Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основные институты русского вещного права

Суд в Московском государстве: организация судебных инстанций и процесс. | Органы центрального управления Российской Империи. | Организация советской власти согласно конституционным актам с 1918 по 1991 гг. | Эволюция прав и свобод советских граждан. | История русского обязательственного права. | Захват большевиками власти: правовая квалификация действий большевиков. Законодательство периода Гражданской войны. | Положение Верховной власти в России после 2 марта 1917 года. | Мещане и сельские обыватель как сословие.Городские обыватели | Советское уголовное право: источники, основные институты |


Читайте также:
  1. D) Зрівнянням в правах української старшини з російським дворянством
  2. I ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
  3. I. Основные положения
  4. II. Основные задачи и их реализация
  5. II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
  6. II. Основные факторы, определяющие состояние и развитие гражданской обороны в современных условиях и на период до 2010 года.
  7. II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Следующий раздел – вещное право, о вещах. Так называл его Гай.

Что касается права собственности, то в древнейший период оно у нас

представляется, в общем-то, мало развитым. Сам термин «собственность» появляется в

русском языке только в конце XVIII в. До этого в нашем языке использовали термин

«имение» (иметь, владеть). Тем не менее, мы можем говорить, что и во времена «Русской

правды» права собственника защищены законом, постольку поскольку существует

положение о воровстве. Но при этом право собственности у нас зависит от, если угодно,

социальной принадлежности к той или иной группе.

В первую очередь, выделяют привилегированную группу людей – группу

вотчинников. Первоначально мы можем с полным основанием говорить, что в группу

вотчинников могли входить и смерды. Но с течением времени группу вотчинников

представляет уже, особенно в Московскую эпоху, слой высшей аристократии. Вотчинное

имущество имеет особый характер взаимодействия с государственной властью. С вотчины

не несется никакого тягла, как вам известно, не платят налоги государству, и вотчинник не

обязан государству никакой службой, это свободная частная собственность, имущество,

происхождение которой теряется «во мгле веков», что называется, постольку поскольку

большинство вотчинных земель – это родовые имущества, имущество рода.

В отношении вотчин у нас в Московскую эпоху устанавливаются очень строгие

правила наследования и в частности устанавливается правило родового 4.26 в том случае,

если вотчинник продал вотчину без согласия всех остальных вотчинников, т.е. тех лиц,

которые имели бы право наследовать эту вотчину после смерти подавца, то любой из них

имеет право принудительного выкупа вотчины обратно в род в течение 40 лет после

состоявшейся сделки.

 

Другой вид имущества, у нас, судя по всему, он развивается в Московскую эпоху,

именуется поместьем – это владение в чистом виде. Право собственности на поместье, как

вы знаете, у помещиков не возникает. Он может владеть и пользоваться этим имуществом,

но распоряжаться им он не может ни при каких условиях. В 1714 г. у нас вотчины и

поместья сливаются в единую массу, и закон только лишь различает вотчинные поместья

по способу их приобретения, именуя вотчины выслуженными, родовыми или

благоприобретенными.

Выслуженные вотчины имеют основание рано или поздно возвращаться в казну.

Благоприобретенные вотчины у нас рассматриваются как свободная частная

собственность лица, которой он может распоряжаться, как ему заблагорассудится.

Что же касается родовых вотчин, то до 1917 г. в отношении родовых вотчин у нас

действовал принцип майоратства, т.е. родовые вотчины нельзя было продавать,

закладывать, совершать с ними какие-либо сделки, обременяющие их, постольку

поскольку они рассматривались законом как комплекс имущества, служащий для

обеспечения целого дворянского рода, поместья. Глава рода всего лишь навсего в разное

время мог управлять этим имуществом без права его продажи.

В 17 г. у нас положение резко меняется, но в 22 г. у нас возвращается право

частной собственности, и Гражданский Кодекс 22 г. впервые исповедует гуманизм права

собственности, признавая частную собственность и наравне с ней государственную

собственность в лице муниципальной собственности и собственности

национализированной, и собственности социалистических кооперативов.

В отношении объектов собственности в советской эпохе у нас устанавливается

положение, которое ограничивает выбор объектов собственности. Если в царскую эпоху

ограничения устанавливались, да и то они не носили абсолютный характер в отношении

объектов частной собственности только лишь в отношении замедления для особых

условий их оборота – оружия, например, 8.17, иконы, например, – то в советскую эпоху у

нас целый ряд объектов вычеркивается из объектов частной собственности, в частности

земля. Гражданский Кодекс 22 г. запрещает иметь землю в частной собственности. Леса он

запрещает, недра, подвижной состав железных дорог и много других объектов частной

собственности 8.47. Правда, при этом почему-то разрешает иметь в качестве объекта

частной собственности, например, радиостанции, летательные аппараты.

