Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виды вещных прав.

Читайте также:
  1. В. №35. Общая хар-ка процесса принятия управ.решений.
  2. Восстановление прав.
  3. Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав.
  4. Дайте определение понятию правоспособности физических лиц. Соотнесите понятие гражданской правоспособности и субъективных гражданских прав.
  5. За призначенням строки поділяються на строки виникнення цивільних прав (правостворюючі), строки здійснення цивільних прав, виконання обов'язків, захисту цивільних прав.
  6. Зміст суб’єктивних авторських прав.

Во-первых, рассмотрим авторские права, несмотря на то что более или менее систематизированное регулирование этого вида вещных прав в России возникает только в конце XIX в. Закон относил объекты прав автора к нематериальным объектам права собственности. По смыслу Свода законов гражданских это были вещи "нетленные". Защитою авторских прав, согласно прил. 2 к ст. 420 Св. зак. гр., пользовались художественные произведения (литературы, музыки, искусства), а также рисунки и модели, предназначенные для воспроизведения в заводских, фабричных или ремесленных изделиях (промышленный образец). Общий срок защиты устанавливался в 50 лет по смерти автора или первого выхода в свет (исполнения) произведения (ст. 1185 Св. зак. гр.). Права переводчиков подлежали такой же защите. Контрафакция наказывалась. Важно отметить, что разрешения автора на перевод его произведения русское гражданское право не требовало, последнее вызывало серьезные дипломатические трения между Россией, Францией и Германией в начале XX в.

В период с 1918 по 1925 г. в России авторского права как такового не существовало. Большевики установили презумпцию государственной собственности на произведения любых авторов. Так, "всякое как опубликованное, так и неопубликованное научное, литературное, музыкальное или художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось, может быть признано по постановлению Наркомпроса достоянием РСФСР" (п. 1 СУ РСФСР. 1918. N 86. Ст. 900). В 1925 г. были утверждены Основы авторского права СССР (СЗ СССР. 1925. N 7. Ст. 67). Закон признавал уже существование авторского права, расширив перечень его объектов. Срок охраны авторских прав устанавливался в 25 лет с момента выпуска произведения в свет! Таким образом, автор мог вполне в течение своей жизни утратить на собственное произведение права. В 1961 г. в связи с изданием Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик устанавливался новый порядок: "авторское право действует в течение всей жизни автора и 25 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора" (ст. 105 Основ). Основы 1991 г. вновь вернули дореволюционную норму, установив срок в 50 лет охраны прав по смерти автора (ст. 137).

Патентное право как разновидность авторского утверждается в России практически одновременно с последним. Правда, слово "патент" использовалось скорее в обиходе, закон говорил о "привилегии на изобретение". Основные положения о привилегиях до 1917 г. содержались в Уставе о промышленности (ч. 2 т. XI СЗРИ), одним из источников которого стало "Положение о привилегиях" 1896 г. Устав постановлял: "Всякое открытие, изобретение или усовершенствование какого-либо общеполезного предмета или способа производства в искусствах, мануфактурах, ремеслах или сельском хозяйстве есть собственность того лица, кем оное сделано, а сие лицо для обеспечения своих прав на сию собственность может испросить себе от правительства исключительную привилегию". Срок действия патента в России до 1917 г. устанавливался в 10 лет. Патенты иностранных изобретателей подлежали в России защите только в случае наличия конвенции о защите прав на изобретение между Империей и страной, гражданином которой изобретатель являлся. Патенты или "привилегии" выдавались до 1917 г. Министерством финансов. В 1912 г. вышел закон (ПСЗРИ. 3-е изд. Т. XXXII. N 37568), который позволил государству в собственных интересах принудительно отчуждать "привилегии на изобретение". Однако делать это разрешалось только за полное и справедливое вознаграждение.

Право на товарные знаки в общем виде появляется в 1864 г. в связи с изданием особого закона (ПСЗРИ. 2-е изд. Т. XXXIX. N 41044). Этот закон и последовавшее в 1896 г. издание Правил о товарных знаках стали главными источниками соответствующих положений (ст. ст. 199 - 209) Устава о промышленности, упомянутого выше. Право на товарный знак устанавливалось на срок от года до 10 лет с возможной пролонгацией.

Понятие "фирма" русское право до 1917 г. тем не менее не знало.

Советская власть признала права изобретателя только в 1924 г. (СЗ СССР. 1924. N 9. ст. 97). Право на изобретение подлежало охране в течение 15 лет с момента его легального обнародования. В то же время государство могло принудительно отчуждать патент: "Принудительное отчуждение патента допускается в тех только случаях, когда между правительством Союза ССР и патентообладателем не могло состояться добровольного соглашения об отчуждении патента" (п. 1 прил. к СЗ СССР. 1924. N 9. Ст. 97). Позднейшее законодательство сохранило норму о 15-летнем сроке охраны патентного права. Новшеством стало появление наряду с патентом так называемого авторского свидетельства. По этому свидетельству автор передавал государству свои исключительные права на изобретение; по патенту исключительные права по-прежнему сохранялись за изобретателем. Основы 1991 г. увеличили срок охраны патента до 20 лет (п. 5 ст. 145).

Сервитуты.

Сервитут или ius in re alieni в русском законодательстве впервые встречается в Соборном уложении царя Алексея Михайловича. Уложение при этом различает уже сервитуты городские (ст. ст. 277 - 279 гл. X) и сельские (ст. ст. 14 - 20 гл. IX; ст. ст. 238 - 243 гл. X). Очевидно, что эти нормы напрямую заимствованы из греко-римского права (Прохирона). Например: "А будет кто учнет у себя на дворе ставить хоромы блиско межи соседа своего, и ему тех своих хором на меже соседа своего не ставить, а будет кто на меже хоромы поставит, и в том на него будет челобитье, и тому хоромы велеть с межи отнесть" (ст. 277 гл. X).

Позднейшее законодательство эпохи Империи различало уже сервитуты публичные и частные, терминологически обозначая сервитут как "право участия". К публичным сервитутам относился, например, так называемый бечевник - полоса отчуждения по линии берега вдоль границ приречных участков. Последнее было необходимо для обеспечения навигации. К публичным сервитутам относилось право охоты, сбора ягод и грибов в казенных лесах (ст. 465 Св. зак. гр.). В частных лесах это, разумеется, запрещалось. К частным сервитутам относились все обременения, налагавшиеся на собственность частного лица.

Однако в советском законодательстве сервитуты отсутствовали: ни в ГК 1922 г., ни в ГК 1964 г. ни единым словом о них не упоминалось. Эти виды вещных прав регулировались постановлениями местных Советов.

Довольно непродолжительное время с момента последнего раздела Польши в западных губерниях Империи, ранее входивших в Речь Посполитую, до 1886 г. действовало так называемое чиншевое право. Под чиншем областное гражданское право подразумевало право наследственного пользования чужой землей при условии ежегодной платы. Формально этот вид отношений напоминал эмфитевзис (emphyteusis) римского права. В сельской местности чинш был упразднен в 1886 г., но в городах западных и белорусских губерний эти отношения в сфере недвижимости сохранялись. Советская эпоха ничего подобного, разумеется, не знала.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)