.2 ст.1 ГК РФ)

По концепции: Принцип добросовестности участников гражданских отношений.

Основные черты норм-принципов:

a) Самые абстрактные и самые общие положения

b) В них самые главные положения для всего ГК

c) Обладают нетипичной структурой, санкция отсутствует

d) Суммарно выражает все ГП

e) Имеют наибольшее значение и в правоприменении и в правотворчестве

f) Самые стабильные нормы в ГП

g) Изменяются вместе с государством

У норм-принципов сложная структура. Они состоят из отдельных частей, которые называются юридические императивы – положения, которые расшифровывают содержание принципов.

Нормы свободы договора:

ü Свобода заключать или не заключать договоры

ü Свобода условий договора в рамках закона

ü Свобода выбора формы договора (только в сторону усиления)

ü Свобода выбора контрагента

ü Свобода выбора типа договора

ü Свобода выбора целей заключения договора и т.д.

Практическое значение принципов ГП:

v Для усиления аргументации по делу (ст.124, 451)

v В процессе юридического толкования. Принцип может быть критерием ясности. Если норма кажется мне ясной, но что-то в ней не то, но нужно сравнить со ст.1 ГК. Если норма неясная, то значит отсутствует прямой ответ на вопрос правоприменения.

v Принцип используется при аналогии права в случае пробела в нем. Ст.6 ГК - отношения, прямо не урегулированные законом или соглашением сторон и отсутствует применение к ней обычая делового оборота. Пробел в праве – где нет прямого ответа на вопрос, и он не может быть получен при толковании. Аналогия закона – применение норм, которые регулируют сходные отношения. Если не удается применить аналогию закона, можно применить аналогию права. Аналогия права – общие начала и смысл гражданского законодательства.

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Понятие гражданского права как отрасли права.| Источники гражданского права Российской Федерации.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.014 сек.)