В Кодексе 64 г. это положение еще более усугубляется, постольку поскольку у нас

исчезает само понятие частной собственности. В Кодексе 64 г. никакой частной

собственности уже нет, а есть только так называемая личная собственность. Личная

собственность по определению – это собственность, приобретенная личным трудом

человека, т.е. это сокровища, от тещи доставшиеся и ненационализированные

каким-нибудь потом Федором, советской властью. Ну, что там еще может быть в личной

собственности? 9.47, обстановка, жилое помещение может быть объектом личной

собственности, но кроме ограничения Гражданского Кодекса 64 г. – не более 72 кв. метров

жилой площади. А постольку поскольку Гражданский Кодекс 22 г. разрешал иметь жилые

помещения в частной собственности, то когда издали Гражданский Кодекс 64 г., начались

жуткие истории по уплотнению (прямо как у Булгакова) – вселяли Шариковых в частные

дома, сносили дома, построенные с превышением этих нормативов и всё такое прочее. В

общем, был 10.29.

 

42. История источников русского гражданского права.
Основные институты русского частного права до 1917 года.

Периодизация русского частного права.

1 период – языческий, до христианизации Руси.

2 период – 988 – 1917 гг. Это период однозначного господства в русском праве римских правовых

образцов, в частности византийского права

3 период – советский

Источники гражданского права

1. Что касается обычая – самого древнего источника, то заметно его постепенное угасание

его роли. В императорской России обычай признавался в качестве действующего источника права,

но действие его было ограничено крестьянским хозяйством. Постепенно, особенно в 19 веке,

обычное право начинает формализоваться. Формализация шла двумя путями: посредством данных

этнографических экспедиций и посредством научных исследований русского права России. По

судебным уставам Александра 2 мировым судьям разрешалось в качестве субсидиарного

источника права применять местный обычай. Некоторые сферы делового оборота регулировались обычным правом вплоть до 1917 года. Это некоего рода торговые операции и торговое

мореплавание.

2. Что касается основного источника гражданского права – закона, то значительную часть

норм, регулирующих гражданские отношения содержали в себе памятники права – Русская

Правда, договоры Руси с греками и немцами, Псковская Судная Грамота, московские судебники,

Соборное Уложение. Источником норм частного права в значительной степени является

византийское право и опосредованно римское право, пришедшее через польские памятники.

3. В Московскую эпоху развивается также такой источник гражданского права, как указ.

Указами регулируются различные стороны быта, поэтому они зачастую содержат важные нормы

частного права.

4. В Имперский период делаются первые попытки обработки всего корпуса частного права.

Источником норм Свода законов гражданских – 11 тома СЗРИ был во многом французский

гражданский кодекс 1804 года.

До 1917 года в России так и не был издан Гражданский кодекс, хотя проект Гражданского

Уложения, был готов уже в 1916 году, но не был издан: этому помешала революция.

Первый Гражданский кодекс в истории России был принят уже в советский период. Это

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Этот документ имеет однако связь с предшествующим

периодом развития русского права: за его основу был взят указанный выше проект Гражданского

Уложения.

5. Судебный прецедент. В древнейшую эпоху судебные решения лишь формализовывали

нормы гражданского права. В Имперский период кассационная практика судебных департаментов

Сената значительно пополняла русское гражданское право. В советскую эпоху судебный

прецедент был вычеркнут из числа источников гражданского права.

Если посмотреть на гражданское право институционально, то можно выделить ряд его разделов.

I) «О лицах». Право- и дееспособность лиц в древнюю эпоху зависело от свободы

лица. Единственные субъекты гражданского права в этот период – свободные люди. Их право- и

дееспособность не ограничена происхождением или принадлежностью к той или иной социальной

группе. Несвободный является неправо- и недееспособным субъектом. Это скорее объект частного

права.

В дальнейшем право- и дееспособность лиц ограничиваются в эпоху формирования сословий в

России.

В советский период провозглашается принцип право- и дееспособности всех граждан СССР.

Возраст, с которого наступает право- и дееспособность. В древнейший период правоспособность

устанавливается однозначно устанавливалась с момента рождения.

Но в дальнейшем в русское право проникают начала римского права, позволяющие рассматривать

субъекта правоспособным, даже если он не успел родиться. В основном этот принцип действует в

сфере наследственного права.

Что касается дееспособности, то в древнейший период законодатель не различал частичной и

полной дееспособности. Дееспособность определялась «на глаз» по мере физического вызревания

субъекта. Постепенно возраст дееспособности возрастал. В Имперскую эпоху устанавливается,

что до 14 лет лицо являлось недееспособным, с 14 лет оно могло совершать мелкие бытовые

сделки от своего имени, с 15 лет лицо могло самостоятельно выбирать место жительства, с 17 лет

лицо могло вступать в управление недвижимостью, но не могло распоряжаться ей. Полная

дееспособность наступала с 21 года.

В раздел «о лицах» входили наследственные и брачно-семейные отношения.

Ч то касается наследственных отношений, то в древнейший период господствует общий принцип,

согласно которого все нисходящие родственники наследуют независимо от пола в равных долях. В

отношении женщин устанавливается, что они свою долю получают в качестве приданого, «вена».

В этот период закладываются основные принципы наследования в отношении родовых имений –

вотчин. С середины 16 века женщины не допускаются более к наследованию вотчин.

Наследственные права женщин до 1917 года в значительной степени ущемлены. В Имперский

период вырабатывается норма, по которой женщина может наследовать родовое имущество,

только когда пресечётся всё нисходящее мужское потомство до 7-ой степени родства. Но при этом

её право приданого законодателем охраняется.

С древнейшего периода истории русского гражданского права возможно наследование по

завещанию. В древнейший период оно именуется «ряд», «обряжение», записывается,

освидетельствуется. Принцип свободы завещания держится до 1917 года. В Имперский период

устанавливается три формы завещания: 1) домашнее духовное завещание, простота совершения которого провоцировала некогда многочисленные убийства наследодателей. Оно должно было

быть написано лично наследодателем или его ближайшим домашним на полном листе бумаги и

подписано тремя его домашними при условии, что оно не составлено в пользу этих лиц. 2)

крепостное завещание, представшее собой нотариально заверенное завещание. Наследодатель

лично шел к нотариусу или нотариус шёл к нему домой в случае болезни наследодателя,

записывал текст завещания в особую книгу, по желанию выдавал заверенную копию из этой книги

наследодателю. Такой вид завещания нельзя было оспорить никоим образом. 3) завещание,

составляемое судьёй. Такой вид завещания допускался в местностях Империи, где ощущалась

нехватка нотариусов.

II) «О вещах», вещное право. Что касается права собственности, то в древнейший

период оно представляется мало развитым. Сам термин «собственность» появляется только в

конце 18 века, до этого употребляется термин «имение», владение. Во времена Русской Правды

права собственника защищены законом, поскольку существует наказание за воровство. Но право

собственности зависит принадлежности к определённому социальному слою. В первую очередь

выделяется группа вотчинников. Первоначально в эту группу могли входить и смерды. Но в

Московский период группа вотчинников представляет из себя слой высшей аристократии.

Вотчинное имущество имеет особенности: с неё не несётся никакого тягла, собственник вотчины

не обязан служить, то есть вотчина – это сугубо частная собственность. В Московскую эпоху

устанавливается строгое правило наследования вотчин, в частности, правило родового выкупа

вотчин.

Другой вид недвижимого имущества, который развивается в Московскую эпоху – это поместье.

Это владение в чистом виде, право собственности у помещика не возникает. Он может владеть

поместьем, но не распоряжаться им. Далее происходит постепенное слияние статусов поместий и

вотчин, оканчивающееся в 1714 году.

III) Обязательственное право. В древнейший период понятие «обязательство»

ассоциировалось с договором. Были известны договоры мены, купли-продажи. С

христианизацией, с проникновением в русское частное приво принципов права византийского, в

связи с усложнением хозяйства возникают новые виды обязательственных отношений. В эпоху

Русской Правду используются в основном виды обязательств, характерные для византийской

юриспруденции. Выделяют договор купли-продажи (законодателя беспокоит 1) качество

продаваемой вещи и 2) законность обладания продавцом вещью). В объект обязательственных

отношений включаются люди. Договоры чётко делятся на устные и письменные.

В дальнейшем обязательства только усложнялись и к изданию СЗРИ виды обязательств были

следующие:

a. Договор купли-продажи. Законодатель устанавливал отношения «очистки» -

освобождение уступаемой вещи от обязательства в пользу третьих лиц.

b. Договор займа. Законодательство устанавливает понятие законного процента. Он не

должен превышать 12% годовых.

c. Договор мены. Русское право запрещало мену недвижимости.

d. Договор «запродажи». Помимо чисто биржевых отношений под запродажей

подразумевалась продажа будущего урожая. Особенностью этого вида обязательства

являлось то, что он непременно требовал вручения задатка и письменной формы.

e. Договор поклажи.

f. Договор найма. Был двух видов: наем имущества (разрешалось сдавать имущество сроком

до 99 лет) и личный наем (наем в услужение).

g. Договор подряда

h. Договор поручения

i. Договор товарищества. По этому договору образуется юридическое лицо. Сам термин

«юридическое лицо» законодателю известен не был, употреблялись термины «союз»,

«сословие». Посредством договора товарищества создавались: полное товарищество

(известно со времён Русской Правды), «Торговый дом» (коммандитное товарищество,

известно с начала 18 века), акционерное общество – «товарищество на паях» (впервые

появляется в конце 18 века), артель (разновидность полного товарищества, участие всех

членов в выполнении основной задачи артели личным трудом, не только капиталом).

«Случайные товарищества» (консорциумы и синдикаты) – появились после отмены

крепостного права, регулировались отношения между их участниками согласно

учреждающим их договорам.IV) Авторское право. Право в России до 1917 года признавало авторское право, однако в течение

долгого времени пренебрегались авторские права западных авторов. В 1910 году Государственная

Дума приняла закон, признававший авторское право западных авторов в течение 25 лет.

Особенностью авторского права в России было ещё и то, что не требовалось особого разрешения

на перевод. Удостоверение авторского права происходило путём получения справки из

Императорской Академии художеств для предметов изобразительного искусства и нотариального

удостоверения для литературного произведения. Право было знакомо с патентами, торговыми

знаками.

 

 


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
История русского брачно-семейного права.| История становления современного конституционального строя

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.022 сек.)